Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
В случае, когда опека установлена над имуществом указанных выше лиц, обязанность опекуна заключается в обеспечении сохранности имущества, поддержании его в надлежащем состоянии и в совершении диктуемых обстоятельствами сделок по имуществу.
Попечитель восполняет недостающую дееспособность подопечного. Поэтому попечитель не совершает юридических действий вместо подопечного, а действует наряду с ним. Он дает согласие (разрешение) на совершение действий подопечным, санкционирует их. Попечитель не является представителем подопечного.
Иным является правовое положение попечителей, назначенных над лицами, которые по своему физическому состоянию не могут самостоятельно защищать свои права, хотя и являются дееспособными, но, при осуществлении своих прав и обязанностей нуждаются в содействии. Попечители помогают таким подопечным управлять принадлежащим им имуществом, могут по их просьбе и от их имени совершать сделки, обязаны охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. ^Попечители над этими лицами назначаются также только по просьбе последних.
Опекуны могут совершать юридические действия, а попечители - давать согласие на совершение действий подопечными только в случаях, если эти действия носят имущественный характер. Поэтому, например, нельзя через опекуна или с помощью попечителя изменить фамилию, расторгнуть брак и т.д., хотя защита личных прав входит в обязанности опекунов и попечителей. Строго личные сделки (например, завещание) также не могут совершаться с помощью опекунов и попечителей. Для того чтобы совершенно исключить всякую возможность злоупотребления интересами подопечных, закон запрещает опекунам и попечителям совершать сделки или давать согласие на их совершение, если эти сделки направлены на безвозмездное отчуждение (дарение) имущества подопечных или возлагает на них обязанность отвечать по чужим долгам (поручительство). Опекунам и попечителям запрещено совершать какие-либо сделки с самими подопечными, представлять их интересы при заключении сделок и ведении судебных дел с членами своих семей или иными своими родственниками,
В целях контроля за действиями опекунов и попечителей предусмотрено, что опекун не вправе без предварительного разрешения органов опеки и попечительства совершать сделки (а попечитель давать согласие на со- вершение таковых), если они выходят за пределы бытовых сделок по домашнему хозяйству и управлению имуществом, в частности, такие, как договоры, требующие нотариального удостоверения и специальной регистрации, отказ от наследства, раздел или обмен жилой площади, распоряжение вкладами и т.п.
Опека и попечительство прекращаются при отпадении оснований, вызвавших их установление. В случаях злоупотребления своими правами опекуны и попечители отстраняются от выполнения возложенных на них функций решением соответствующего органа опеки и попечительства. При этом органы опеки и попечительства обязаны (а по прекращении опеки и попечительства лицо, состоявшее под опекой или попечительством, вправе) требовать от опекуна или попечителя возмещения имущественного вреда, причиненного последними вследствие недобросовестного или небрежного выполнения своих обязанностей.
§ 6 Местожительство
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (ч.1 ст. 17 ГК).
Гражданин может иметь только одно место жительства. Временное проживание гражданина в другом месте в силу тех или иных причин, например, учебы, специальной командировки и т.д., не создает для него нового места жительства. Место жительства не связывается также с местом работы гражданина и нахождением его имущества. Поэтому в тех случаях, когда гражданин, например, работает в одном месте, хотя и постоянно, а проживает в другом, местом жительства его считается место постоянного проживания. Место жительства определяется границами определенного населенного пункта (деревни, города, поселка), а в пределах его - указанием на определенную улицу, номер дома и т.д. Для признания того или иного населенного пункта местом постоянного проживания гражданина (его местом жительства) не имеет значения время, в течение которого гражданин проживает в данном населенном пункте. Важно то, что он поселился в данном населенном пункте с целью постоянного в нем проживания.
Все совершеннолетние лица, а также лица в возрасте от 15 до 18 лет свободно избирают свое место жительства. Возможность избрания ими места своего жительства является элементом их гражданской правоспособности (ст. 10 ГК), а конкретно избранное место проживания - субъективным гражданским правом.
В случаях, если гражданин в силу тех или иных причин меняет места своего постоянного проживания (например, является геологом и большую часть своей жизни проводит в экспедициях), местом его жительства признается место, где он преимущественно проживает. Однако и в этих случаях у гражданина одно место жительства.
