![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Если наследников несколько, возникает вопрос о доле каждого в наследстве, а в перспективе — и о разделе наследственного имущества.
Решение этого вопроса зависит от наличия и содержания завещания. Если завещания нет, то доли каждого наследника в наследстве допускаются равными. Отступление от этого принципа возможно по
договоренности наследников между собой: они могут договориться, что кто-то получает большую, а кто-то — меньшую долю наследства. Но такой договор между наследниками возможен лишь после принятия ими наследства и возникновения права общей собственности на наследственное имущество. Однако если наследодатель в завещании распределил наследство между наследниками в неравных долях, то каждый имеет право именно на ту долю, которую указал наследодатель.
Наследники, которые приняли наследство и получили свидетельства о праве на наследование, могут провести раздел наследственного имущества в натуре, то есть определить реальные доли в праве общей собственности, которое возникло у них.
При достижении договоренности относительно раздела имущества он осуществляется в упрощенном порядке: каждый из наследников получает в натуре имущество в соответствии с договором между ними. Если я составе наследства имеется имущество, получить которое или распорядиться которым наследники могут лишь при наличии свидетельства о праве на наследство (жилой дом, денежный взнос и т.п.), то раздел осуществляется путем обращения к нотариусу с заявлением о достижении соглашения между наследниками относительно раздела наследства и просьбой совершения соответствующих нотариальных действий.
Если согласия о разделе наследства достичь не удалось, раздел его осуществляется в судебном порядке в соответствии с долями, которые принадлежат каждому из наследников по закону или по завещанию. Поскольку наследство принадлежит принявшим его наследникам на праве общей собственности, то при его разделе применяются правила главы 26 ГК, регулирующие отношения общей долевой собственности.
При наличии зачатого, но еще не рожденного ребенка (постума) наследники имеют право провести раздел наследства с обязательным выделом наследственной доли, которая причитается постуму. Интересы последнего в этом случае защищает представитель органа опеки и попечительства, который должен быть приглашен к участию в разделе.
Права отдельных категорий наследников, которые или находились в близких отношениях с наследодателем, или были связаны с наследодателем отношениями собственности, при разделе наследственного имущества специально оговариваются.
В частности, ч. 1 ст. 1279 ГК устанавливает преимущество в выделе наследственного имущества в натуре для лиц, проживавших с наследодателем одной семьей.
Однако одного факта такого проживания для получения преимущества при выделе доли из наследственного имущества недостаточно. Необходимо, чтобы указанные лица проживали именно одной
![]() |
![]() |
семьей (вели общее хозяйство, имели общие расходы и т.п.)- Такое проживание наследников с наследодателем одной семьей должно длиться не менее 1 года до времени открытия наследства. Если указанные условия имеются, то такие наследники имеют преимущественное право перед другими наследниками на выдел им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода. Однако преимущества касаются не всего наследственного имущества, а ограничены размером доли в наследстве, принадлежащей такому наследнику.
Положения ч. 2 ст. 1279 ГК направлены на защиту прав наследников, которые вместе с наследодателем были сособственниками имущества. Такие наследники имеют преимущественное право перед другими наследниками на выдел им в натуре этого имущества в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает интересов других наследников, что имеет существенное значение. Например, в выделе доли в праве собственности на квартиру в натуре может быть отказано, если в результате такого раздела другой наследник фактически теряет возможность пользования своей частью квартиры (образуется проходная комната и т.п.).
В случае, когда один наследник проживает с наследодателем одной семьей не менее 1 года до времени открытия наследства, а другой наследник был сособственником вместе с наследодателем, следует исходить из того, что ч. 1ст. 1279 ГК касается выдела в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода, а ч. 2 этой же статьи — выдела в натуре имущества, являющегося общей собственностью наследника и наследодателя.
Если один из наследников является одновременно и членом семьи, и сособственником наследодателя, то он имеет преимущества перед другими наследниками и при выделе в натуре предметов обычной домашней обстановки и потребления, и при выделе доли имущества, которое находилось в общей собственности этого наследника и наследодателя.
Выдел наследственного имущества в натуре возможен при согласии сторон. Если такая договоренность не достигнута, то спор решается судом.
Если был уже определен крут наследников по окончании срока для принятия наследства или было выдано свидетельство о праве на наследство, в котором имущество разделено между наследниками, и появляются другие наследники, наследство перераспределяется между ними. Если наследственное имущество в натуре не сохранилось (например, имущество уже реализовано), то новые наследники могут требовать уплаты соответствующей денежной компенсации.
Если имущество, накоторое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, было признано выморочным и перешло в собственность территориальной громады, наследник имеет право истребовать его в натуре. Если это имущество уже продано,
наследник может требовать денежную компенсацию. Возникает вопрос: как определяется размер суммы, которая подлежит компенсации?
На первый взгляд, должна быть возвращена сумма, вырученная от продажи. Однако ч. 2 ст. 1280 ГК предусматривает не «сумму, полученную от продажи», а «денежную компенсацию». Следовательно, исходить нужно не из того, сколько орган местного самоуправления получил от реализации имущества, а из реальной оценки проданного имущества, которая может быть установлена с помощью специальной (товароведческой или другой) экспертизы.
§ 6. Ответственность по долгам наследодателя
При открытии наследства наследники, если им было известно о долгах наследодателя, обязаны сообщить кредитору о смерти должника.
Кредитор наследодателя имеет право обратиться к нотариусу по месту открытия наследства в 6-месячный срок со дня, когда ему стало известно или могло стать известно об открытии наследства, с требованием к наследникам, принявшим наследство, вернуть ему долг, оставшийся за наследодателем.
