Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Ценные бумаги



6.4.1. Как и многие другие объекты гражданского права, ценные бумаги вначале были созданы реальной практикой, обобщенной в обычаях[277], и только затем получили отражение в законодательстве.

В силу вышеизложенного установить время появления ценных бумаг не представляется возможным. По мнению одних исследователей, они существовали уже в Древнем Вавилоне. Другие связывают их появление с северо-итальянскими торговыми республиками. Принципиально важным в данном случае является то, что каждая разновидность ценной бумаги появляется самостоятельно, вне какой-либо связи с иными. Общее же доктринальное определение ценной бумаги, послужившее затем основой классической теории ценных бумаг, было создано спустя значительный промежуток времени, после того как появились и получили отражение в судебной практике и законодательстве отдельные разновидности ценных бумаг. Так, по мнению Н.О. Нерсесова, термин «ценная бумага» получил широкое распространение в германской литературе только со второй половины XVIII столетия[278]. Для сравнения, упоминание о применении в торговом обороте векселей восходит к XII веку. Соответственно, к тому моменту, когда назрела необходимость конструирования единого определения, ценные бумаги отличались настолько, что учесть в одном определении особенности всех разновидностей уже не представлялось возможным. В этих условиях в доктрине, а затем в законодательстве взяли за основу конструирования общего определения ценных бумаг признаки предъявительских ценных бумаг. Именно по этой причине один из современных исследователей был вынужден признать, что «понятие ценной бумаги в ч. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ относится, пожалуй, только к ценной бумаге на предъявителя, а исключения настолько преобладают, что делают исключением из общего правила саму догматическую функцию»[279].

Согласно классической теории ценных бумаг, они имеют следующие особенности.

1. Принципиальной особенностью ценных бумаг является то, что они воплощают в себе определенные субъективные гражданские права. Так, коносамент содержит право на требование указанного в нем товара, вексель – выраженной в данной ценной бумаге денежной суммы и т.д. Соответственно, документ, не обладающий указанным свойством, не может быть признан ценной бумагой.

2. Для ценных бумаг важно то, что право находится в тесной связи с бумагой. А поэтому «документ как простое средство доказательства установления данного правоотношения не может считаться ценной бумагой, если только осуществление или передача права не обусловлены владением документом»[280].

3. Для ценной бумаги характерна презентация, т.е. для реализации права необходимо ее предъявление (презентация) лицу, обязанному совершить платеж. Таким образом, невозможность предъявления ценной бумаги означает невозможность удовлетворения выраженного в ней права.

6.4.2. Анализ ч. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ позволяет прийти к выводу о том, что она не содержит все вышеуказанные признаки ценных бумаг. Согласно данной норме, под ценной бумагой понимается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении.

Опираясь, в частности, на дефиницию, содержащуюся в ч. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ, можно выявить следующие признаки ценных бумаг:

1) документарность;

2) формальность;

3) удостоверение имущественных прав;

4) презентационность;

5) публичная достоверность.

Под «документарностью» ценной бумаги понимается возможность ее существования в виде документа установленной формы и с обязательными реквизитами. Согласно классической докт­рине, «внешним образом ценная бумага проявляется как документ, имеющий отдельное существование»[281]. Как указывал в связи с этим П. Цитович, «текст торговой бумаги есть письменное (написанное, напечатанное и т.п.) изложение обязательства данного лица, с указанием предмета и содержания данного обязательства»[282].

Формальность ценной бумаги означает ее существование только в той форме, которая установлена законодательством для ценной бумаги данного вида, наличие всех требуемых реквизитов. Согласно п. 2 ст. 144 ГК РФ, отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность. Так, ВАС РФ в одном из рассмотренных дел установил, что в простом складском свидетель­стве на предъявителя указан безвозмездный характер хранения, что противоречит требованиям п. 3 ст. 912 и п. 2 ст. 917 ГК РФ. Соответственно, данный документ не может быть признан ценной бумагой[283].

Согласно легитимному определению (п. 1 ст. 142 ГК РФ), ценной бумагой является документ, удостоверяющий имущественные права. Следует учитывать, что данное общее положение имеет исключения. Так, по ст. 2 ЗоРЦБ эмиссионная ценная бумага закрепляет также и неимущественные права.