Согласно 4.2 ст. 17 ГК местом жительства несовершеннолетних, не достигших 15 лет, и граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей (усыновителей) или опекунов. Из содержания этой нормы не следует, что само понятие места жительства этих граждан определяется иными признаками. Оно также определяется как место их постоянного или преимущественного проживания. Говорится лишь о том, что место жительства этих граждан должно совпадать с местом жительства их родителей (усыновителей) или опекунов, поскольку в силу закона они, как правило, должны проживать с лицами, осуществляющими над ними опеку. Для случаев, когда это вызывается уважительными причинами, было бы правильно лицам в возрасте от 10 до 15 лет предоставить право и самим определять свое место жительства, но по договоренности с родителями (усыновителями), опекуном или организацией, выполняющей относительно их функции опекуна. Споры в этих случаях должны разрешаться органами опеки и попечительства.
Правильное определение места жительства гражданина, помимо квалификаций его как особого субъективного гражданского права, имеет важное юридическое значение и для многих других гражданских правоотношений, субъектом которых является гражданин. Так, место открытия наследства определяется по последнему постоянному месту жительства наследодателя, обязательства нередко должны исполняться в месте жительства должника или кредитора. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим также связаны с установлением местожительства данного гражданина.
Все это говорит о том, что правила о местожительстве граждан образуют специальный правовой институт в системе институтов, определяющих положение граждан как субъектов гражданских правоотношений.
Признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим
Длительное отсутствие физического лица в месте своего постоянного жительства и длительная неизвестность фактического местопребывания его создают неопределенность в гражданских правоотношениях, участником которых он является. Между тем правопорядок не терпит никакой неопределенности в гражданских правоотношениях.
Вследствие того, что лицо длительное время отсутствует и о нем ничего не известно, страдают интересы его близких лиц (дети не получают содержания, супруг не может распорядиться общим имуществом), страдают интересы кредиторов (последние не могут взыскать долги), страдают интересы государственных и общественных организаций, с которыми был связан безвестно отсутствующий служебными, трудовыми отношениями. Все это не может продолжаться бесконечно долго и, естественно, требует, чтобы возникшая неопределенность в правах и обязанностях была ликвидирована. Для ее устранения законом установлена возможность признания физического лица, о котором ничего не известно, безвестно отсутствующим или объявления его умершим.
Объявление лица умершим лишь презюмирует прекращение правоспособности и это служит лишь основанием для ликвидации неясности в правоотношениях этого лица. Следовательно, правила о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении его умершим образуют самостоятельные правовые институты, связанные с положением физических лиц, как субъектов гражданских правоотношений.
Физическое лицо может быть признано безвестно отсутствующим только по суду и при условии, что в течение года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания (ст. 18 ГК).
Годичный срок, истечение которого необходимо для обращения в суд с заявлением о признании лица безвестно отсутствующим, исчисляется со дня получения последних сведений о нем. Вместе с тем, учитывая, что практически не всегда можно точно определить день получения последних сведений, ст. 18 ГК предусматривает и другие возможные даты начального исчисления годичного срока: первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить и этот месяц - первое января следующего года. Под последними сведениями об отсутствующем лице надо понимать не только сведения, последний раз им лично сообщенные (например, в письмах и т.д.), но и всякие другие сведения, прямо или косвенно указывающие на его последнее место фактического нахождения. Кроме соблюдения формального момента - истечения одного года со дня получения последних сведений об отсутствующем гражданине, требуется следующее.
Во-первых, чтобы не было сведений о нем именно в месте его постоянного, а не временного жительства. Поэтому нельзя объявить лицо безвестно отсутствующим, если в месте обучения, практики, стажировки, не совпадающим с его постоянным местожительством, нет сведений о нем и более одного года.
Во-вторых, чтобы неизвестность его фактического местонахождения, создавшуюся вследствие отсутствия лица в своем постоянном местожительстве и неполучение-о нем сведений, невозможно было устранить всеми доступными для заинтересованных лиц, организаций и суда средствами (например, путем оповещения или опроса других лиц, запроса организаций, в которых могут иметься сведения об отсутствующем, путем розыска и т.д.).