Долги наследодателя — это имущественные обязательства, которые принял на себя наследодатель перед физическими или юридическими лицами — кредиторами, но не выполнил потому, что смерть лишила его возможности выполнить это обязательство. Обязанность доказать долги умершего возлагается на кредитора, обратившегося к наследникам с соответствующими претензиями. Он обязан представить документы, которые подтверждают его требования.
Кредитор вправе на протяжении 6 месяцев со дня, когда он узнал или мог узнать об открытии наследства, обратиться со своими требованиями в отношении долгов наследодателя к его наследникам независимо от наступления сроков требования. Если срок выполнения обязательств еще не наступил, это не влияет на возможность представления требований о возвращении долга, поскольку кредитор рискует тем, что его право на возвращение долга может быть не удовлетворено после принятия наследства (например, через раздел наследства между многими наследниками, в результате чего ни один из них не окажется в состоянии вернуть долг).
Если кредитор наследника не был поставлен в известность наследниками о смерти должника и не имел возможности узнать об этом из других источников, он может обратиться с требованиями к наследникам в течение 1 года от наступления срока права требования.
Если кредитору было известно о смерти наследодателя — должника, но он не обратился к наследникам и не предъявил требования
о возвращении долга в 6-месячный срок, или если он не мог знать об открытии наследства и не предъявил своих требований на протяжении 1 года, он лишается права требования (ст. 1281 ГК).
Если в ст. 1281 ГК речь идет о праве кредитора наследодателя на удовлетворение требований о возвращении долга наследниками последнего и о порядке представления соответствующих требований, то ст. 1282 ГК устанавливает обязанность наследников выполнить эти требования кредитора наследодателя. Таким образом, указанные нормы как бы дополняют друг друга, обеспечивая максимально полно интересы кредитора наследодателя.
При этом ГК (ст. 1218) исходит из того, что когда наследники уже приняли наследство, то они приобретают не только права по управлению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом наследодателя, но также и обязательства относительно этого имущества.
Наследодатели, принявшие наследство (не имеет значения, по закону или по завещанию), при обращении к ним кредитора наследника обязаны удовлетворить его требования, если они обоснованы и доказаны. Доказательствами достоверности требований кредитора могут быть расписка наследодателя, договор займа, кредитный договор и т.п. Указанные требования удовлетворяются наследниками полностью, но только в размере стоимости унаследованного имущества.
Требования кредитора имеют преимущество перед другими требованиями (например, перед завещательным отказом, который предоставляется отказополучателю лишь после уплаты наследниками долгов наследодателя).
Требования кредитора наследники должны удовлетворить путем одноразового платежа. Однако по договоренности между кредитором и наследниками должника может быть установлен другой порядок выплаты долга. Если такая договоренность между кредитором и наследниками должника не достигнута, кредитор вправе обратиться в суд с иском о выплате долга. Суд по иску кредитора взыскивает долг из имущества, которое наследники должника получили в натуре.
В случае если имущество должника было признано выморочным и перешло в собственность территориальной громады, кредитор обращается в органы местного самоуправления с требованием выплаты долга наследодателя. В этом случае должнику выплачивается сумма долга, но только в размере унаследованного имущества.
§ 7. Охрана наследственного имущества и управление им
Охрана наследственного имущества осуществляется нотариусом по месту открытия наследства в пользу наследников, отказополучателей и кредиторов наследника, которые заявляют свои права на имущество. Охрана имущества осуществляется на основании заявления
наследников, отказополучателей и кредиторов. Если в круг наследников входят малолетние, несовершеннолетние или недееспособные лица, охрана наследственного имущества осуществляется на основании письменного обращения органов опеки и попечительства.
Нотариус требует от лица, которое обратилось к нему с таким заявлением, свидетельство о смерти наследодателя и справку о месте, где жил наследодатель, что имеет значение для установления места открытия наследства. После этого нотариус, а в тех населенных пунктах, где нет нотариуса, соответствующие служебное, должностное лицо органов местного самоуправления, выезжает на место нахождения имущества и осуществляет опись имущества в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей. Опись имущества может осуществляться также по месту нахождения имущества, которое может не совпадать с местом открытия наследства. В таком случае нотариус направляет письмо нотариусу по месту нахождения имущества с просьбой провести опись имущества. В описи наследственного имущества нотариус указывает все имущество, которое находится по месту открытия наследства, дает подробную характеристику предметов и указывает степень их изношенности, а также стоимость этого имущества. Если наследники не согласны с оценкой нотариуса, они имеют право за собственный счет пригласить эксперта для оценки имущества.
Опись имущества должна проводиться в максимально сжатые сроки. Охрана имущества длится на протяжении 6 месяцев, до окончания срока для принятия наследства.
Охрана наследственного имущества, которое признается выморочным, длится на протяжении 1 года, до того момента, как суд признает такое наследственное имущество выморочным.
Наследственное имущество на протяжении указанных сроков не может быть перемещено, продано или отчуждено иным способом. Запрещаются также любые действия, которые могут значительно ухудшить состояние и уменьшить цену наследственного имущества.
Затраты, связанные с описанием и охраной наследственного имущества, возлагаются на наследников, которые призываются к наследству, в соответствии с их долей в наследстве. Независимо от пребывания под охраной описанное имущество принадлежит наследникам с момента открытия наследства (ч. 5 ст. 1268 ГК).
Если наследодатель назначил исполнителя завещания, последний может обратиться к нотариусу или в соответствующие органы местного самоуправления с заявлением об использовании средств из охраняемого наследственного имущества. При проведении описи наследственного имущества нотариус имеет право назначить исполнителя завещания по рго согласию хранителем наследственного имущества или назначить другое лицо при согласии исполнителя завещания и наследника.
