Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Глава IV. Наследование по закону



§ 1. Очередность наследования по закону

К наследованию по закону могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Кроме того, к наследованию по закону может призываться Российская Федерация в отношении выморочного имущества.

При наследовании по закону круг лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходят права и обязанности умершего, указывается в самом законе. Вопрос о том, какими соображениями руководствуется законодатель при определении круга лиц, входящих в число наследников по закону, является наиболее спорным в науке гражданского права. В.А. Белов, стремясь найти ответ на вопрос о том, какой подход к определению круга наследников по закону является наиболее справедливым и целесообразным, пишет: "Русская дореволюционная система наследования по закону во многом определялась принципами родового сословного дворянско-феодального строя, к началу ХХ столетия уже безнадежно устаревшими и вошедшими в острое противоречие с самим понятием о частном праве. Советский же и современный российский взгляды по существу вопроса представляют собою следствия двух политических крайностей. Государство рабочих и крестьян видело в наследовании способ безосновательного обогащения, поле для применения которого старалось всячески урезать; современный российский законодатель, напротив, видит в деле отстранения государства от наследования едва ли не самоцель"[179].

Наследование по закону, на наш взгляд, должно основываться на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследованию, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, который в связи с этим не пожелал выразить свою волю иначе.

Определяя круг наследников при наследовании по закону, законодатель как бы руководствуется волей наследодателя, назначая в качестве таковых тех лиц, которых, по всей вероятности, назначил бы и сам наследодатель, опираясь на чувства близкого родства и привязанности. В связи с этим ближайшими наследниками по закону являются те лица, которые, как правило, вместе с наследодателем составляют его семью.

Российское наследственное право определяет восемь очередей наследников и наследников по праву представления.[180] "Существенное расширение круга наследников по закону призвано прежде всего способствовать переходу наследственного имущества к родственникам наследодателя, созданию более широких возможностей сохранения наследственного имущества в собственности частных лиц"[181].

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1141 – 1145 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей, в частности, если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо не они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо они отказались от наследства. Наследники очереди, призванной к наследованию, наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В юридической литературе выражена неоднозначная позиция по поводу расширения круга наследников по закону. Обсуждая этот вопрос, У.А. Омарова пишет: "В настоящее время тесная родственная и духовная связь в значительной степени ослабла, а иногда вообще отсутствует даже между двоюродными братьями и сестрами. Поэтому чрезмерное механическое расширение круга наследников по закону …надо признать неприемлемым, не учитывающим реальные процессы в семейных отношениях"[182].

"Расширение круга наследников по закону почти до бесконечности (вплоть до шестой степени родства!), указывает Ю.К. Толстой, - едва ли оправдано. Лица, находящиеся в отдаленном родстве, могут давным-давно забыть друг о друге, не поддерживать между собой никаких контактов в течение жизни нескольких поколений и вспомнить о дальнем родственнике лишь в связи с открывшимся после его смерти наследством. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что установить столь дальнее родство зачастую крайне трудно, а то и невозможно"[183]. "Недостатком подобной системы, - соглашается С.П. Гришаев, - является сложность доказывания наличия родственных связей"[184].

Еще более категорично против расширения круга наследников по закону высказывается В.А. Белов: "С какой же, спрашивается, стати, законодатель, чрезмерно расширяющий круг наследников по закону, берет на себя смелость призывать к наследованию лиц, коих наследодатель видеть своими наследниками явно не хотел? Безграничное расширение круга наследников по закону может привести к переходу наследственной массы столь далеким наследодателю родственникам, с которыми он при жизни не только не поддерживал никаких отношений, но и о существовании которых он, вполне вероятно, не имел никакого понятия, равно впрочем, как и наследники о наследодателе (так называемые "смеющиеся" или "веселящиеся" наследники)"[185].

По мнению А.А. Швецовой, позиция законодателя по расширению круга наследников по закону "вполне оправдана и отвечает принципам демократизма и правового государства, поскольку в значительной степени снижает шансы государства на получение выморочного наследства. Думается, что это в полной мере соответствует идеям социальной справедливости"[186].

Поддерживая тенденцию разумного расширения круга наследников по закону, мы, тем не менее, соглашаясь с мнением указанных авторов, считаем нецелесообразным и неоправданным доведение их до четвертой и пятой степени родства.

При наследовании по закону особую роль играют вопросы доказательства наличия соответствующей степени родства. Доказательствами наличия родственных или иных, имеющих правовое значение, отношений могут служить свидетельства органов ЗАГСа, выписки из книг записи актов гражданского состояния, записи в паспортах о браке, детях, решения судов об установлении фактов родственных отношений, фактов нахождения на иждивении и т.п.

