Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Реализация заложенных имущественных прав производится путем уступки залогодателем залогодержателю требований, вытекающих из этих прав. Залогодержатель имеет право требовать в судебном порядке перевода на него заложенного права с момента возникновения права обращения взыскания на предмет залога.
В тех случаях, когда сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, является недостаточной для полного удовлетворения требований залогодержателя, он имеет право, если иное не установлено законом или договором, получить разницу за счет иного имущества должника в порядке очередности, установленной законодательством. Если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница подлежит возврату залогодателю. Если при реализации целостного имущественного комплекса государственного предприятия (открытого акционерного общества, созданного в процессе корпоратизации, все акции которого находятся в государственной собственности), являющегося предметом залога, выручена денежная сумма, превышающая размер обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, разница засчитывается в соответствующий бюджет.
Залогодатель имеет право в любое время до момента реализации предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство (вернув долг или ту его часть, исполнение которой просрочено).
Залог сохраняет силу в том случае, если по одному из оснований, предусмотренных законом, имущество или имущественные права, составляющие предмет залога, переходят в собственность другого лица. Залог сохраняется и в случаях, когда в установленном законом порядке происходит уступка залогодержателем обеспеченного залогом требования другому лицу либо перевод долга, возникшего из обеспеченного залогом требования, на другое лицо.
Право залога прекращается в случаях: прекращения обеспеченного залогом обязательства; приобретения права собственности залогодержателем на заложенное имущество, принудительной продажи заложенного имущества; окончания срока действия права, составляющего предмет залога. Если кредитор по основному обязательству отказывается принять обеспеченное залогом денежное требование ответчика, сумма вносится залогодателем на депозит государственной нотариальной конторы или частного нотариуса. В том случае, когда внесенная сумма полностью покрывает долг, залог также прекращается.
В соответствии с действующим законодательством различают пять видов залога'.
1) Ипотека - это залог земли, другого недвижимого имущества (зданий, сооружений, квартир, целостных имущественных комплексов, предприятий и т.п.), остающихся во владении и пользовании у залогодателя или третьего лица.
Ипотечный залогодержатель вправе, если иное не предусмотрено законом или договором: проверять документально и фактически наличие, размер, состояние и условия сохранности предмета залога, требовать от залогодателя надлежащего хранения предмета залога, требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога. Если предмет залога утрачен не по вине залогодержателя и залогодатель его не заменил, то залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения основного обязательства.
Ипотечный залогодатель обязан совершать действия, необходимые для поддержания предмета ипотеки в надлежащем состоянии; досрочно исполнить основное обязательство, если это не противоречит содержанию обязательства; он вправе реализовать с письменного согласия залогодержателя предмет ипотеки с переводом на приобретателя основного долга, обеспеченного залогом; с письменного согласия залогодержателя передавать предмет ипотеки в аренду.
2) Залог товаров в обороте или переработке - это залог, предметом которого могут быть сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, готовая продукция и т.п. При залоге товаров в обороте или переработке залогодатель сохраняет за собой право владеть, пользоваться и распоряжаться предметом залога. В случае отчуждения заложенных товаров залогодатель обязан заменить их другими товарами такой же или большей стоимости. Поэтому при данном залоге указанное имущество перестает быть предметом залога с момента их вручения приобретателю либо транспортной организации для отправки приобретателю или передачи на почту для пересылки, а вновь приобретенные залогодателем товары, предусмотренные в договоре залога с момента возникновения на них права собственности, становятся предметом залога.
3) Заклад - это залог недвижимого имущества, которое передается залогодателем во владение залогодержателю. По соглашению сторон предмет заклада' может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя (твердый залог), а индивидуально определенная вещь может быть снабжена знаками, подтверж-. дающими залог.
Залогодержатель по договору заклада обязан принимать меры, необходимые для сбережения предмета заклада, в предусмотренных договором случаях получать приносимую предметом заклада прибыль в интересах залогодателя (например, урожай); если допускается пользование предметом заклада, то регулярно сообщать об этом залогодателю; страховать предмет заклада в интересах и за счет залогодателя; уплачивать налоги и сборы за счет залогодателя; немедленно уведомлять залогодателя об опасности гибели или повреждения предмета заклада;
немедленно вернуть предмет заклада после исполнения залогодателем основного обязательства.