S97
Если открывается наследство по завещанию и по закону и наследники по закону не желают, чтобы исполнитель завещания был назначен хранителем той части имущества, которая будет унаследована ими, они имеют право требовать у нотариуса назначения хранителем части имущества, наследуемого по закону, другого лица (ст. 1284 ГК). В этом случае нотариус, который проводит описывание наследственного имущества, отмечает в описи, что наследственное имущество будет охраняться двумя хранителями, и определяет, какое имущество каждый из них будет охранять.
Если в составе наследства имеется имущество, которое нуждается в содержании, уходе, совершении других фактических или юридических действий для поддержания его в надлежащем состоянии, нотариус, а в населенных пунктах, где нет нотариуса, соответствующий орган местного самоуправления, в случае отсутствия наследников или исполнителя завещания, заключают договор на управление наследством с другим лицом. Это может быть кто-то из родственников наследодателя, работник предприятия, которое принадлежало наследодателю, работник органов местного самоуправления и т.п.
Лицо, управляющее наследством, имеет право на совершение любых необходимых действий, направленных на сохранение наследства до появления наследников или до принятия наследства (ст. 1285 ГК). Поэтому в договоре, который заключают нотариус и лицо, которое будет управлять наследством, должны быть указаны условия охраны имущества, дата заключения договора, место составления договора, место нахождения охраняемого наследственного имущества, размер вознаграждения, которое получает лицо, управляющее наследством, а также действия, которые оно обязано выполнять для сохранения наследства. Кроме того, нотариус направляет письма органам и предприятиям, которых это касается, о том, что определенное лицо имеет право управлять наследством и до принятия наследства будет совершать все действия, необходимые для его сохранения.
Лицо, управляющее наследством, не может использовать наследственное имущество для получения прибыли в свою пользу. По окончании срока управления наследством лицо, управляющее наследственным имуществом, должно представить наследникам отчет о результатах управления имуществом.
Лицо, управляющее наследством, имеет право на плату за выполнение своих обязанностей. Эта сумма обусловливается договором между нотариусом и лицом, управляющим наследством. Она выплачивается наследниками пропорционально доле унаследованного каждого из них имущества. Если наследники отказываются уплатить деньги за управление наследством, то управляющий может обратиться в суд. Ее ли лицо, которое управляло наследством, причинило вред или использовало наследство в своих целях, наследники могут обратиться в суд с иском о возмещении нанесенного ущерба и морального вреда (стст. 22, 23 ГК).
§ 8. Оформление права на наследство
Оформление наследственных прав представляет собой совокупность правовых действий, после совершения которых устанавливается доля каждого наследника в наследственном имуществе и наследники приобретают право распоряжаться этим имуществом.
Завершается оформление наследственных прав выдачей свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство не создает новых прав у наследников на имущество, а только подтверждает уже существующее право на него, поскольку право на наследование у них возникает с момента открытия наследства.
Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус устанавливает: 1) факт смерти и время открытия наследства; 2) круг наследников по завещанию и (или) по закону; 3) факт принятия наследства; 4) наследственную массу, то есть имущество, которое принадлежало наследодателю и которое имеется в наличии на день открытия наследства.
Свидетельство о праве на наследство — это специальный документ, который выдается на имя всех наследников вместе или, по их желанию, каждому отдельно. В последнем случае в каждом свидетельстве указывается все наследственное имущество, перечисляются все наследники и определяется доля наследства наследника, которому выдано свидетельство о праве на наследство. Кроме того, по желанию наследников им могут быть выданы отдельные свидетельства о праве на определенный вид наследства.
Выдача свидетельства о праве на наследство является общим порядком оформления наследственных прав. Вместе с тем, наследники не обязательно подают заявление о принятии наследства, а имеют право принять наследство другим способом — путем фактического вступления в управление или владение наследственным имуществом (ст. 1268 ГК). В этом случае им не обязательно получать свидетельства о праве на наследство (ст. 1296 ГК).
Изменение владельца имущества, которое подлежит обязательной государственной регистрации, невозможно без перерегистрации права собственности. Потому наличие свидетельства о праве на наследство обязательно, если объектом наследования является недвижимое имущество, подлежащее обязательной государственной регистрации, транспортные средства и т.п.
На имущество, которое не подлежит государственной регистрации (предметы домашней обстановки и обихода и т.п.), нотариальное оформление наследственных прав не является обязательным. В этом случае достаточно простой передачи имущества.
Если наследство приняли несколько лиц, то свидетельство о праве на наследство выдается каждому из них с указанием при этом доли других наследников.
Выдача свидетельства о праве на наследство сроком не ограничена. Оно может быть получено наследниками в любое время, но, как правило, по окончании 6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1298 ГК).
Вместе с тем, в некоторых случаях свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом до окончания 6 месяцев со времени открытия наследства. Условием досрочной выдачи является наличие доказательств об отсутствии других наследников, кроме тех лиц, которые обратились за свидетельством.
Личная явка наследников для получения свидетельства не обязательна. Оно может быть получено представителем наследника по доверенности или по просьбе наследника выслано по почте.
Если среди наследников может появиться ребенок, который зачат, но еще не родился на время открытия наследства, выдача свидетельства о праве на наследство и раздел наследства могут проводиться только после рождения такого ребенка. Для охраны интересов ребенка к участию в разделе должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства.
До окончания срока на принятие наследства нотариус может выдать разрешение на получение части вклада наследодателя в банке (финансовом учреждении), если это вызвано обстоятельствами, которые имеют существенное значение. Такими обстоятельства • ми, в частности, могут быть:
1) затраты на уход за наследодателем во время болезни, а также
на его захоронение;
2) затраты на содержание лиц, которые находились на иждиве
нии наследодателя. Такие выплаты засчитываются в долю наслед
ства, причитающуюся этому иждивенцу;
3) затраты на удовлетворение претензий лиц, работавших на на
следодателя или по возмещению причиненного наследодателем вре
да;
4) затраты на охрану наследственного имущества и управление
им, а также затраты, связанные с извещением наследников об откры
тии наследства.