В соответствии со ст.1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Дети наследуют после смерти обоих родителей: матери и отца. Происхождение детей от данных родителей должно быть соответствующим образом подтверждено. Происхождение ребенка от матери в соответствии со ст. 48 Семейного Кодекса Российской Федерации устанавливается Органами ЗАГСа на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в Органы ЗАГСа совместного заявления отцом и матерью ребенка. При отсутствии совместного заявления происхождение ребенка от конкретного лица устанавливается в судебном порядке.

Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих мер, записываются его родителями в Книге записи актов гражданского состояния. Лица, состоявшие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).

Признание брака недействительным в установленном порядке не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой, в полной мере приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. В случаях, когда в соответствии со ст.137 Семейного Кодекса Российской Федерации по решению суда в интересах ребенка сохраняются права и обязанности по отношению к одному из родителей и другим родственникам по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют после смерти усыновленного и его потомства.

Если усыновление произошло после смерти кровных родителей, то усыновленный наследует имущество своих родителей и их родственников. Он будет наследником и после смерти своих усыновителей.

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет имущественные права, основанный на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. Такие же права сохраняются у ребенка, в отношении которого родители ограничены в правах.

Наследником по закону первой очереди является переживший супруг. В соответствии со ст.10 Семейного Кодекса Российской Федерации права и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в установленном законом порядке в Органах ЗАГСа, поэтому в качестве супруга наследует лицо, состоявшее в зарегистрированном браке с наследодателем на момент его смерти. В случае расторжения брака бывшие супруги утрачивают право наследовать друг после друга. Если один из супругов умрет после вынесения судом решения о расторжении брака, но до момента вступления решения в законную силу, переживший супруг сохраняет право на наследование в имуществе умершего супруга, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 25 Семейного кодекса Российской Федерации брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным с момента вступления решения суда в законную силу. Право наследования признается за лицом, состоявшим в фактических брачных отношениях с умершим, если они возникли до 8 июля 1944 года и продолжались до смерти одного из супругов. Факт состояния в таких отношениях устанавливается судом.

В юридической литературе высказывается заслуживающая внимания позиция о включении "в число наследников по закону первой очереди наряду с юридическими и фактических супругов"[187]. В частности, если наследодатель к моменту смерти состоял в фактических брачных отношениях, то право на наследство необходимо признавать именно за фактическим супругом, хотя бы наследодатель одновременно состоял в зарегистрированном браке[188].

Не порождает прав и обязанностей супругов брак, признанный судом недействительным, поэтому лица, вступившие в брак, признанный впоследствии недействительным, не обладают правами наследования друг после друга.

В первую очередь по закону наследуют также родители после смерти детей. Мать во всех случаях наследует после смерти своих детей. Отец является наследником, если он состоял с матерью ребенка в зарегистрированном браке, либо отцовство было добровольно признано либо установлено в судебном порядке. Усыновители наследуют после смерти усыновленных. При отмене усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются.

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Поэтому, в соответствии с п. 3 ст. 1162 ГК РФ, при наследовании по закону отстраняются от наследования родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Кроме того, отстраняются от наследования граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.

При наследовании по праву представления к наследованию по закону призываются прямые нисходящие потомки наследника по закону, который был бы призван к наследованию, если был бы жив ко времени открытия наследства. Такими наследниками первой очереди признаются внуки наследодателя и их потомки.

При отсутствии у умершего наследников первой очереди, либо при отказе их от наследства, либо когда все наследники первой очереди лишены в завещании наследодателя права наследования, либо признаны недостойными наследниками, к наследованию призываются наследники второй очереди, к которым в соответствии со ст.1143 ГК РФ отнесены полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Как следует из содержания указанной нормы, полнородные братья и сестры (имеющие общих мать и отца) и неполнородные (имеющие общую мать и разных отцов – единоутробные; или общего отца, но разных матерей – единокровные) пользуются равными наследственными правами. Так называемые сводные братья и сестры, не состоящие в родстве друг с другом, правом наследования один после другого не обладают.

При отсутствии у умершего наследников по закону первой и второй очереди к наследованию призываются наследники третьей очереди, к которым в соответствии со ст. 1144 ГК РФ относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, причем независимо от того, являются ли они детьми полнородных или неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя.

Как следует из ст. 1145 ГК РФ, если у умершего отсутствуют наследники первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства (парантелл), не относящиеся к наследникам предшествующих очередей, причем родственники более близкой степени родства устраняют от наследования родственников более далекой степени родства.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга, при этом рождение самого наследодателя в это число не входит. Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.