В силу презентационности ценной бумаги ее владелец вправе требовать исполнения эмитентом установленных законом обязанностей только в том случае, когда бумага фактически предъявляется. Исключения возможны только в случаях, прямо установленных законом. К ним, в частности, относится удовлетворение требований по ценной бумаги в бездокументарной форме, закладной[284] и т.д.

Согласно свойству публичной достоверности, должник по ценной бумаге обязан производить исполнение, доверившись лишь формальным признакам и не проверяя исходных положений, по которым эта бумага выдана (ст. 147 ГК РФ).

Действующее законодательство не устанавливает исчерпывающий перечень видов ценных бумаг. Некоторые виды ценных бумаг законодателем прямо указаны в ГК РФ (государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция и приватизационные ценные бумаги). Кроме того, как сказано в ст. 143 ГК РФ, юридические документы могут быть отнесены к числу ценных бумаг «законами о ценных бумагах».

6.4.3. Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

1) предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъ­явителя);

2) названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бу­мага);

3) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага).

6.4.4. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу. Способ передачи документа зависит от его вида.

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований.

Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи – индоссамента. Индоссант несет ответственность не только за существование права, но и за его осуществление. Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной бумаге (индоссата). Индоссамент может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение).

Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату (препоручительный индоссамент). В этом случае индоссат выступает в качестве представителя.

Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее законным владельцем солидарно. В случае удовлетворения требования законного владельца ценной бумаги об исполнении удостоверенного ею обязательства одним или несколькими лицами из числа обязавшихся до него по ценной бумаге они приобретают право обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге.

Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается.

Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении убытков.

6.4.5. Акция представляет собой эмиссионную ценную бумагу, закрепляющую следующие права акционера:

1) получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;

2) участие в управлении акционерным обществом;

3) получение части имущества, остающегося после его ликвидации (ст. 2 ЗоРЦБ).

Таким образом, акция – документ, устанавливающий обязательственные правоотношения между акционером и эмитентом. Она дает право на получение дивидендов и части активов общества при его ликвидации. Принципиальной особенностью акции является то, что она не имеет заранее установленного срока погашения.

Акция может быть эмитирована в документарной и бездокументарной формах. В первом случае она должна содержать следующие реквизиты:

1) наименование эмитента и его место нахождения;

2) наименование «акция»;

3) порядковый номер;

4) дата выпуска;

5) категория акции;

6) номинальная стоимость;

7) имя держателя;

8) размер уставного капитала акционерного общества и количество выпущенных акций;

9) срок выплаты дивидендов;

10) подпись руководителя акционерного общества или другого уполномоченного на это лица.

Документ признается акцией только с момента его государственной регистрации. Соответственно, все операции, осуществленные с ценной бумагой до данной процедуры, являются недействительными.

В силу сложной юридической природы акции существует широкий перечень критериев классификации.

По объему прав, содержащихся в акциях, их принято классифицировать на обыкновенные и привилегированные.

Законодатель установил следующие права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества (ст. 2 ЗоРЦБ):

1) участие в управлении делами акционерного общества, включая право голоса на общем собрании акционеров;

2) право на дивиденд[285];

3) право на ликвидационную долю.

Согласно ст. 25 ЗоАО, общество вправе размещать кроме обыкновенных также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала общества.

Главным достоинством указанных акций является право на фиксированный дивиденд, выплата которого производится акционерным обществом, как правило, независимо от результатов деятельности.

Владельцы привилегированных акций, по общему правилу, имеют право голоса на общем собрании акционеров только в случаях, прямо установленных ЗоАО. Так, согласно п. 4 ст. 32, они участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, и т.д.

В отличие от обычных, привилегированные акции являются дифференцированными и, соответственно, содержат разный объем прав.

Ч. 3 п. 2 ст. 32 ЗоАО предусматривает возможность существования так назывемых кумулятивных привилегированных акций. Таковыми являются акции, дивидендный доход по которым связан с определенным периодом его начисления.

Акции бывают именными и предъявительскими. Однако действующее отечественное законодательство предусматривает существование только именных акций. Законодатель всегда настороженно относился к предъявительским акциям. Дореволюционный цивилист Г.Ф. Шершеневич указывает, что «русский законодатель 1836 г., ввиду опасностей, соединенных с акциями на предъявителя, отнесся к ним отрицательно и запретил совершенно безыменные акции. Однако постановление это скоро лишилось своего безусловного значения, и уже в законе 14 июня 1848 г. законодатель сам допустил при закладе возможность акций, писанных на предъявителя и передаваемых без всяких надписей»[286]. Первый советский гражданский кодекс установил эмиссию и обращение именных акций только в качестве общего правила, так как по ст. 342 ГК РСФСР от 11.11.22 г. «акции на предъявителя допускаются лишь когда это предусмотрено уставом»[287].