Если наследник по каким-то причинам пропустил 6-месячный срок для принятия наследства, может возникнуть необходимость включения его в число наследников, а следовательно, и внесение изменений в свидетельство о праве на наследство. Это возможно по письменному согласию всех наследников, принявших наследство. Если такого согласия нет, то наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может обратиться в суд с заявлением о внесении изменений в свидетельство о праве на наследство.
Если суд найдет причины пропуска срока уважительными и удовлетворит иск, но наследственное имущество уже было принято другими наследниками, то наследник, пропустивший срок, получит
только причитающееся ему имущество, которое сохранилось в натуре, а также средства, вырученные от реализации остального принадлежащего ему имущества.
В некоторых случаях возможна выдача дополнительного свидетельства о праве на наследство. Необходимость в нем возникает, когда наследники получили свидетельство на определенную часть имущества, а позднее было обнаружено другое имущество, не указанное в выданном свидетельстве.
Свидетельство о праве на наследство может быть признано недействительным по решению суда в случаях нарушения правил, установленных нормами книги 6 ГК, а также нормами главы 16 Кодекса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Васильченко В. Обов'язки спадкоємця, що витікають зі спад
кового правонаступництва // Юридический вестник. — 2002. — № 1. —
С. 104—109.
2. Мазуренко СВ., Матвєєнко Т.Є. Захист прав спадкоємців нота
ріусом // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. —
Вип. 13—14. — С 607—612.
3. Рябоконь Є.О. Правове регулювання часу прийняття спадщи
ни // Вісник прокуратури. — 2001. — № 4. — С 71 — 77.
4. Рябоконь Є.О. Правові питання прийняття спадщини // Дер
жава і право: Збірник наукових праць. Вип. 12. Юридичні і політичні
науки. — К., 2001. — С 327—334.
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
Глава 39 НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
§ 1. Понятие и признаки наследственного договора
§ 2. Стороны наследственного договора
§ 3. Содержание наследственного договора
§ 4. Изменение и прекращение наследственного договора
§ 1. Понятие и признаки наследственного договора
ГК (ст. 1302) определение наследственного договора не содержит, описывая вместо этого его содержание. Согласно этой норме по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязывается выполнять распоряжение второй стороны (отчуждателя) и в случае ее смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.
Наследственный договор, которому посвящена глава 90 ГК, ранее отечественному гражданскому законодательству был не известен, в связи с чем его родословную некоторые отечественные правоведы (В. Васильченко) связывают с римским частным правом. Однако классическому римскому праву такие договоры известны не были, поскольку сама их идея противоречит принципу свободы завещания, свойственному этой правовой системе. Потому более логична увязка появления категории наследственного договора с рецепцией римского права в Западной Европе, в частности, в Германии, где его в таком контексте рассматривали как «третье основание права наследования» (Д. Гримм).
Так называемые «договоры о наследовании» известны гражданскому праву ряда европейских стран (Австрии, Германии, Франции, Швейцарии и др.).
Однако следует отметить, что наследственный договор, предусмотренный ст. 1302 ГК, по своей сути не является «договором о наследовании», поскольку направлен на установление прежде всего не наследственных, а обязательственных отношений (в отечественной юриспруденции вполне справедливо уже обращалось внимание на сомнительность размещения его в книге 6 ГК1).
Таким образом, можно сделать вывод, что наследственный договор, в смысле его определения ст. 1302 ГК, полностью является продуктом отечественной правовой мысли, чем, собственно, и предопределены его характерные признаки и свойства.
Из характеристики наследственного договора, которая содержится в ст. 1302 ГК, следует, что его признаками являются:
1 Див.:ЗаікаЮ.О. Спадкове право України: Навчальний посібник — К. 2006. — С. 120.
1) наличие соглашения сторон об особом порядке определения
судьбы имущества после смерти его владельца;
2) специальный субъектный состав такой договоренности;
3) возникновение на основании наследственного договора сово
купности обязательственных и вещных отношений (обязательствен
ных — до смерти отчуждателя, вещных — после его смерти);
4) возникновение права собственности на имущество отчуждате
ля на основании сложной юридической совокупности: заключения
договора, выполнения приобретателем действий в соответствии с
распоряжениями отчуждателя, смерть отчуждателя;
5) поэтапное возникновение прав и обязанностей у его сторон (у при
обретателя возникает обязанность выполнять распоряжение отчуж
дателя уже после заключения договора, а права владельца на имуще
ство отчуждателя он получает лишь после смерти последнего).
§ 2. Стороны наследственного договора
Сторонами наследственного договора являются отчуждатель и приобретатель. Отчуждателем в наследственном договоре может быть только физическое лицо.
Следует отметить, что в отличие от завещателя, которым может быть лишь дееспособное лицо (ст. 1234 ГК), отчуждателем по наследственному договору может быть также малолетнее, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо. Такой вывод следует из того, что целью наследственною договора является возмездный переход имущества после смерти отчуждателя к приобретателю. «Отсроченная» передача имущества осуществляется в пользу лица с частичной дееспособностью. Поэтому было бы нелогичным и противоречащим принципам гражданского законодательства (ст. 3 ГК) лишение недееспособного собственника имущества возможности использовать его в своих интересах путем заключения наследственного договора.
Следовательно, «отчуждателем» может быть и лицо, которое не имеет полной дееспособности. Однако при этом должны применяться общие правила о законном представительстве малолетних и недееспособных лиц, а также о заключении сделок несовершеннолетними и другими лицами с ограниченной дееспособностью (стст.68— 71, 221 — 224, 242 ГК).