Залогодержатель, если это предусмотрено договором, может пользоваться предметом заклада, а полученные им доходы должен направлять на покрытие расходов, связанных'с содержанием предмета заклада. Полученные, от использования предмета заклада доходы, могут также засчитываться в счет погашения процентов по долгу, обеспеченного закладом либо самого долга. Если возникает угроза гибели предмета заклада не по вине залогодержателя, то он имеет право потребовать от залогодателя его замены, а если получит отказ - досрочно обратить взыскание на предмет заклада. Если залогодержатель сохраняет или использует предмет заклада ненадлежащим образом, залогодатель в любое время вправе требовать прекращения залога или досрочно исполнить обеспеченное закладом требование.
Залог- движимых вещей в ломбарде - это также вид заклада, который осуществляется специализированными организациями - ломбардами, а также другими организациями, для которых предоставление кредитов гражданам под залог является предметом их деятельности, если они имеют на это лицензию. Заложенные вещи во всех случаях передаются ломбардам, который не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом.
В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, он вправе на основе исполнительной надписи нотариуса по окончанию льготного двухмесячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.
За утрату или повреждение предмета заклада залогодержатель несет ответственность в размере стоимости утраченного имущества, а за повреждение предмета заклада - в, размере суммы, на которую снизилась стоимость заложенного имущества.
4) Залог имущественных прав - это залог, предметом которого являются права требования залогодателя по обязательствам к своим должникам. Залогодатель может заключить такой договор залога как на принадлежащее ему на момент заключения договора права требования по обязательству, в котором он является кредитором, так и таких, которые могут возникнуть в будущем. В этом случае в договоре должно быть указано лицо, являющееся должником по отношению к залогодателю, о чем этот должник обязан быть уведомлен. Срочное право требования (например, к наследникам должника) может быть предметом залога только до окончания срока его действия (в приведенном примере - до 6 месяцев).
При залоге имущественных прав, если иное не предусмотрено договором, залогодатель обязан исполнить действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права; не делать уступки заложенного права; не совершать действий, прекращающих заложенное право или уменьшающих его стоимость; принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств третьих лиц; уведомлять залогодержателя об изменениях, происшедших в заложенном праве при его нарушении со стороны третьих лиц.
Залогодержатель, если иное не предусмотрено договором, имеет право требовать в судебном порядке в любое время перевода на себя заложенного права, если залогодатель нарушил свои обязанности, выступать в качестве третьего лица в суде, в котором рассматривается иск о заложенном праве; в случае нарушения залогодателем.обязанности самостоятельно применять' все меры для защиты заложенного права.
В том случае, если должник залогодателя до выполнения им обязательства, обеспеченного залогом, выполнит свою обязанность, все полученное при этом залогодателем становится предметом залога, о чем залогодатель обязан немедленно уведомить залогодержателя. При получении от своего должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель обязан по требованию залогодержателя перечислить соответствующие суммы на счет залогодержателя во исполнение обязательства, обеспеченного залогом, если иное не установлено договором залога.
5) Залог ценных бумаг (векселей и т.п.), которые могут передаваться путем совершения передаточной надписи (индосамента), осуществляется путем индосамента и вручения залогодержателю этой ценной бумаги. Ценные бумаги, которые не передаются индосаментом, переходят по соглашению сторон. По соглашению сторон ценные бумаги могут быть переданы на сохранение на депозит государственной нотариальной конторы, частного нотариуса или банка. „
Если законом или договором не предусмотрено иное, купонные листы на выплату процентов, дивидендов и другие доходы от указанного в ценной бумаге права являются предметом договора залога только в тех случаях, если они переданы кредитору залогового обязательства.
При залоге ценных бумаг на предьявителя действуют нормы, которые предусмотрены Законом Украины "О залоге" для залога товаров в обороте или переработке.