В соответствии с п.1 ст.1145 ГК РФ призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Названные лица призываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными обязательствами или нет. "Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, но жив кто-либо из указанных лиц, являвшихся или являющихся членами одной семьи"[189].

При отсутствии перечисленных наследников по закону в качестве самостоятельных наследников восьмой очереди признаются указанные в п.2 ст.1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по закону в порядке ст.1148 ГК РФ, классифицируются законодателем по двум видам.

К первому виду относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в состав наследников по закону со второй по седьмую (включительно) очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призывается к наследованию. В таком случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Ко второму виду относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону с первой по седьмую очередь включительно. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя выступают самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Объединяет оба вида наследников то, что они ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении. Отличие первого вида от второго заключается в том, что для призванию к наследству нетрудоспособных иждивенцев первого вида не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет. Нетрудоспособные иждивенцы второго вида должны не только находиться на иждивении наследодателя, но и проживать совместно с ним не менее одного года.

На наш взгляд, существовавший ранее унифицированный механизм призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев был более приемлемым и отвечающим интересам наследников (ст.532 ГК РСФСР). Поэтому мы поддерживаем высказанную в литературе позицию о том, что в ст. 1148 ГК РФ «закреплена нарочито усложненная правовая модель, которая вызовет в практике ее применения ничем не оправданные трудности. Простой гражданин едва ли сможет усвоить ее без квалифицированной юридической помощи, которая зачастую окажется дороже причитающейся нетрудоспособному иждивенцу части наследства»[190].

В юридической литературе высказываются конкретные предложения по сокращению числа наследников по закону. По мнению Ю.К. Толстого, "круг наследников по закону должны замыкать наследники четвертой очереди - дяди и тети наследодателя, которые, если предложение об объединении в одну очередь братьев, сестер, деда и бабки наследодателя будет принято, окажутся в третьей очереди"[191].

В.А Белов предлагает исходить из того, что представители различных слоев населения поддерживают отношения с различным кругом родственников, свойственников, близких, друзей и знакомых и в разной степени заинтересованы в обеспечении их имущественного благополучия после своей смерти. В установлении этого обстоятельства первостепенное значение имеют совместное проживание наследодателя с наследниками и наследников друг с другом, нахождение последних на иждивении наследодателя и друг друга и оказание им наследодателем материальной поддержки, а также возраст и трудоспособность наследников. С учетом этих обстоятельств автор считает целесообразным предусмотреть различный порядок призвания к наследованию по закону в зависимости, прежде всего, от наличия среди родственников наследодателя несовершеннолетних (нетрудоспособных) детей, а также престарелых (нетрудоспособных) супруга и родителей. "Если таковые имеются, то наследовать должны:

в первую очередь несовершеннолетние (нетрудоспособные) дети наследодателя с их нисходящими, наследующими по праву представления, а также переживший супруг (в том числе фактический) и (или) родители наследодателя, в зависимости от того, с кем проживали дети, причем доля супруга и родителей, наследующих по признаку совместного проживания с детьми наследодателя (кроме престарелых и нетрудоспособных), не может превышать доли, приходящейся на одного ребенка;

во вторую очередь супруг (включая фактического) и родители наследодателя, с которыми дети не проживали;

в третью очередь несовершеннолетние и нетрудоспособные братья и сестры наследодателя, а также нетрудоспособные бабка и дед наследодателя, последние - с восходящими, наследующими по праву представления;

в четвертую очередь братья, сестры, дед и бабка с их восходящими, наследующими по праву представления, которые не подпадают в число наследников третьей очереди.

При отсутствии среди родственников несовершеннолетних (нетрудоспособных) детей следует призывать к наследованию:

в первую очередь в равных долях детей с их нисходящими, наследующими по праву представления, пережившего супруга (не исключая фактического) и родителей;

во вторую очередь несовершеннолетних и нетрудоспособных братьев и сестер наследодателя, а также нетрудоспособных бабку и деда наследодателя, последних с восходящими, наследующими по праву представления;

в третью - братьев, сестер, деда и бабку с их восходящими, наследующими по праву представления, которые не подпадают в число наследников второй очереди"[192].

Представляется, что предложенная автором схема наследников по закону, ограниченная двумя парантеллами, наиболее жизнеспособна и отвечает интересам родственных и свойственных союзов граждан, а также нетрудоспособных иждивенцев, к таким союзам не принадлежащих.

§ 2. Порядок и условия наследования по праву представления

К числу наследников по закону относятся также наследники, призываемые к наследованию в особом порядке – по праву представления. Такой порядок призывания к наследованию существовал и в ранее действовавшем законодательстве, однако, в новом ГК РФ он урегулирован более детально и в ряде случаев по-новому. Ранее круг наследников по праву представления ограничивался внуками и правнуками наследодателя. Теперь наследование по праву представления ограничивается действующим наследственным правом наследниками первой, второй и третьей очереди.