Отчуждателями по наследственному договору могут выступать не только одинокие физические лица, но также супруги или один из супругов.
Приобретателем по наследственному договору мо;. ет быть физическое или юридическое лицо (ч. 2 ст. 1303 ГК). При этом физическое лицо должно иметь полную гражданскую дееспособность. Такой вывод следует из того, что от приобретателя по условиям
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
наследственного договора может потребоваться выполнение разнообразных действий, в том числе сделок (предоставление материальной помощи; соблюдение определенного ритуала захоронения, указанного отчуждателем; выполнение действий, направленных на достижение определенной общественно полезной цели, и т.п.).
Юридическое лицо может быть приобретателем в наследственном договоре, если его гражданская правосубъектность не ограничена специальным законом, судом или учредительными документами.
§ 3. Содержание наследственного договора
Нормы ГК, определяющие содержание наследственного договора, являются диспозитивными по своему характеру. Так, в ст. 1302 ГК только упоминается о том, что приобретатель обязывается выполнять распоряжение другой стороны (отчуждателя), а после его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. При этом не указывается ни на то, о каких распоряжениях идет речь, ни на то, в каком объеме (полностью или частично) имущество отчуждателя переходит к приобретателю. Следовательно, и одно, и другое условия стороны могут определить по своему усмотрению.
Для заключения наследственного договора необходимо достижение согласия сторон по всем его существенным условиям, которыми являются определение имущества, переходящего к приобретателю после смерти отчуждателя, определение перечня, характера, порядка и срока выполнения действий приобретателем. Определение конкретных существенных условий договора зависит прежде всего от характера отношений сторон.
Существенным условием наследственного договора является его предмет. Предметом наследственного договора является как приобретение права собственности на имущество отчуждателя, так и действия (выполнение работ, предоставление услуг и т.п.) приобретателя.
Статья 1306 ГК различает две ситуации:
1) предметом наследственного договора является имущество, ко
торое находится в личной собственности одного из супругов;
2) предметом наследственного договора является имущество, ко
торое принадлежит супругам на праве общей совместной собствен
ности.
В случаях, когда предметом наследственного договора является имущество, находящееся в личной собственности одного из супругов, главная проблема заключается в установлении того обстоятельства, на самом ли деле имущество, которое является предметом наследственного договора, находится в личной собственности отчуждателя.
Поскольку закон предусматривает, что супруги — совладельцы имущества, находящегося в общей совместной собственности, владеют и пользуются им совместно, если иное не установлено договоренностью между ними, то распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, осуществляется при согласии супругов (ч. 2 ст. 369 ГК, стст. 63, 65 СК).
При этом согласие сособственников на заключение наследственного договора как сделки, подлежащей нотариальному удостоверению, должно быть выражено в письменном виде и нотариально удо-стоверенно (ч. 2 ст. 369, ст. 1304 ГК).
Если один из супругов отчуждателя не согласен с включением совместно приобретенного имущества в наследственный договор и они не пришли к согласию по поводу этого имущества, то отчуждатель может в судебном порядке установить свою долю в общем имуществе (стст. 70—71 СК). Нотариус не имеет права брать на себя функцию суда, определять д*олю одного из супругов в совместно нажитом имуществе и удостоверять в наследственном договоре волю отчуждателя относительно этого имущества.
При наличии брачного договора, в котором определены права и обязанности супругов относительно имущества, они, а также нотариус, который удостоверяет наследственный договор, обязаны руководствоваться условиями договора (стст. 92, 97 СК). Если отчуждателем при заключении наследственного договора были нарушены условия брачного договора, это является основанием для признания судом по иску другого супруга наследственного договора недействительным.
При заключении наследственного договора права лиц, которые согласно ст. 1241 ГК имеют обязательную долю в наследстве, законом не определены. Следовательно, отчуждатель может и не учитывать при заключении наследственного договора их права на обязательную долю в имуществе, являющемся предметом наследственного договора. Однако это не исключает возможности защиты этими лицами своих прав в судебном порядке.
Если наследственный договор заключается относительно имущества, которое находится в общей долевой собственности, то предметом наследственного договора является не имущество как таковое, а доля в праве на него.
Обратим внимание на коллизию норм вещного и наследственного права. Так, согласно ст. 363 и ч. 3 ст. 334 ГК доля в праве общей долевой собственности переходит к приобретателю с момента нотариального удостоверения договора. Однако ст. 1302 ГК прямо указывает, что право собственности у приобретателя на имущество отчуждателя возникает лишь после смерти последнего. Следовательно, в этом случае следует руководствоваться положениями специальной нормы (ст. 1302 ГК уточняет общее правило).
Предметом наследственного договора могут быть также обязанности приобретателя совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера, на что указывает ст. 1305 ГК.
Отчуждатель может возложить на приобретателя обязанность выполнить действия имущественного или неимущественного характера еще при жизни отчуждателя (например, выплачивать ему определенную денежную сумму одноразово или частями). При этом может быть предусмотрено выполнение долга в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требования его выполнения. Например, отчуждатель может обязать приобретателя оказывать материальную помощь внуку до достижения ш-i совершеннолетия. Право требовать выполнения обязанностей принадлежит родителям последнего.
Приобретатель может быть обязан выполнить также определенные действия нематериального характера. Например, отчуждатель имеет право оговорить в наследственном договоре разнообразные пожелания относительно захоронения, увековечения его памяти, предоставления помощи родственникам и т.п.
В любом случае отчуждатель не может обязать приобретателя выполнить действия, ограничивающие его гражданскую правоспособность (например, отчуждатель не может ограничить приобретателя в выборе места проживания, в выборе супругов и т.п.).
Любая из сторон может признать недостаточными условия, названные существенными в законе или являющиеся необходимыми для договора этого вида, и затребовать включения в договор дополнительных условий, без которых соглашение ее не устраивает. В таком случае эти условия также приобретают значение существенных.