Действующий ЗоАО исключает возможность эмиссии предъявительских акций (п. 2 ст. 25). ЗоРЦБ предусматривал, до внесения в него изменений 28.12.2002 г., возможность эмиссии предъявительских акций «в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг».

Эмиссия и оборот акций регулируются ГК РФ, ЗоАО, ЗоРЦБ и рядом подзаконных актов. Судебная практика применения указанных нормативных актов обобщена, в частности, в следующих актах: письмо ВАС РФ № С5-7/ОЗ-700 от 17.10.97 г. «Об Указе Президента Российской Федерации от 16.09.97 г. № 1034 “Об обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации”»[288], письмо Президиума ВАС РФ № 33 от 21.04.98 г. «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций»[289], информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.04.2001 г. № 63 «Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным»[290].

Согласно ст. 19 ЗоРЦБ и Стандартам эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утверждены постановлением ФКЦБ от 18.06.2003 г., в ред. от 17.12.2003 г.)[291], процедура регистрации эмиссии ценных бумаг включает в себя, по общему правилу[292], следующие этапы:

1) принятие эмитентом решения о выпуске;

2) регистрация выпуска;

3) размещение;

4) регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Эмитентом акции может быть только акционерное общество. В то же время общество вправе в соответствии с его уставом размещать и иные ценные бумаги (п. 1 ст. 33 ЗоАО).

Регистрация эмиссии акций осуществляется ЦБ РФ[293], ФСФР РФ (ФКЦБ РФ) и региональными отделениями ФСФР РФ[294].

Следующим этапом процедуры эмиссии является размещение. Под ним понимается отчуждение акций эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок (ст. 2 ЗоРЦБ).

Размещение акций осуществляется путем:

1) распределения среди учредителей акционерного общества при его учреждении;

2) распределения среди акционеров акционерного общества;

3) подписки;

4) конвертации.

Все акции акционерного общества должны быть распределены среди его учредителей в соответствии с договором о создании акционерного общества. Решение о выпуске акций, распределенных среди учредителей акционерного общества при его учреждении, утверждается на основании и в соответствии с решением о создании акционерного общества и договором о его создании. Данное решение должно быть утверждено не позднее шести месяцев с момента принятия решения об их размещении. В случае размещения акций путем закрытой подписки необходимо указать круг лиц, среди которых данная операция будет производиться.

Под обращением ценных бумаг понимается заключение любых гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги (ст. 2 ЗоРЦБ).

Правовой режим «золотой акции». «Золотые акции» впервые были введены в западноевропейских странах в основном для противодействия поглощению национальных компаний. РФ и субъекты Российской Федерации могут принять решение об использовании специального права («золотой акции») при управлении акционерным обществом в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан (п. 1 ст. 38 ФЗ от 21.12.2001 г., в ред. от 27.02.2003 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»[295]).

Данное решение может быть принято, независимо от количества акций, находящихся в государственной собственности, только в двух случаях:

1) при приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий;

2) при принятии решения об исключении открытого акционерного общества из перечня стратегических акционерных обществ[296].

Таким образом, «золотая акция» не соответствует признакам ценной бумаги, указанным в ст. 142 ГК РФ, и поэтому не может признаваться разновидностью акций. Она выполняет публично-правовую функцию в виде предоставления РФ и субъектам РФ права вето при регулировании следующих аспектов деятельности общества:

1) внесение изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества или утверждение его устава в новой редакции;

2) реорганизация открытого акционерного общества;

3) ликвидация открытого акционерного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) изменение уставного капитала открытого акционерного общества;

5) совершение открытым акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность РФ или субъекта РФ.

Права акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, от имени РФ осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом[297].

От имени Свердловской области в подобных случаях выступает представитель – государственный служащий Свердловской области, назначенный уполномоченными органами областного правительства: Свердловским областным комитетом по управлению государственным имуществом либо Фондом имущества Свердловской области, на основании решения Правительства Свердловской области[298].