Наследники по праву представления составляют категорию наследников по закону, поскольку их призвание к наследованию происходит при наличии специальных условий, указанных в законе. Во-первых, наследование по праву представления может иметь место, когда наследник по закону, который был бы призван к наследованию, если был бы жив, умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Во-вторых, доля умершего наследника по закону переходит к другим лицам – наследникам по праву представления, которые замещают собой умершего наследника. В-третьих, круг лиц, призываемых к наследованию по праву представления, ограничен законом. Иными словами, правом представления называется право указанного в законе лица занять свое место при наследовании, которое принадлежало бы призываемому к наследованию наследнику по закону первой, второй или третьей очереди, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства. Г.Ф. Шершеневич, раскрывая сущность наследования по праву представления, указывал, что «право представления является законной фикцией, имеющей своей целью поставить лиц представляющих на место, в степень и в права лиц представляемых»[193].

Не представляется возможным разделить позицию авторов, в соответствии с которой «наследование по праву представления означает, что определенные лица являются представителями при наследовании чьих-то прав. Каждый из представителей может представлять только свою категорию, свою очередность по наследованию»[194]. При наследовании по праву представления нет никаких оснований вести речь о представительстве хотя бы потому, что данное право возникает в случае смерти наследника по закону до открытия наследства или одновременно с наследодателем, а смерть представителя или представляемого влекут прекращение отношений представительства.

При анализе данного вида наследования следует иметь в виду, что "при наследовании по праву представления не происходит никакого правопреемства между наследником, выбывшим в силу смерти до открытия наследства, и его прямым нисходящим. В этом случае не происходит передачи какого-либо права от этого наследника к его прямым нисходящим. Но в силу выбытия наследника его нисходящие делаются непосредственными наследниками того лица, наследником которого был бы их восходящий (отец, мать, дед, бабка). Они наследуют не по праву, принадлежащему их восходящему, а по праву, принадлежащему им самим"[195].

Наследование по праву представления позволяет существенно расширить круг наследников по закону, не ущемляя прав наследников последующих очередей. Наследники по праву представления, как наследники по закону, в любом случае устраняют от наследования наследников последующих очередей.

Наследниками по праву представления первой очереди в соответствии с п.2 ст.1142 ГК РФ являются внуки наследодателя и их прямые потомки[196]. Они наследуют после смерти деда, бабки (прадеда, прабабки) в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником, тем самым замещая своего родителя, умершего раньше наследодателя. К ним в равных частях переходит та доля наследства, которую получил бы при наследовании по закону их родитель. Если, например, у наследодателя один из трех сыновей умер до открытия наследства, оставив после себя двух детей (внуков наследодателя), к наследованию призываются два сына и два внука наследодателя. Последние получают долю своего умершего отца, которую поделят поровну, т. е., по 1/3 наследства получат два сына наследодателя и по 1/6 – каждый внук.

Случаи, когда к моменту смерти наследодателя у него имеются живые правнуки и праправнуки, но нет в живых детей и внуков, достаточно редки. Поэтому справедливой представляется высказанная в юридической литературе точка зрения о том, что " расширение круга наследников по закону первой очереди за счет включения в него всех прямых потомков внуков наследодателя является скорее номинальным, чем практически значимым"[197].

Наследниками по праву представления второй очереди в соответствии с п. 2 ст.1143 ГК РФ являются дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы. Они призываются к наследованию только в том случае, если ко времени открытия наследства не окажется в живых их родителей – полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, и наследуют их долю в равных частях между собой.

И, наконец, наследниками по праву представления третьей очереди согласно п. 2 ст.1144 ГК РФ являются двоюродные братья и сестры наследодателя, которые наследуют долю их умерших до открытия наследства родителей – полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (дядей и тетей наследодателя).

Таким образом, при наследовании по праву представления, как это следует из содержания п. 1 ст. 1146 ГК РФ, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства в порядке п. 1 ст. 1119 ГК РФ. Не наследуют по праву представления потомки умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника, который не имел бы права наследовать как недостойный наследник в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

Обращает на себя внимание новелла, в соответствие с которой имеется возможность наследования по праву представления и в случае одновременной смерти наследодателя и его наследника. Она является исключением из правила, установленного п. 2 ст. 1114 ГК РФ, согласно которому в случае одновременной смерти граждане не наследуют друг после друга: наследство открывается после каждого из них. Наследники по праву представления получили возможность наследовать после обоих одновременно умерших лиц.