Так, по общему правилу, оценка стоимости действий, которые должен выполнить приобретатель, как следует из ст. 1305 ГК, не принадлежит к существенным условиям наследственного договора. Однако если отчуждатель хотел заключить договор только с соблюдением этого условия, а приобретатель не согласен с таким требованием, то наследственный договор нельзя считать заключенным, пока не будет достигнуто согласие сторон по этому вопросу.
Кроме существенных, в наследственном договоре могут быть и обычные условия. В отличие от существенных, они не нуждаются в согласовании сторонами, поскольку автоматически вступают в силу с момента заключения договора. Потому отсутствие в содержании договора обычных условий не влияет на его действительность. Например, если при заключении наследственного договора стороны не договорились о том, кто будет осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после смерти отчуждателя, автоматически действует условие, предусмотренное ч. Зет. 1307ГК, согласно которой при отсутствии специально назначенного отчуждателем
лица контроль за выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства.
Случайные условия включаются в наследственный договор по усмотрению его сторон. Так же, как и обычные условия, они не влияют на факт заключения договора и на его действительность. Но в отличие от обычных условий, которые предусматриваются непосредственно законом и начинают действовать в результате факта заключения договора, случайные условия приобретают юридическое значение лишь тогда, когда они включены самими сторонами в договор. Их отсутствие влечет признание договора недействительным лишь в случае, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования таких условий, но они не были учтены.
Наследственный договор должен быть заключен в письменном виде с последующим нотариальным удостоверением (ст. 1304 ГК). Договор относительно имущества, которое не нуждается в специальной регистрации,«удостоверяется без истребования документов, которые устанавливают право собственности (мебель, драгоценности, посуда и т.п.). Наследственный договор относительно имущества, которое нуждается в государственной регистрации, действителен после нотариального удостоверения и государственной регистрации.
§ 4. Изменение и прекращение наследственного договора
Изменение и прекращение наследственного договора возможно по общим или специальным основаниям.
По общему правилу, это допускается лишь при согласии сторон. При этом сделка, направленная на изменение или прекращение договора, совершается в такой же форме, в которой был совершен договор. Однако соглашением сторон может быть предусмотрен упрощенный порядок изменения или прекращения наследственного договора по согласованию сторон.
Поскольку наследственный договор является основанием возникновения обязательств, то при решении вопросов относительно его изменения, расторжения, прекращения и т.п. должны учитываться соответствующие общие требования относительно обязательств.
Общим принципом изменения обязательств является согласие на это всех участников обязательства. Односторонний отказ от выполнения обязательства или одностороннее изменение условий договора не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 525 ГК).
Главным основанием прекращения наследственного договора является его выполнение. Однако обязательства, которые возникают на его основе, прекращаются лишь в случае надлежащего выполнения наследственного договора, то есть в соответствии с условиями
договора и требованиями актов гражданского законодательства, нормами нравственности общества и т.п.
Наследственный договор может быть также прекращен путем передачи отступного, но при условии, что на это есть согласие сторон договора. Размер, сроки и порядок его передачи устанавливаются сторонами (ст. 600 ГК).
Прекращение обязательства, основанного на наследственном договоре, возможно также путем прощения долга, то есть освобождения кредитором должника от его обязанностей (ст. 605 ГК).
Прекращение наследственного договора смертью физического лица имеет место в тех случаях, когда выполнение невозможно без личного участия должника или выполнение предназначено лично для кредитора, или обязательство другим способом неразрывно связано с личностью кредитора. Таким образом, это возможно скорее в виде исключения — необходимым условием является личный характер обязательства. В другом случае обязательства сохраняются в результате правопреемства.
Обязательство прекращается также ликвидацией юридического лица, которое является приобретателем, кроме случаев, предусмотренных законом (например, требования потерпевших о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, в порядке правопреемства переходят к высшей организации или к организации, указанной в решении о ликвидации юридического лица).
Вместе с тем, обязательства, которые возникают при наследственном договоре, не могут быть прекращены путем зачета встречных требований, поскольку тогда это противоречило бы интересам отчуж-дателя, который хочет именно выполнения конкретных действий. Следовательно, в порядке аналогии закона должны применяться правила ст. 602 ГК, согласно которым не допускается зачет встречных требований относительно договора пожизненного содержания (ухода).
Статья 1308 ГК предусматривает, что наследственный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке как по требованию отчуждателя, так и по требованию приобретателя.
В частности, наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений.
Кроме того, наследственный договор может быть расторгнутым судом по требованию приобретателя в случае невозможности выполнения им распоряжений отчуждателя.
Стоит обратить внимание на то, что возможность такого расторжения договора по требованию отчуждателя иногда связывается с невыполнением приобретателем его распоряжений, то есть применяется как санкция за правонарушение, которая одновременно является средством защиты интересов отчуждателя. Вместе с тем, расторжение
наследственного договора по требованию приобретателя в случае невозможности выполнения им распоряжений отчуждателя является не санкцией за нарушение договора, а лишь средством защиты интересов приобретателя.
Стоит подчеркнуть, что и в одном, и в другом случае расторжение наследственного договора возможно лишь в судебном порядке. Именно суд должен установить факт нарушения наследственного договора или невозможность его выполнения.
В случае, когда наследственный договор изменяется или расторгается по решению суда, обязательство изменяется или прекращается с момента вступления в силу решения суда об изменении или расторжении наследственного договора.
Обеспечение выполнения наследственного договора возможно с помощью общих способов обеспечения выполнения обязательств (глава 49 ГК), а также принятия мер гражданской ответственности, предусмотренных за нарушение обязательств (глава 51 ГК) и специальных средств,«установленных законом (ст. 1307 ГК) именно для этих отношений.