6.4.6. Под облигацией в самом общем виде понимается эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая отношение займа между ее владельцем, который является кредитором, и ее эмитентом, являющимся должником.

Легитимное определение облигации содержится в ЗоАО и ГК РФ. Согласно Кодексу, облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента (ст. 816).

Базовым документом, регулирующим порядок выпуска и обращения облигаций, в настоящее время является ГК РФ. Информация о данной разновидности ценных бумаг содержится в четырех статьях Кодекса. П. 2 ст. 102 Кодекса определяет особенности облигаций акционерных обществ. В ст. 143 Кодекса государственная облигация и облигация указаны в качестве самостоятельных разновидностей ценных бумаг. В ст. 816 Кодекса содержится определение облигации. Ст. 817 Кодекса определяет особенности эмиссии и оборота государственных и муниципальных облигаций.

Кроме того, в силу требований ч. 3 ст. 816 ГК РФ, к облигационным правоотношениям применяются нормы § 1 «Заем» главы 42 «Заем и кредит» ГК РФ (ст. 807–818), если иное не предусмотрено законом или в установленном им порядке.

Ряд норм, регулирующих облигационные правоотношения, можно найти в других законах, например в ФЗ от 08.02.98 г. (в ред. от 31.12.98 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»[299] (ст. 31, 33, 49 и 50), ФЗ от 05.03.99 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»[300] (п. 3 ст. 5), ФЗ от 29.07.98 г. «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»[301] (ст. 3 и 6) и др.

Важные положения по эмиссии и обороту облигаций содержатся в актах ФСФР (ФКЦБ). К ним, в частности, относятся Стандарты эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций, утвержденные постановлением ФКЦБ от 12.02.97 г. № 8 (в ред. от 11.11.98 г.), Временное положение о представлении отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденное постановлением ФКЦБ от 06.11.98 г. № 45[302], письмо ФКЦБ от 21.03.2000 г. № ИК-07/1361 «О необходимости передачи ведения реестра владельцев акций и облигаций специализированному регистратору»[303], Информационное письмо ФКЦБ РФ от 30.11.2000 г. № ИК-04/6453 «О направлении уведомлений о совершенных сделках по приобретению иностранными владельцами ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации»[304] и т.д.

Судебная практика применения вышеназванных актов содержится в ряде актов ВАС (постановления Президиума ВАС РФ № 5549/96 от 02.12.97 г., № 4516/96 от 25.11.97 г.[305], № 4458/97 от 21.10.97 г., № 399/97 от 08.07.97 г. и № 43/97 от 15.04.97 г.[306]) и ВС РФ (решение ВС РФ от 14.04.2000 г. «Об оставлении без удовлетворения жалобы о признании незаконными абзацев 2, 5–9 пункта 1.6 “Стандартов эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций”» и др.).

Являясь разновидностью ценных бумаг, облигации в документарной форме должны иметь следующие реквизиты:

1) наименование «облигация»;

2) наименование и место нахождения эмитента облигации;

3) номинальная стоимость облигации;

4) имя держателя (для именных облигаций);

5) срок погашения;

6) размер и сроки выплачиваемого процента (для процентных облигаций);

7) подпись руководителя юридического лица либо другого уполномоченного на это лица.

Действующее законодательство классифицирует облигации по целому ряду признаков. В частности, имеет существенное значение разграничение указанных ценных бумаг на именные и предъявительские. По оборотоспособности выделяют свободно обращающиеся облигации и с ограниченным кругом обращения. По обеспечению – с обеспечением (залоговым или иным) либо без такового. По срокам платежа – с единовременным сроком погашения и с погашением по сериям в определенные сроки.

Действующее законодательство не устанавливает четкий перечень эмитентов облигаций. В теории не существует единой точки зрения по данной проблеме. Предметом дискуссий, в частности, является возможность эмиссии облигаций товариществами.

По мнению Е.А. Суханова, «классическая конструкция полного товарищества исключает выпуск товариществом облигаций, в том числе с целью увеличения складочного капитала. Ведь последний, в отсутствие специальных требований к его размеру, не может служить гарантией получения облигационерами постоянного дохода (процента), поэтому для увеличения складочного капитала должны использоваться дополнительные вклады самих товарищей. По той же причине коммандитное товарищество (товарищество на вере) по общему правилу может прибегать к выпуску облигаций лишь на сумму вкладов коммандитистов (вкладчиков)»[307]. В то же время автор соглашается с тем, что действующий ГК РФ таких ограничений не содержит[308].