В-третьих, чтобы имелись серьезные причины, в силу которых диктовалась необходимость признания физического лица безвестно отсутствующим (имущество его приходит в негодность; лица, которых он обязан по закону содержать, находятся в тяжелом материальном положении и т.д.).
Только при наличии всех этих предварительных условий лицо может быть признано безвестно отсутствующим. Однако, если в отношении его объявлен розыск в связи с возбуждением уголовного дела или когда суд располагает доказательствами того, что данное лицо умышленно (намеренно) скрывает свое местопребывание с целью избежать наказания, уклониться от уплаты алиментов, долгов по обязательствам и т.д., его нельзя признать безвестно отсутствующим.
Последствия, наступающие в случае признания физического лица безвестно отсутствующим, следующие.
Прежде всего над имуществом этого лица на основании решения суда устанавливается опека (ст. 19 ГК). Опекуны действуют от имени безвестно отсутствующего и за его счет, т.е. расходы по осуществлешзо опекунских функций возмещаются из стоимости имущества безвестно отсутствующего лица.
Установление опеки здесь преследует специфические цели и не является свидетельством ограничения или лишения дееспособности безвестно отсутствующего лица. Действия, которые совершает опекун вправе и обязан по закону совершать и сам безвестно отсутствующий, но поскольку местонахождение его неизвестно, а неосуществление им своих прав и обязанностей причиняет ущерб интересам других лиц и государству, закон упол-номачивает опекуна осуществлять его дееспособность.
В частности, из имущества физического лица, признанного безвестно отсутствующим, выдается содержание лицам, которых он обязан содержать по закону, погашается задолженность по другим его обязательствам (например, выплачиваются долги кредиторам), производятся иные выплаты (например, по налогам).
Согласно ст. 19 ГК, по заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства может назначить опеку для охраны имущества отсутствующего лица, а равно для управления его имуществом и до истечения одного года со дня получения последних сведений о месте его пребывания и вынесения судом решения. Но в этом случае опекун вправе совершать лишь действия, связанные с обеспечением сохранности имущества и поддержанием его в надлежащем состоянии.
Признание физического лица безвестно отсутствующим влечет за собой возникновение права у его супруга требовать расторжения брака в упрощенном порядке в органах регистрации актов гражданского состояния (ст.42 КоБС).
Согласно пенсионному законодательству, иждивенцы безвестно отсутствующего, при наличии предусмотренных в законе условий, приобретают право на пенсию так же, как в случаях утраты кормильца.
В тех случаях, когда признанный безвестно отсутствующим гражданин явится или будет установлено его местопребывание, решение суда о признании его безвестно отсутствующим отменяется (ст.20 ГК). В связи с этим прекращается и опека над имуществом, но сделки, совершенные опекуном до отмены решения суда, сохраняют силу для явившегося. Брак, если он к этому времени был расторгнут, может быть восстановлен органом регистрации актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов, при условии, что супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, не вступил в новый брак (ч.2 ст.44 КоБС).
Выплаченные ранее суммы на содержание лиц, которых безвестно отсутствующий обязан был по закону содержать, возврату не подлежат. Иждивенцы утрачивают право на пенсию.
Другой, более радикальной, мерой ликвидации неопределенности в правах и обязанностях исчезнувшего лица является объявление его по суду умершим.
Согласно ст.21 ГК, общим основанием, дающим суду право предположить смерть физического лица, является отсутствие этого лица в месте его постоянного жительства и неполучение сведений о его фактическом местонахождении в течение трех лет.
Если предположение о смерти лица сделать нельзя или, напротив, есть убеждение в том, что лицо находится в живых, суд должен, несмотря на истечение трехлетнего срока со дня получения о нем последних сведений, отказать в объявлении такого лица умершим.
Поскольку и годичный срок для признания физического лица безвестно отсутствующим и трехлетний срок для объявления его умершим -исчисляются с одного и того же момента, лицо может быть объявлено умершим и без признания его безвестно отсутствующим. Физическое лицо сразу же признается умершим, без предварительного признания безвестно отсутствующим, в случаях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью (например, при наводнении и других стихийных бедствиях) или дающих основание предполагать его гибель от" определенного несчастного случая (напри-мер, пожара, кораблекрушения). Это специальное основание для объявления физического лица умершим. Здесь степень вероятности смерти очень высока, и поэтому лицо объявляется умершим по истечении шести месяцев со дня получения о нем последних сведений (ст.21 ГК).