С целью защиты прав сторон наследственного договора, обеспечения выполнения его должным образом, в актах гражданского законодательства предусмотрены меры предотвращения нарушения условий такого договора как со стороны отчуждателя, так и приобретателя.
Следует отметить, что отправным моментом такого обеспечения является правило ст. 1304 ГК, которое предусматривает, что наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении наследственного договора он признается ничтожным.
Следовательно, с целью защиты прав приобретателя нотариус, который удостоверил этот договор, налагает запрет отчуждения на имущество, определенное в наследственном договоре (ч. 1 ст. 1307 ГК). После совершения нотариального действия сведения о таком запрете должны быть внесены в Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.
Если наследственный договор расторгается или прекращается, нотариус снимает запрет отчуждения.
Еще одной мерой по обеспечению прав приобретателя является признание ничтожным завещания, которое отчуждатель составил в отношении имущества, указанного в наследственном договоре (ч. 2 ст. 1307 ГК).
В числе специальных средств защиты его прав стоит также вспомнить предусмотренное ч. 1 ст. 1308 ГК право отчуждателя требовать расторжения наследственного договора судом вследствие невыполнения приобретателем его распоряжений. Если такие действия вы-
полняются после открытия наследства, то понятно, что отчуждатель не имеет возможности обратиться в суд. На этот случай ч. 3 ст. 1307 ГК предусматривает право отчуждателя назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после смерти отчуждателя.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового до
говору та його місце в системі цивільного права // Право України. —
2003. — № 6. — С 118—121; № 7. — С. 137—140.
2. Мазуренко СВ. Актуальні питання визначення предмета
спадкового договору в цивільному законодавстві // Актуальні про
блеми держави і права. 36. наук, праць. — Вип. 18. — Одеса,
2003. — С 582—587.
3. Мазуренко С.В. Правовий режим майна, що є предметом спад
кового договору з участю подружжя // Юридический вестник. —
2003. — № 4. — С. 80—83.
4. Мазуренко С.В. Особливості укладення спадкового договору //
Право України. — 2004. — № 2. — С 111 — 114.
5. Мазуренко С.В. Спадковий договір у цивільному праві Украї
ни. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — Одеса, 2004 (20 с).
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие............................................................................. З
РАЗДЕЛ І
ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО................................... 5
Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ПРАВО ЧАСТНОЕ.... 5
§ 1. Дихотомия «частное право — публичное право» как основа характеристики положения
частного лица в обществе...................................................... 5
§ 2. Источники частного права........................................... 16
§ 3. Соотношение частного и гражданского права............. 22
§ 4. Цивилистика................................................................... 27
Глава 2. ЕВРОПЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА... 37
§ 1. Значение сравнительной цивилистики....................... 37
§ 2. Критерии классификации.............................................. 38
§ 3. Европейские традиции частного права......................... 39
§ 4. Европейские семьи частного права.............................. 41
§ 5. Традиция частного права в Украине............................. 44
Глава 3. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ................................... 46
§ 1. Особенности формирования гражданского
права в Украине................................................................... 46
§ 2. Становление традиции гражданского права в Украине 47
§ 3. Советское гражданское право в Украине..................... 49
§ 4. Трансформация концепции гражданского
права в конце XX в............................................................... 59
§ 5. Создание ГК Украины.................................................. 65
Глава 4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ
УКРАИНСКОГО ПРАВА.......................................................... 71
§ 1. Концепция гражданского права Украины..................... 71
§ 2. Современное понимание предмета
гражданского права Украины.............................................. 72
§ 3. Метод гражданско-правового регулирования.............. 74
§ 4. Принципы гражданского права..................................... 76
§ 5. Функции гражданского права....................................... 78
§ 6. Структура (система) гражданского права.................... 80
Глава 5. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ... 86
§ 1. Понятие гражданского законодательства..................... 86
§ 2. Акты гражданского законодательства Украины......... 88
§ 3. Договоры....................................................................... 93
§ 4. Обычаи.......................................................................... 94
§ 5. Международные договоры........................................... 95
§ 6. Пробелы гражданского права (законодательства)
и способы их преодоления.................................................. 96
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....................................... 104
Глава 6. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ................ 104
§ 1. Понятие гражданского правоотношения.................... 104
§ 2. Общая характеристика субъектов и объектов
гражданских правоотношений.......................................... 107
§ 3. Содержание гражданского правоотношения.............. 111
§ 4. Виды гражданских правоотношений......................... 116
§ 5. Юридические факты и гражданские правоотношения... 118
Глава 7. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА..................................................... 125
§ 1. Общие положения о физическом лице....................... 125
§ 2. Правоспособность физических лиц........................... 126
§ 3. Содержание (объем) правоспособности
физического лица................................................................ 128
§ 4. Имя физического лица................................................ 129
§ 5. Место проживания физического лица......................... 131
§ 6. Понятие и элементы дееспособности физического лица.. 132
§ 7. Дифференциация дееспособности физического лица 134
§ 8. Ограничение дееспособности физического лица
и признание его недееспособным...................................... 137
§ 9. Признание физического лица безвестно отсутствующим
и объявление его умершим............................................... 140
§ 10. Акты гражданского состояния.................................. 144
§ 11. Физическое лицо как предприниматель.................... 145
§ 12. Опека и попечительство........................................... 149
Глава 8.ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА............................................ 157
§ 1. Понятие и признаки юридического лица..................... 157
§ 2. Суть юридического лица............................................. 163
§ 3. Правосубъектность юридического лица..................... 167
§ 4. Классификация юридических лиц.............................. 170
§ 5. Виды (формы) юридических лиц частного права....... 173
§ 6. Возникновение и прекращение юридических лиц....... 178
Глава 9. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА, АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД
В ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.................................... 184
§ 1. Общие принципы участия государства,
Автономной Республики Крым, территориальных громад
в гражданских отношениях............................................... 184
§ 2. Гражданская правоспособность государства, Автономной Республики Крым, территориальных громад
в гражданских отношениях............................................... 186
§ 3. Реализация гражданской дееспособности государства, Автономной Республики Крым, территориальных громад
в гражданских отношениях............................................... 191
§ 4. Ответственность по обязательствам государства, Автономной Республики Крым, территориальных громад... 195
Глава 10. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
(ПРАВООТНОШЕНИЙ).......................................................... 198
§ 1. Понятие и классификация объектов гражданских
прав (правоотношений)...................................................... 198
§ 2. Вещи как объекты гражданских прав (правоотношений).