Сходной позиции придерживается В.А. Белов: «по смыслу ГК такого права не имеют полные товарищества, коммандитные – только в пределах сумм вкладов коммандитистов»[309].

Анализируя содержание ЗоРЦБ, Д.В. Мурзин обоснованно приходит к выводу о том, что «эмитировать облигации могут только юридические лица, но зато все юридические лица (курсив мой – Г.М.) (чему нет непреодолимых препятствий ни в теории, ни в законодательстве)»[310].

Переходя к рассмотрению содержания нормативных актов по данной проблеме, следует отметить, что ГК РФ прямо признает право эмиссии облигаций за акционерными обществами. Согласно п. 2 ст. 102 Кодекса, акционерное общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

Ч. 5 ст. 2 ЗоРЦБ относит к числу эмитентов «юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими».

ФЗ от 05.03.99 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не исключает возможность эмиссии облигаций некоммерческими организациями. Согласно п. 3 ст. 5 данного нормативного акта, эмиссия облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг некоммерческими организациями допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, при наличии обеспечения, определенного указанными нормативными актами.

Постановление ФКЦБ от 18.06.2003 г. № 03-30/пс (в ред. от 17.12.2003 г.) о стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг[311] не запрещает эмиссию облигаций всеми юридическими лицами (п. 1.1). Таким образом, в настоящее время потенциальная возможность эмиссии облигаций признается за всеми юридическими лицами.

6.4.7. Вексель. Векселем является ценная бумага, содержащая простое и ничем не обусловленное обещание векселедателя или его предложение третьему лицу уплатить векселедержателю определенную денежную сумму. В первом случае он именуется простым векселем, во втором – переводным.

Нормативными актами, регулирующими сделки с векселями, в настоящее время являются: Конвенция от 07.06.30 г., устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселях[312], Конвенция от 07.06.30 г., имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях[313], Конвенция от 07.06.30 г. о гербовом сборе в отношении переводного и простого векселей[314], Положение о переводном и простом векселе, утвержденное постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.37 г. № 104/1341[315], ФЗ «О переводном и простом векселе» от 11.03.97 г. № 48[316], ГК РФ и др. Практика применения указанных источников содержится в информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.07.97 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте»[317].

Субъектами вексельного обращения являются граждане РФ, юридические лица РФ, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования (ст. 2 ФЗ «О переводном и простом векселе»). Иностранные субъекты в РФ пользуются национальным режимом, поэтому на них также распространяются данные нормативные акты[318].

Как и другие ценные бумаги, вексель обладает свойством формальности. «Формальная сторона вексельного обязательства находит свое выражение в том, что все обстоятельства, имеющие значение для вексельного отношения, должны быть указаны в документе и все обстоятельства, не нашедшие себя на документе, не могут быть принимаемы во внимание при обсуждении вексельного отношения»[319].

В настоящее время вексель должен иметь следующие реквизиты, предусмотренные Единообразным законом о переводном и простом векселе:

1) наименование «вексель», включенное в текст документа;

2) простое и ничем не обусловленное предложение (или обязательство) уплатить определенную сумму;

3) наименование плательщика;

4) указание срока платежа;

5) указание места, в котором должен быть совершен платеж;

6) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен;

7) указание даты и места составления векселя;

8) подпись векселедателя.

Вексель является документом безусловным, т.е. обещание или приказ уплатить денежную сумму не могут быть обусловлены какими бы то ни было обстоятельствами.

Для существования вексельных правоотношений не имеет значения основание выдачи векселя, т.е. он является абстрактным документом.

Вексель может быть передан другому субъекту путем совершения на самом векселе передаточной надписи (индоссамента), или цессии. Индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. Он должен быть написан на переводном векселе или на присоединенном к нему листе (аллонж). Индоссамент переносит все права, вытекающие из переводного векселя.

6.4.8. Складские свидетельства. Складское свидетельство – ценная бумага, выдаваемая в подтверждение принятия товара на хранение товарным складом (ст. 912 ГК). Оборот складского свидетельства регулируется ГК РФ (ст. 142–149, 912–917).