Обстоятельства, дающие право суду объявить физическое лицо умершим по истечении шести месяцев, должны быть доказаны. В подтверждение их могут быть приведены любые доказательства: как документальные данные, так и свидетельские показания. Важно, чтобы они были вескими. При отсутствии таких доказательств объявление лица умершим или безвестно отсутствующим, если того пожелают заинтересованные лица, производится на общих основаниях.
Особые условия установлены для объявления умершими военнослужащих и иных лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями. Эти лица могут быть объявлены умершими не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действия (ст.21 ГК).
Лицо, объявленное умершим, не лишается правоспособности, если оно в действительности находилось в живых. Вместе с тем предположение о его смерти, подтвержденное судебным решением, регистрируется в органах регистрации актов гражданского состояния и влечет за собой утрату приобретенных ранее гражданских прав" и обязанностей. На его имущество открывается наследство, брак прекращается, словом, наступают такие же последствия, что и в случаях физической смерти человека.
Принимая это во внимание, закон (ч.З ст.21 ГК) одновременно решает и вопрос о том, какой день в этих случаях должен считаться днем смерти лица, объявленного умершим. Его нельзя определить произвольно (по усмотрению заинтересованных лиц), так как именно к этому дню должно приурочиваться время открытия наследства, время прекращения брака и все другие юридические последствия, обусловленные фактом объявления лица умершим. Таким днем считается день вступления решения суда в законную силу либо указанный судом в решении день предполагаемой гибели гражданина, если такой день установлен судом.
От объявления физического лица умершим следует отличать установление судом факта его смерти. Во всех случаях, если есть доказательства смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах, но органы РАГСа почему-либо отказывают заявителю в регистрации события смерти, суд должен не объявлять это лицо умершим, а устанавливать факт его смерти в порядке, предусмотренном соответствующими статьями ГПК Украины. При рассмотрении этих дел не требуется соблюдения сроков, указанных в ст. 21 ГК. Датой смерти в этих случаях считается не день вступления решения суда в законную силу или день предполагаемой гибели лица, а день фактической его смерти, установленный судом.
Поскольку объявление физического лица умершим не связано с бесспорным установлением факта его смерти, то вполне естественно, что лицо, объявленное умершим, как уже говорилось, может оказаться в живых. Поэтому ст.22 ГК предусматривает, что в случае явки или обнаружения местопребывания лица, объявленного умершим, вынесенное ранее решение суда отменяется тем же судом, который его вынес, а если этого суда нет, то областным судом.
Лицо, независимо от времени своей явки, восстанавливается и в своих имущественных правах. Оно может потребовать возврата сохранившегося имущества от тех лиц, к которым оно безвозмездно перешло после объявления его умершим (ч.2 ст.22 ГК) Это требование можно предъявить в пределах общих сроков исковой давности как к наследникам, так и ко всем третьим лицам, которые приобрели его имущество от наследников по безвозмездным сделкам, например, по договору дарения. При этом не имеет значения, знали наследники или третьи лица в момент приобретения имущества, что лицо, имущество которого они приобретают, находится в живых или они этого не знали.
Лица, к которым имущество лица, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если будет доказано, что в момент приобретения имущества они знали, что лицо, объявленное умершим, находится в живых (ч.З ст.22 ГК).
8. Акты гражданского состояния
Акты гражданского состояния - это факты (события или действия), с которыми закон связывает возникновение или прекращение определенного состояния физического лица как субъекта охраняемых и регулируемых государством отношений.
Все те свойства, которые характеризуют гражданскую правосубъектность физического лица, имеют в своей основе, как и сами гражданские правоотношения, жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение или прекращение этих свойств у физического лица. Так, возникновение правоспособности у физического лица связывается с фактом его рождения. Напротив, смерть является основанием прекращения его правоспособности.