В отношении лиц, которые наследуют по праву представления, сохраняется очередность их призвания к наследованию. Продемонстрируем это на примере. В автокатастрофе погибли дочь и сестра наследодателя. У дочери и у сестры остались дети. К наследованию по праву представления будут призваны дети дочери (внуки наследодателя), поскольку погибшая дочь наследодателя относится к наследникам первой очереди. Дети погибшей сестры к наследованию по праву представления призваны не будут, поскольку сестра относится к наследникам второй очереди. Если дочь и сестра были живы, то к наследованию была бы призвана дочь, ее то и заменяют дети (внуки наследодателя) по праву представления.

Таким образом, при наследовании по праву представления не происходит правопреемства между наследником, выбывшим в силу смерти до открытия наследства, и его прямыми нисходящими наследниками, поскольку отсутствует переход каких-либо прав от этого наследника к его прямым потомкам. Наследники по праву представления являются непосредственными наследниками того лица, наследовать которому должен был бы их восходящий предок (отец, мать, дед, бабка). Как справедливо отмечал В.И. Серебровский, они «наследуют не по праву, принадлежавшему их восходящему, а по праву, принадлежащему им самим. Отсюда и то последствие, что наследники по праву представления несут ответственность только по долгам самого наследодателя. За долги их восходящего, умершего до открытия наследства, они не отвечают»[198]. Иными словами, к примеру, внуки, наследующие по праву представления, отвечают по долгам их деда, а не отца. По обязательствам родителей они будут отвечать, если в порядке самостоятельного призвания к наследованию после смерти отца они приняли наследство.

На эту особенность наследования по праву представления обращал внимание Г.Ф. Шершеневич, указывая, что «название рассматриваемого права способно возбудить ошибочную мысль, будто право лиц представляющих производно, будто они только преемники представляемого. В действительности они наследуют непосредственно тому, после кого открылось наследство, а не своему восходящему родственнику. В юридическом отношении это дает совершенно иной результат. Если бы наследственное право представляющих было производно от наследственного права представляемых, то наследство переходило бы к ним в составе имущества последних, следовательно, могло быть бы обременено лежавшими на них обязательствами. Между тем, если это право не производно, а основывается непосредственно на праве наследования, то на представляющих не лежит обязанности платить долги представляемых»[199].

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что наследование по праву представления является особым порядком призвания к наследованию наследников по закону.

Наследование по праву представления предполагает призвание к наследованию потомков тех наследников, которые сами были бы призваны к наследованию, если бы не умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем, поэтому вполне логичным представляется правило, в соответствии с которым не наследуют по праву представления потомки наследника, который был лишен права наследования посредством специального указания об этом в завещании, а также потомки наследника, который не имел бы права наследовать как недостойный наследник.

Наследование по праву представления не следует смешивать с такими случаями, когда наследник умирает после открытия наследства, не успев в течение установленного законом срока принять наследство или отказаться от него. В этом случае право принятие наследства или отказ от него, принадлежавшее умершему наследнику, переходит к его собственным наследникам в порядке наследственной трансмиссии.

§ 3. Права пережившего супруга при наследовании

Ст. 1150 КГ РФ содержит специальные правила, посвященные правам пережившего супруга при наследовании, при этом эти правила не предусматривают какого-либо специального режима наследования, а лишь с учетом особенностей правового режима супружеского имущества регулируют порядок определения состава наследства после смерти одного из супругов.

По общему правилу, закрепленному в ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Юридическую судьбу общей совместной собственности супругов в случае смерти одного из них определяют правила ст. 1150 ГК РФ. Действие данной статьи не распространяется на имущество супругов, в отношении которых путем заключения брачного договора установлен режим общей долевой или раздельной собственности супругов.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам по правилам наследственного права. Размер такой доли определяется по правилам п. 4 ст. 256 ГК РФ, носящим отсылочный характер к законодательству о браке и семье. В соответствии с п. 1 ст. 39 Семейного кодекса РФ, доли супругов в общем имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. В соответствии с этой нормой, как размер доли умершего супруга, по поводу которой открывается наследство, так и размер доли пережившего супруга, на которую наследство не открывается и которая продолжает ему принадлежать, составляет ½ в общем имуществе супругов.