* Проект Гражданского кодекса Украины указывает, что неустойкой может быть не только денежная сумма, но и иное имущество.
* Проект ГК Украины предполагает использовать удержание как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств более широко.
[1] Ведомости Верховного Совета Украины. 1992. № 47. Ст.642.
Перемена лиц в обязательстве
В период существования между кредитором и должником обязательственных правоотношений возможно одну из сторон, а иногда и обе заменить на иных лиц. Вступающие при этом в правоотношение стороны занимают место выбывшей. Замену сторон в обязательстве принято именовать переменой лиц в обязательстве. Она производится в случае и в порядке, предусмотренных законом.
При перемене лиц в обязательстве неизбежно возникают вопросы о ее допустимости, правах и обязанностях выбывших из обязательства лиц. Так, если исполнение обязательства тесно связано с личностью одной из сторон, то такая замена практически влечет прекращение этого обязательства. Права и обязанности выбывших из обязательства лиц могут переходить к другим лицам либо в полном объеме, либо в определенной части. В первом случае, вступающее в обязательство новое лицо, принимает на себя в полном объеме все права и обязанности выбывшего и такое правопреемство называется универсальным или общим. Оно возникает, например, при реорганизации юридических лиц путем слияния, присоединения и преобразования. Во втором случае, когда к правопреемнику переходит лишь часть принадлежащих выбывшему лицу прав и обязанностей возникает частичное (сингулярное) правопреемство. Сингулярное правопреемство возникает при разделении либо выделении юридических лиц, а также на основе специальных сделок об уступке прав требования и переводе долга, а также при наследовании несколькими лицами, поскольку к наследникам переходят обязанности наследодателя лишь в части, не превышающей стоимости наследуемого имущества (прав).
Право, принадлежащее кредитору, может быть передано иному лицу на основе соглашения либо перейти в силу указания закона. При этом для перехода к иному лицу прав кредитора согласие должника не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором.
Уступка требования (цессия) - это соглашение в обязательстве между кредитором и другим лицом, в силу которого к последнему переходят права в обязательстве по отношению к должнику. Уступка требования не может быть произведена в случае, если права кредитора тесно связаны с его личностью, либо в случаях, прямо предусмотренных законом. Следует иметь в виду, что ряд обязательств между сторонами, которые носят длительный характер, возникает лишь в виду прочной репутации одной из сторон, и в силу этого договором может быть предусмотрена недопустимость уступки требования кредитора другим лицам. Это правило не распространяется и на случаи реорганизации юридических лиц. Не противоречит закону невозможность ограничения сторонами уступки прав требования по субъектному составу. Так, в связи с недоверием к ряду акционерных обществ, страховых компаний их кредиторы могут устанавливать подобные ограничения. Уступка требования по обязательствам, основанным на государственных заказах, может произойти лишь при наличии согласия соответствующего органа. Запрещение на уступку права требования устанавливается и непосредственно в законодательстве: не допустима уступка права требования на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья либо смертью гражданина (ч.2 ст. 197 ГК), на компенсацию морального вреда, по алиментным обязательствам.
С уступкой права требования кредитором другому лицу связывается его обязанность передать последнему и все необходимые документы, которые удостоверяют это право (ч.1 ст.198 ГК). Так, уступка права на получение от транспортной организации груза должна сопровождаться передачей лицу, в пользу которого груз уступлен, и перевозочных документов, а при морской перевозке - коносамента. Первоначальный кредитор выступает перед его правопреемником за недействительность переданного ему требования, но не ответственен за неисполнение этого требования должником. Однако, когда первоначальный кредитор, передавая право, принял на себя поручительство за должника, то он будет отвечать и за неисполнение должником предъявленного к нему новым кредитором требования.
При уступке требования не меняется ни характер прав, ни их объем. Поэтому для нового кредитора они сохраняются в полном объеме, что и подчеркивается самим наименованием возникающего правоотношения -уступка требования.