Факты, именуемые актами гражданского состояния, подлежат регистрации в органах регистрации актов гражданского состояния (РАГС). Установлено это как в государственных и общественных интересах, так и в целях охраны личных и имущественных прав и интересов физических лиц.
Сделанные в актовых книгах записи о регистрации актов гражданского состояния являются бесспорными доказательствами удостоверенных ими фактов, пока они не опровергнуты в судебном порядке.
Однако не все акты гражданского состояния, с которыми связываются те или иные свойства физического лица, как субъекта гражданского права, регистрируются в актовых книгах гражданского состояния. Так, не регистрируется достижение физическим лицом определенного возраста, с которым закон связывает возникновение у него дееспособности. Не регистрируются решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим, о признании его недееспособным или ограничении его дееспособности. В этом нет практической необходимости.
С другой стороны, обязательной регистрации подлежат не только акты, относящиеся к сфере действий гражданского состояния, но и акты, с которыми закон связывает, определенное состояние физического лица в семейных правоотношениях. Так, согласно ст. 158 КоБС Украины подлежат регистрации: заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена фамилии, отчества и имени физического лица.
Таким образом, акты, подлежащие обязательной регистрации, - это акты гражданского состояния в широком смысле. Поскольку и те из актов, которые считаются актами гражданского состояния в узком смысле слова (рождение, смерть), также не лишены семейно-правового значения, тесно связаны с актами семейного состояния (люди рождаются и умирают, будучи членами семьи), то регистрация всех актов гражданского состояния, в широком смысле регулируется не гражданским, а семейным законодательством: КоБС Украины, Законом Украины "Об органах регистрации актов гражданского состояния", Положением, определяющим порядок изменения, восстановления, аннулирования записи актов гражданского „состояния, порядок и сроки хранения актовых книг, Положением о порядке рассмотрения ходатайств о перемене гражданами Украины фамилий, имен, отчеств. Правилами регистрации актов гражданского состояния, утвержденными в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Согласно семейному законодательству, рождение регистрируется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка, а в случае рождения мертвого ребенка - не позднее трех суток. Регистрация производится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них. В случае смерти родителей или невозможности для них по иным причинам сделать заявление регистрация рождения ребенка производится по заявлению родственников или лиц, на попечении которых находится ребенок, или по заявлению администрации лечебного учреждения, в котором находилась мать в момент рождения ребенка.
Регистрация смерти производится по последнему месту жительства умершего или по месту наступления смерти либо обнаружения трупа. Заявление о регистрации смерти должно быть сделано не позднее трех суток со дня наступления смерти или обнаружения трупа, а в случае невозможности получения справки медицинского учреждения или заключения судебно-медицинской экспертизы либо прокурора - не позднее пяти суток. В случаях, когда органы РАГСа по каким-либо причинам отказывают в регистрации смерти, факт смирти может быть установлен судом. Последующая регистрация смерти производится уже на основании судебного решения. Если в актовую запись о смерти или рождении вкралась неточность (ошибка), то исправление записи при отсутствии спора производится органами РАГСа. В случае спора вопрос решается судом (по заявлению заинтересованной стороны), а затем уж& на основании судебного решения производится исправление записи.
В случае гибели или утери актовых записей последние могут быть восстановлены органами РАГСа при наличии других документов и доказательств, подтверждающих, что в свое время эти записи были произведены. При отсутствии таких документов и доказательств факт регистрации устанавливается судом. На основании судебного решения органы РАГСа восстанавливают утраченную запись.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Понятие и признаки юридического лица
Субъектами гражданского права, помимо физических лиц, являются также организации: государственные предприятия, хозяйственные общества и объединения граждан.
Все организации, признаваемые субъектами гражданского права, в науке и законодательстве принято называть юридическими лицами.
Как и физические лица, юридические лица - реальные субъекты гражданского права. Возникновение и существование юридических лиц обусловлено развитием экономики и социальными потребностями, а законодательство лишь содействует их становлению и упрочению, признавая их в качестве субъектов права.
Следовательно, организации являются реальными субъектами права, но только в смысле социальном, а не физическом. Поскольку в гражданских правоотношениях они, как и физические лица, действуют в качестве особых социальных структур - собственников, продавцов, покупателей, наймодетелей, нанимателей и т.д., - они также называются лицами.