Вещи частного права. Виды вещей частного права.......... 201
3. Ценные бумаги как объект гражданских
правоотношений................................................................ 210
§ 4. Действия и результат действий как объекты
гражданских прав (правоотношений)............................... 220
§ 5. Результаты интеллектуальной, творческой
деятельности как объекты гражданских прав.............,..... 221
§ 6. Информация как объект гражданских прав................ 223
§ 7. Личные неимущественные блага как
объекты гражданских прав................................................ 225
§ 8. Другие объекты гражданских прав............................. 227
Глава 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ВЫПОЛНЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.................................................................... 229
§ 1. Понятие гражданского права, гражданского интереса
и гражданской обязанности............................................... 229
§ 2. Осуществление гражданских прав........................... 231
§ 3. Пределы осуществления гражданских прав............... 234
§ 4. Исполнение гражданских обязанностей.................... 236
§ 5. Общие положения о защите гражданских
прав и интересов.................................................................. 237
§ 6. Защита гражданских прав и интересов судом........... 239
§ 7. Защита гражданских прав
в административном порядке............................................ 243
§ 8. Защита гражданских прав и интересов нотариусом.. 244
§ 9. Самозащита гражданских прав и интересов.............. 246
§ 10. Сроки и даты реализации и защиты гражданских прав... 247 § 11, Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность... 249
Глава 12. СДЕЛКИ................................................................. 256
§ 1. Понятие и признаки сделки......................................... 256
§ 2. Виды сделок................................................................. 260
§ 3. Формы сделок.............................................................. 263
§ 4. Толкование содержания сделки.................................. 267
§ 5. Отказ от сделки........................................................... 269
§ 6. Недействительность сделок........................................ 270
§ 7. Правовые последствия недействительности сделки.. 273
§ 8. Отдельные виды недействительных сделок............... 275
Глава 13. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО........................................ 289
§ 1. Понятие представительства......................................... 289
§ 2. Основания возникновения и виды представительства... 292
§ 3. Состав правоотношений представительства.............. 295
§ 4. Передоверие................................................................ 299
§ 5. Представительство по доверенности......................... 300
§ 6. Представительство с превышением полномочий....... 305
§ 7. Иные формы установления и реализации
гражданских прав и обязанностей через других лиц......... 307
РАЗДЕЛ III. ВЕЩНЫЕ ПРАВА.......................................... 312
Подраздел I. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ................................. 312
Глава 14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ... 312
§ 1. Право собственности в системе вещных прав............ 312
§ 2. Понятие собственности и права собственности......... 314
§ 3. Содержание права собственности.............................. 321
§ 4. Осуществление права собственности........................ 324
§ 5. Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления как средства осуществления
права собственности........................................................... 326
Глава 15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ................................................... 330
§ 1. Общие положения о приобретении
права собственности.......................................................... 330
§ 2. Первоначальные (первичные) способы
приобретения права собственности................................... 333
§ 3. Вторичные (производные) способы приобретения
права собственности........................................................... 339
§ 4. Прекращение права собственности............................ 341
Глава 16. ВИДЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ...................... 350
§ 1. Классификации права собственности......................... 350
§ 2. Виды права собственности по субъектам.................. 353
§ 3. Виды права собственности в зависимости от числа
собственников (индивидуальная и общая собственность) 362
§ 4. Виды права собственности по объектам
в зависимости от правового режима.................................. 370
Глава 17. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ................. 381
§ 1. Общая характеристика защиты права собственности.... 381
§ 2. Виндикационный иск................................................... 384
§ 3. Защита права собственности от нарушений,
не связанных с лишением владения................................. 388
§ 4. Признание права собственности.................................. 391
§ 5. Другие средства защиты права собственности.
Персональные средства защиты права собственности...... 392
Подраздел 2. ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА............................. 396
Глава 18. СМЕЖНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА............................... 396
§ 1. Тенденция развития смежных вещных прав (вещно-правовых институтов) в законодательстве Украине... 396 § 2. Права на чужие вещи. Общая характеристика
прав на чужие«вещи........................................................... 398
§ 3. Сервитуты..................................................................... 400
§ 4. Право пользования чужим земельным участком для
сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис)........................ 405
§ 5. Право пользования чужим земельным участком
для застройки (суперфиций)............................................... 409
§ 6. Владение и право владения чужим имуществом........ 414
Глава 19. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ................................................................ 420
§ 1. Понятие и виды интеллектуальной собственности..... 420
§ 2. Право интеллектуальной собственности
как вид вещного права....................................................... 423
§ 3. Субъекты, объекты и основания возникновения права
интеллектуальной собственности..................................... 425
§ 4. Содержание права интеллектуальной собственности — 429 § 5. Осуществление права интеллектуальной
собственности.................................................................... 433
§ 6. Защита права интеллектуальной собственности... — 436
РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО........................ 441
Глава 20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ.... 441
§ 1. Понятие обязательства............................................... 441
§ 2. Виды обязательств и система обязательственного права.. 443
Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 685 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!