Так как для должника не имеет существенного значения, в чью пользу произвести исполнение его обязанности, то уступка требования не связывается с его согласием. В то же время, учитывая диспозитивный характер гражданско-правовых отношений, должнику предоставлено право выдвигать против нового кредитора все возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления об уступке. Кроме этого, исходя из того, что в процессе исполнения обязательства стороны должны сотрудничать, то об уступке требования должник должен быть поставлен в известность, причем своевременно. Несвоевременность уведомления должника о замене кредитора влечет риск неблагоприятных последствий в вице ненадлежащего исполнения обязательства должником, но только для нового кредитора, например, груз отправлен в адрес первоначального кредитора. Исполнение обязательства первоначальному кредитору в этом случае признается надлежащим (ст.199 ГК). Однако это правило не охватывает случаев досрочного исполнения обязательства должником без согласия кредитора, за исключением когда это допустимо законом или договором.
При уступке прав может возникнуть суброгация.
Суброгацией признается приобретение всех прав, принадлежащих ранее кредитору, вследствие исполнения третьим лицом (суброгантом) обязанностей должника по отношения к этому кредитору. Суброгация возникает в случаях, непосредственно предусмотренных законом.
Перевод долга представляет собой соглашение о замене должника, т.е. это договор между первоначальным должником в обязательстве с другим лицом, которое принимает на себя обязанности прежнего должника.
Поскольку для кредитора не безразлично, кто будет исполнять обязательство, то в соответствии со ст.201 ГК перевод должником своего долга на другое лицо не может иметь места без его (кредитора) на то согласия.
В обязательстве между кредитором и новым должником обязанности последнего остаются такими же, какими они были и у первоначального должника. Поэтому новый должник помимо своих собственных возражений против требований кредитора, которые могут возникнуть у него уже после вступления в обязательство, вправе выдвигать и все те возражения, которые вытекают из отношений по обязательству первоначального должника.
Однако, если обязанность первоначального должника была обеспечена поручительством или залогом третьих лиц и эти третьи лица не выразили согласия отвечать за нового должника, ранее установленные поручительство и залог прекращаются с переводом долга на нового должника (ст.201 ГК).
Уступка требования и перевод долга должны совершаться в форме, соответствующей общим правилам о сделках. Вместе с тем закон особо предусматривает:
уступка требования и перевод долга по обязательствам, которые основаны на облеченных в письменную форму сделках, также должны совершаться в письменной форме (ст.202 ГК).
Понятие и основания гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность - это мера воздействия, применяемая к правонарушителю, влекущая для него невыгодные экономические последствия. Сущность гражданско-правовой ответственности кратко может быть определена как установленная законом неотвратимая негативная реакция государства на гражданское правонарушение, выражающаяся в лишении определенных гражданских прав или возложение вне эквивалентных обязанностей имущественного характера. В тоже время не все меры воздействия к правонарушителю могут считаться мерами гражданско-правовой ответственности. Например, принудительная охрана обязательств воплощается прежде всего в понуждении к их реальному исполнению. Но реальное исполнение, даже если оно и принудительно, нельзя считать мерой ответственности. Обязанность реального исполнения вытекает непосредственно из самого обязательства. Поэтому гражданско-правовая ответственность выражается в дополнительном обременении для правонарушителя, ущемляющим его имущественные интересы. Примерами таких последствий могут быть замена неисполненной обязанности новой (например, обязанностью возместить причиненный вред), присоединение к нарушенной обязанности дополнительной (например, обязанности, помимо исполнения нарушенного договора, возместить причиненные неисполнением убытки), лишение права, из которого вытекала нарушенная обязанность (например, прекращение в судебном порядке действия договора найма при использовании имущества не по назначению).
Виды ответственности:
договорная и вне договорная;
долевая и солидарная;
основная и субсидиарная;
полная и ограниченная;
ответственность за свои действия и ответственность за действия других.
Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности является совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности. Совокупность таких условий образует состав гражданского правонарушения. Элементами состава являются:
1.Наличие убытков (имущественного вреда) у кредитора обязательства (потерпевшего). Категория убытков складывается из двух следующих элементов: реального ущерба и неполученных доходов.