Переживший супруг наследодателя может быть призван к наследованию как по завещанию, так и по закону. Гражданин, в силу принципа свободы завещания, может завещать свое имущество любому лицу, в том числе своему супругу. Закон (п. 1 ст. 1142 ГК РФ) называет пережившего супруга наследником по закону первой очереди. Независимо от основания призвания к наследованию пережившего супруга, его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являвшегося на день открытия наследства их общей совместной собственностью, сохраняются. Эта часть имущества не входит в состав наследства, открывшегося после смерти одного из супругов, она не переходит к пережившему супругу как наследнику, поскольку принадлежит ему как до открытия наследства, так и после в виде доли в праве общей совместной собственности. Следует также иметь в виду правила ст. 37 Семейного кодекса РФ, в соответствие с которыми имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Следует согласиться с высказанной в юридической литературе точкой зрения, в соответствие с которой права требовать признания общей собственностью добрачного имущества супруга принадлежит пережившему супругу[200]. Так, Р. обратилась в суд с иском к К., дочери от первого брака умершего мужа, о разделе наследственного имущества, оставшегося после смерти ее мужа И., с которым она состояла в браке с 1986 г. по день его смерти в 1998 г., указав, что половина имущества принадлежит ей на праве собственности как пережившей супруге и 1/4 часть - в порядке наследования по закону.

Ответчица ее прав на дом, входящий в состав наследственной массы, не признала, считая его добрачным имуществом умершего отца.

При рассмотрении дела суд установил, что спорный дом действительно принадлежал наследодателю на праве собственности до вступления в брак с истицей. Однако в период совместной жизни истица и наследодатель произвели капитальный ремонт дома, перекрыли крышу, утеплили часть помещений, подвели газ. Согласно выводам строительно-технической экспертизы стоимость капитального ремонта дома составила 40% стоимости дома, равной 340000 руб., то есть, 136000 руб. Из этой суммы 68000 руб. составляют долю истицы в праве собственности на дом, или 20%. В период брака супругами приобретено следующее имущество: однокомнатная квартира стоимостью 310000 руб.; металлические гаражи стоимостью 23000 руб. и 21000 руб.; автомашина стоимостью 8500 руб.; прицеп стоимостью 2000 руб.; шесть акций стоимостью 6000 руб.; земельный участок стоимостью 30000 руб.; итого на общую сумму 406500 руб., из которых истице как супруге принадлежит половина имущества на сумму 203250 руб.

Суд указал, что стоимость наследственного имущества составляет 475250 руб., в связи с чем стороны, являясь наследниками по закону в равных долях, вправе претендовать на получение имущества на сумму 237625 руб. каждая. Суд учел, что истица Р. постоянно проживает в спорном доме, расположенном в сельской местности, другого жилья не имеет, а ответчица К. проживает в городе, нуждается в улучшении жилищных условий, пользовалась земельным участком, расположенным недалеко от города. Суд произвел раздел наследственного имущества, по которому весь дом передан истице Р., а также два гаража, машина и прицеп, всего на общую сумму 394500 руб. Поскольку по стоимости принадлежащее ей имущество составляет 271250 руб., и она вправе по наследству получить имущество на сумму 237625 руб., стало быть, ей недостает в порядке наследования имущества на 114375 руб. Ответчице суд передал квартиру, земельный участок, шесть акций на общую сумму 352000 руб., что превышает стоимость ее доли на 114375 руб., в связи с чем суд взыскал с К. в пользу Р. денежную компенсацию за превышение переданного имущества по стоимости в сумме 114375 руб.[201]

Представляется возможным распространить режим ст. 1150 ГК РФ на случаи приобретения имущества в общую совместную собственность не в период брака. Так, если супруги на основании брачного договора распространят режим общей совместной собственности на имущество, приобретенное каждым из них до брака, то в случае открытия наследства за пережившим супругом должны быть признаны права, предусмотренные ст. 1150 ГК РФ по поводу такого имущества.

Если в соответствии с п. 4 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации суд признал имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них, то основания распространения на такое имущество режима ст. 1150 ГК РФ отпадают.

Как определено ст. 30 Семейного кодекса Российской Федерации, брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным законодательством. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются положения ГК РФ о долевой собственности, что исключает возможность использования к такому имуществу конструкции ст. 1150 ГК РФ.

Спорным является вопрос о возможности признания брака недействительным после смерти супруга (супругов). В соответствии с п. 4 ст. 29 Семейного кодекса Российской Федерации, брак не может быть признан недействительным после его расторжения. Расторжение брака, как это следует из содержания ст. 16 Семейного кодекса Российской Федерации, является одним из оснований его прекращения. Если брак прекращается вследствие смерти, то в силу отсутствия в законе прямого запрета, полагаем, что он может быть признан недействительным при наличии оснований, предусмотренных законом, по требованию пережившего супруга либо иных лиц, права которых нарушены заключением такого брака (п. 1 ст. 28 Семейного кодекса Российской Федерации). К таким лицам могут быть отнесены наследники умершего гражданина, состоявшего в недействительном браке. В таком случае, при признании брака недействительным, к нажитому имуществу не может быть применен режим общей совместной собственности и, следовательно, нормы ст. 1150 ГК РФ.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По заявлению наследников, принявших наследство и согласия пережившего супруга, в свидетельстве о праве на наследство может быть определена доля умершего супруга в общем имуществе.