Вместе с тем далека не все организации признаются субъектами гражданского права, т.е. могущих самостоятельно выступать в гражданских правоотношениях от собственного имени. Только те из них, которые обладают такими качествами и, являются юридическими лицами. Поэтому организации в гражданском праве называются юридическими лицами как в отличие от лиц физических, так и в отличие от других организаций, которые субъектами гражданского права не признаются. Юридическая личность организаций - исключительно гражданско-правовое свойство, которое одновременно отражает и их специфическое положение (начала равенства) в регулируемых нормами гражданского права имущественных и личных неимущественных отношениях.
Самой древней и, пожалуй, наиболее разделяемой и в современной западной юридической доктрине является теория фикции, согласно которой организация (различного рода предпринимательские объединения и т.д.) считаются искусственными образованиями, субъектами особою рода (sui generis), существующими лишь по воле и в рамках закона для удобства регулирования имущественного оборота.
Советская цивилистическая литература изобиловала в основном теориями, пытавшимися раскрыть сущность юридического лица через посредство нахождения или установления его так называемого "людскою субъекта", только сообщающему ему социальную реальную значимость. При этом речь шла главным образом о государственных организациях, которым принадлежала доминирующая роль -в гражданских правоотношениях. Одной из таких теорий являлась теория государства, согласно которой государственное юридическое лицо есть само государство, взятое, однако, не в единстве всех его функций, а действующее лишь на определенном участке социалистической системы, то есть использующее определенное имуществе при посредстве определенного коллектива работников.
Согласно другой теории, государственное юридическое лицо есть организованный государством коллектив рабочих и служащих во главе с
его ответственным руководителем, на которое государство возложило выполнение определенных государственных задач и которому оно предоставило для осуществления этих задач соответствующую часть единого фонда-государственной собственности (теория коллектива).
С иных позиций, отличных от двух предшествующих теорий, решала вопрос об личном "субстрате" государственных юридических лиц теория директора, исходившая из того, что таким субстратом является руководитель (директор) государственного юридического лица, поскольку он совершает от имени последнего все юридически значимые действия.
Все эти теории не утратили полностью своего значения и в настоящее время, поскольку и сейчас (в новых условиях), в том числе и в Украине, наряду с другими юридическими лицами сохраняются и государственные юридические лица.
В связи с переходом бывших республик СССР (ныне самостоятельных государств) к рыночной экономике выдвигаются доводы в пользу ранее известной теории "целевого имущества ", согласно которой юридическое лицо есть персонифицированное имущество, специально предназначенное для участия в гражданском или торговом обороте. Но ведь ясно, что имущество также не может выступать в качестве субъекта права. Видимо, сущность, юридического лица можно определить только через понятие организации как социальной ячейки, создаваемой людьми и другими организациями на определенных условиях и для достижения определенной цели. Из понятия юридического лица как организации исходит и действующее гражданское законодательство.
Согласно ст.23 ГК, юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные, права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитражном суде или в третейском суде. Из этого определения юридического лица следует, что юридическое лицо должно отвечать следующим признакам.
1. Организационное единство. Юридическая личность организации прежде всего предполагает, что она выступает в гражданских правоотношениях как единое целое. Это организационное единство обеспечивается тем, что оно, согласно ст.25 ГК, закрепляется в уставе, специальном положении об организации или в положении, общем для организаций определенного вида, предусматривающих цели и задачи организации, ее структуру, функции, компетенцию, органы и другие условия, необходимы для выступления организации в правоотношениях в качестве единого и самостоятельного субъекта права.
2. Наличие обособленного имущества. Чтобы считаться юридическим лицом, организация обязательно должна иметь закрепленное за ней имущество, обособленное от имущества ее учредителей, граждан, состоящих с организацией в трудовых или иных отношениях, выше- и нижестоящих организаций и государства в целом. В хозяйственных обществах, кооперативных и других общественных организациях эта обособленность имущества проявляется в том, что закрепленное за ними имущество признается принадлежащим им на праве собственности. В государственных организациях обособленность имущества проявляется в закреплении за ними государственного имущества на праве полного хозяйственного ведения или оперативного управления.
Дата публикования: 2014-11-28; Прочитано: 407 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!