Реальный ущерб - это умаление наличных имущественных благ управомоченного лица (кредитора, потерпевшего). К нему можно отнести: а) утрату имущества кредитора (потерпевшего); б) повреждение имущества кредитора (потерпевшего); в) понесенные кредитором (потерпевшим) расходы;
Неполученные кредитором или потерпевшим доходы (хозяйственные, трудовые).
2. Противоправность поведения должника (причинителя вреда). Противоправным признается такое поведение, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. В качестве противоправных могут рассматриваться как действия (например, повреждение одним лицом имущества другого лица), так и бездействия (например, невыполнение администрацией предприятия требований по технике безопасности по принятию меры по предотвращению несчастных случаев на производстве рассматриваются как бездействие).
3. Наличие причинной связи между поведением должника (причинением вреда) и наступившими убытками (вредом). Причинная связь представляет собой объективную конкретную взаимосвязь двух (или более) явлений, одно из которых (причина) в силу объективных законов развития материального мира вызывает другое (новое, нетождественное) явление (следствие). Причинная связь должна отвечать следующим требованиям:
-причина всегда предшествует результату;
-причина с необходимостью порождает своё следствие, т.е. связь между причиной и следствием всегда необходима;
-причина и следствие имеют значение как таковые только в применении к данному конкретному случаю, а не вообще.
4. Вина должника в неисполнении обязательства (причинителя - в наступлении вреда). Вина - это субъективное отношение лица к своему противоправному поведению и его результатам. В отличие от вреда, противоправности, причинной связи она представляет собой явление субъективное и существует в форме умысла или неосторожности.
Реализуется ответственность путем добровольного исполнения или в принудительном порядке лежащей на правонарушителе обязанности по возмещению убытков, причиненного имущественного или неимущественного вреда, которая возникла у него вследствие совершения им правонарушения. Однако к мерам ответственности за нарушение обязательств относятся не только возмещение убытков и вреда, но и уплата неустойки, потеря задатка и различные санкции, применяемые в обязательствах отдельных видов.
Но все другие меры ответственности охраняют лишь обязательства, для которых они специально установлены, тогда как обязанность возместить убытки, если она прямо не исключена законом или договором, сопутствует любому обязательству и охраняет его от всяких нарушений. Поэтому возмещение убытков рассматривается в качестве общей формы ответственности по обязательствам, точно так же, как наиболее существенным последствием их нарушения являются сами убытки.
В ненарушенном состоянии обязательства прекращаются чаще всего их исполнением либо по другим основаниям, предусмотренным законом: в частности, в результате зачета встречных однородных требований (ст.217 ГК), совпадением должника и кредитора в одном лице (ст. 219 ГК), соглашением сторон (ст.220 ГК), смерти физического лица или ликвидации юридического лица (ст.223 ГК).
Важным для прекращения обязательств является определение обстоятельств, наличие которых освобождает должника от ответственности по обязательству. Одним из таких оснований является виновное поведение кредитора, сделавшее невозможным исполнение должником обязательства. Например, в ст.210 ГК прямо сказано, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, обусловленное умыслом или неосторожностью кредитора, освобождает должника от ответственности по такому обязательству, если иное не установлено законом.
Основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательства служит также действие непреодолимой силы, если оно явилось объективно необходимой причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. В частности, об освобождении должника от ответственности по обстоятельствам непреодолимой силы, а именно в связи с явлениями стихийного характера, говорится в ст.359 ГК, а также в уставах и кодексах, регулирующих перевозку груза на различных видах транспорта.
Под непреодолимой силой понимаются события, которые являются чрезвычайными и непредотвратимыми. Одни из них на современном этапе развития производительных сил полностью непредотвратимы - землетрясения, извержения вулканов, ураганы, ливни и т.д. Другие же, как заносы, наводнения, засуха, заморозки, приобретают характер непреодолимой силы лишь при определенных условиях, когда они становятся на пути надлежащего исполнения конкретного обязательства.