Переживший супруг может оказаться от принятия наследства, но при этом он не лишается права на выделение своей доли. Парфеновы, состоявшие в браке с 1936 г., по договору купли-продажи от 13 августа 1991 г. приобрели квартиру, право собственности на которую было оформлено на Парфенова. Последний 16 ноября 1991 г. составил завещание на квартиру в пользу Томиловой, а 14 декабря 1993 г. умер.

21 апреля 1994 г. Парфенова заявила в нотариальную контору отказ от наследственной доли. 22 сентября 1994 г. государственный нотариус выдал Томиловой свидетельство о праве собственности на всю квартиру, после чего она зарегистрировалась на данной жилой площади.

17 сентября 1997 г. Парфенова обратилась в суд с иском о признании завещания, составленного ее мужем, недействительным, указав, что он был введен Томиловой в заблуждение, а 1 октября 1998 г. составила завещание на имущество в пользу Пасенюк. 5 октября 1998 г. Парфенова умерла. Пасенюк обратилась в суд с иском к Томиловой о признании недействительным завещания от16 ноября 1991 г. и свидетельства о праве на наследство, выданного ответчице 22 сентября 1994 г.

Установив изложенное, суд пришел к выводу о том, что спорная квартира являлась общим совместным имуществом супругов Парфеновых, в связи с чем Парфенов был вправе распорядиться лишь 1/2 долей в праве собственности на квартиру. Решением горсуда от 20 июня 2000 г. завещание и свидетельство о праве на наследство признаны частично недействительными. Суд признал за Пасенюк право собственности на 1/2 долю квартиры[202].

В судебной и нотариальной практике зачастую возникает вопрос о том, имеет ли право супруг после смерти другого супруга требовать выдачи свидетельства о праве собственности на 1/2 долю квартиры, если она была приватизирована умершим супругом, а заявитель от приватизации отказался. Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, должен зависеть от того, на возмездной или безвозмездной основе была приватизирована квартира. Если один из супругов приватизировал квартиру безвозмездно, при условии, что другой отказался от приватизации, следует руководствоваться п. 1 ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации: имущество, полученное одним из супругов во время брака по безвозмездной сделке, является его собственностью. Если же приватизация квартиры осуществлена одним из супругов на возмездной основе за счет общих доходов супругов, то квартира должна признаваться совместным имуществом супругов независимо от того, на имя кого из супругов она приобретена (ст. 34 семейного кодекса российской Федерации).

§ 4. Особенности наследования выморочного имущества

Новое наследственное законодательство установило достаточно четкий режим правового регулирования наследственных отношений, участниками которых являются государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, при этом только государство (Российская Федерация) может призываться к наследованию по закону, если речь идет о наследовании выморочного имущества.

В ранее действовавшем законодательстве также определялись случаи и основания перехода наследственного имущества к государству как по закону, так и по завещанию, однако порядок наследования государством подчинялся одному и тому же режиму независимо от оснований наследования. Понятие выморочного имущества в ГК РСФСР 1964 г. не использовалось. "Под выморочным имуществом понимается имущество умершего гражданина, после которого нет наследников ни по закону, ни по завещанию. При этом не имеют значения причины, по которым сложилась такая ситуация (либо наследники вообще отсутствуют, либо они отказались от наследства, либо не приняли наследство в установленный срок, либо не имеют права наследования, либо отстранены от наследства по причинам недостойности и пр.)"[203].

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным[204].

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Анализ современного наследственного права свидетельствует о стремлении законодателя свести к минимуму случаи перехода наследственного имущества, как выморочного, в собственность к государству. Это выражается, в частности, в увеличении числа наследников с двух до восьми очередей. Такая позиция законодателя не у всех авторов находит поддержку. В.А. Белов отмечает, что Российская Федерация в части третьей ГК РФ вовсе не указывается в числе наследников хотя бы и последней очереди, и «современный законодатель видит в деле отстранения государства от наследования едва ли не самоцель»[205]. По мнению этого автора, наследование боковых родственников должно быть ограничено в пользу государства.

Ст. 1152 ГК РФ определяет достаточно широкий перечень случаев, при которых наследственное имущество является выморочным. При этом в уточнении нуждается такое основание, как отказ наследников от наследства. Если такой отказ осуществлен в пользу другого наследника, имущество будет считаться выморочным, если от наследства откажется и тот наследник, в пользу которого состоялся отказ от наследства.