Таким образом, под непреодолимой силой следует понимать такое действие внешних сил природы, которое является объективно чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством для любого лица либо для данного должника, лишающим его возможности выполнить свою обязанность надлежащим образом.
К основаниям освобождения от ответственности по обязательствам закон относит и административные акты компетентных органов государственного управления, которые специально направлены на ограничение или же полное прекращение тех или иных действий по исполнению обязательств. К ним относятся объявление карантина, приостановление движения на транспорте или же запрещение перевозки каких-либо грузов и т.п.
Основанием освобождения от ответственности служит и возникшая невозможность исполнения обязательства, если она не вызвана виновными действиями должника, а также другие известные действующему гражданскому законодательству обстоятельства, с которыми связывается прекращение неисполненнных обязательств.
Анализ оснований освобождения от ответственности за неисполнение обязательства показывает, что все они относятся к обстоятельствам, исключающим вину того из субъектов обязательства, на котором лежала соответствующая обязанность совершить определенное обязательством действие или воздержаться от его совершения. В отличие от непреодолимой силы, которую называют обычно квалифицированным или осложненным случаем, другие обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии вины кого-либо из участников обязательства, называются простым случаем.
В зависимости от того, в каких конкретных условиях имело место невиновное неисполнение обязательства, можно говорить как об освобождении от имущественной ответственности, так и о возложении ответственности при наличии простого случая, когда это прямо предусмотрено в законе (например, за утрату, недостачу и повреждение имущества, принятого на хранение организацией в порядке осуществления своей профессиональной деятельности).
Указанные основания, как правило, ведут к прекращению обязательств.
Тема № 29. Понятие и условия договора
Понятие и виды договоров.
Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения.
Договор-сделка – это соглашение двух или более лиц, выраженное в требуемой законом форме, направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. Договор-сделка – это волевой акт, но не односторонний, а взаимный, требующий взаимного согласия. Это единое волеизъявление, выражающее общую волю сторон. Для того чтобы договор имел силу, он должен быть свободен от какого-либо внешнего воздействия. Эта свобода от внешнего воздействия в гражданском праве именуется свободой договора.
Среди других сделок договор выделяется тем, что он представляет собой двух- или многостороннюю сделку.
Виды договоров-сделок.
· В зависимости от сферы применения договоры могут быть классифицированы на:
общегражданские;
специальные (организационные, предпринимательские).
· В зависимости от вида оферты, которая лежит в основе договора, они могут быть разделены на:
частные, в основе которой лежит оферта обращенная к конкретным субъектам;
публичные, где оферент, в силу публичности оферты, не вправе отказать любому обратившемуся акцептанту в заключении договора.
· В зависимости от необходимого, для заключения сделки, количества воль договоры бывают:
двусторонние, в которых требуется наличие воли двух контрагентов;
многосторонние, где необходимо наличие воли более чем двух участников сделки.
· В зависимости от порядка заключение договора принято выделять:
заключенные между присутствующими;
заключенные между отсутствующими, т.е. участники сделки находятся на расстоянии друг от друга, а поэтому существует разрыв во времени между волеизъявлением одной из сторон и до его восприятия другой стороной.
· В зависимости от формы сделок существуют договоры:
устные;
письменные.
· В зависимости от способа их заключения можно вычленить договоры:
взаимосогласованные, в которых условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре;
присоединения, в которых условия устанавливаются только одной из сторон. Другая сторона лишена возможности дополнять или изменять их и может заключить такой договор только согласившись с этими условиями (присоединившись к этим условиям). В соответствии с п.1 ст.428 ГК договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
Договор-правоотношение - это правовая связь между участниками возникающая на основании соответствующего договора-сделки. Содержание договоров-правоотношений, порождаемых договорами-сделками, зависит от особенностей конкретных договорных типов и рассматривается при их освещении, например, при освещении купли-продажи, имущественного найма, подряда и т.д. Здесь рассмотрим лишь виды договоров-правоотношений.
Дата публикования: 2014-11-28; Прочитано: 374 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!