Значение института наследования выморочного имущества заключается в том, что если наследники не желают или не могут принять наследство, либо они вообще не существуют, возникает необходимость предотвратить порчу, уничтожение, утрату имущества, использование его в противоправных делах, особенно если имущество представляет собой значительную имущественную или культурную ценность.

Споры о том, является ли имущество выморочным и в какой части, разбираются в судебном порядке.

Выморочное имущество, как это следует из п. 2 ст. 1151 ГК РФ переходит в порядке наследования по закону в собственность государства. В данном случае имеет место исключение из правила о том, что наследниками по закону являются физические лица. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Обращает на себя внимание недостаточно корректная редакция п. 2 ст. 1151 ГК РФ, в соответствие с которой наследство ограничивается только вещами, переходящими в собственность государства, и игнорируются другие его составляющие. Вместе с тем, в состав наследственного имущества наряду с вещами входят имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не нашли отражения в исследуемой норме.

Таким образом, современным субъектом права (и обязанности) на наследование выморочного имущества является Российская Федерация. Оформив свои права на наследственное имущество в установленном законом порядке, Российская Федерация вправе передать его в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. От имени Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, а также государственные органы, юридические лица и граждане в порядке п. 3 ст. 125 ГК РФ. По делам о наследстве, перешедшем государству, надлежащим истцом и ответчиком является финансовый орган государства. Наследственное законодательство не предписывает государству совершать какие-либо действия, направленные на принятие наследства. При признании имущества выморочным и переходе его по наследству государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись наследственного имущества и свидетельство о праве на наследство.

Российская Федерация может одновременно выступать и в качестве наследника по закону, и в качестве наследника по завещанию, поскольку в силу ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, к каковым, как это определено п. 2 ст. 1116 ГК РФ, относится и Российская Федерация.

Порядок наследования и учет выморочного имущества, передачи его субъектам Российской Федерации или в собственность муниципальных образований должен определятся законом. До его принятия действует подзаконный нормативный акт – утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 20 июня 1984 г.№ 683 Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозного имущества, имущества перешедшего по праву наследования к государству, и кладов.

Анализ норм, посвященных наследованию выморочного имущества, свидетельствует о том, что такое наследование подчинено специальному режиму:

во-первых, Российская Федерация, в отличие от любого другого наследника по закону, не должна совершать юридических или фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства;

во-вторых, она не вправе отказаться от наследства.

При наследовании имущества по завещанию положение Российской Федерации ничем не отличается от положения других наследников по завещанию: для реализации права на наследство она должна установленными законом способами принять наследство, имеет право отказаться от наследства, из перешедшего к ней имущества выделяется обязательная доля в наследстве и т.п. Следовательно, права государства как наследника определяются основаниями наследования, а обязанности остаются одинаковыми как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию:

а) погашение долгов наследодателя;

б) исполнение завещательного отказа и завещательного возложения;

в) возмещение расходов, связанных с предсмертной болезнью наследодателя, расходов на его похороны, на охрану и управление наследственного имущества и т.п.

Анализ норм ст. 1151 ГК РФ свидетельствует о том, что выморочное имущество не может быть признано бесхозяйным. Мэрия г. Архангельска обратилась в суд с заявлением о признании квартиры бесхозяйной, ссылаясь на то, что собственник квартиры Т. в июле 2000 г. скончалась, в права наследников данного имущества никто из родственников умершей не вступал.

Решением райсуда заявление мэрии было удовлетворено, квартира признана бесхозяйной.

Президиум Архангельского областного суда по жалобе АОЦРП решение отменил, указав, что суд неправильно применил закон. Удовлетворяя заявление мэрии, суд пришел к ошибочному выводу о том, что квартира является бесхозяйной. В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника, или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. Являющаяся предметом рассмотрения квартира была приватизирована Т. 18 июня 1998 г. ЕЕ смерть в июле 2002 г. в силу закона не повлекла прекращение права собственности на квартиру. В соответствии со ст. 218 (ч. 2 п. 2) ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам - его наследникам, а при отсутствии таковых считается выморочным и переходит в порядке наследования к государству. Более того, принятие выморочного имущества является обязанностью государства, так как последнее не может от него отказаться (ст. 1157 ГК РФ).

В п. 3 ст. 1151 ГК РФ установлено, что порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Изложенное свидетельствует о том, что суд, отнеся квартиру к бесхозяйному имуществу, распорядился имуществом, принадлежащим государству.[206]





Дата публикования: 2014-10-30; Прочитано: 613 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.026 с)...