ГК РФ предусматривает следующие виды складских документов: двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство и складская квитанция. Признаками ценной бумаги обладают только два первых документа. Соответственно, складская квитанция не является ценной бумагой.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей – складского свидетельства и залогового свидетельства, которые могут быть отделены одно от другого. Причем необходимо отметить, что каждая из двух частей двойного складского свидетельства самостоятельно обладает признаками ценной бумаги. Залоговое свидетельство именуют также варрантом.

В нормативных актах можно встретить и иное толкование термина «варрант». В частности, в письме Росстрахнадзора от 20.04.95 г. № 08-19р/04[320] сказано следующее: «варрант – вид сертификата, предусматривающий возможность приобретения пакета ценных бумаг по номиналу до их выпуска в обращение». Таким образом, варрант является производной ценной бумагой.

Под товарным складом понимается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая услуги, связанные с хранением.

Сделки со складскими свидетельствами в настоящее время, по общему положению, не лицензируются. Исключение предусмотрено для складских операций в морских портах.

Товарный склад имеет право выдавать документы, которые имеют троякое значение:

1) выполняют функцию сохранной расписки, удостоверяющей существование договора о поклаже между товарохозяином и складом;

2) дают возможность продать товар без перемещения, посредством одной лишь передачи документов;

3) дают право заложить товар без перемещения, посред­ством одной лишь передачи документа, который удостоверяет закладное право на товар[321].

В дореволюционном Вексельном Уставе по поводу передачи двойного складского свидетельства содержалась следующая информация: «передача двойного складского свидетельства по Положению совершается порядком, установленным для передачи векселей, а именно как по именным, так и по бланковым передаточным надписям, причем в отношении перехода прав к приобретателю и удостоверения прав держателя свидетельства также применяются правила, преподанные по сему предмету для векселей (т. XI ч. 2 Устава Вексельного, ст. 555–564)»[322].

Реквизиты двойного складского свидетельства указаны в ст. 913 ГК РФ. К ним относятся:

1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на хранение;

2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;

3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) товаровладельца;

4) наименование и количество принятого на хранение товара – число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;

5) срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования;

6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;

7) дата выдачи складского свидетельства;

8) подписи уполномоченного лица специализированной организации (товарного склада);

9) печать специализированной организации (товарного склада).

Указанные реквизиты должны быть в каждой части двойного складского свидетельства.

Отсутствие хотя бы одного из вышеуказанных реквизитов превращает складское свидетельство в складскую квитанцию. Так, ВАС РФ в одном из своих постановлений указал следующее: «Простое складское свидетельство на предъявителя, являясь ценной бумагой (п. 3 ст. 912 Гражданского кодекса Российской Федерации), обязательно должно содержать реквизиты, перечисленные в п. 2 ст. 917 Гражданского кодекса Российской Федерации (курсив мой – Г.М.). К ним отнесены: размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения. В спорном же свидетельстве указано – безвозмездное хранение. Согласно п. 3 ст. 917 Гражданского кодекса РФ документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является простым складским свидетельством»[323].

Как отмечал дореволюционный цивилист Н.И. Нерсесов, «удобство двойного свидетельства заключается в том, что оба документа могут циркулировать по разным рукам. Если явится за получением товара владелец складочного свидетельства, не имеющий в руках закладного свидетельства, то товар выдается не иначе как получив от него обеспечение на удовлетворение владельца закладного свидетельства; если же явится владелец закладного свидетельства, не получивший в срок удовлетворение по главному обязательству, то товар подвергается публичной продаже для его удовлетворения; сумма же, оставшаяся за удовлетворением, остается в кассе общества для вручения по принадлежности владельцу складочного свидетельства»[324].

6.4.9. Коносамент. Коносаментом является документ, подтверждающий договор морской перевозки и прием груза перевозчиком.

В соответствии с коносаментом перевозчик обязуется сдать груз при условии предъявления получателем экземпляра коносамента.

Согласно ст. 144 КТМ РФ[325], коносамент должен содержать следующие реквизиты: наименование перевозчика и место его нахождения; наименование порта погрузки согласно договору морской перевозки груза и дата приема груза перевозчиком в порту погрузки; наименование отправителя и место его нахождения; наименование порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза; наименование получателя, если он указан отправителем; наименование груза; необходимые для идентификации груза основные марки; указание в соответствующих случаях на опасный характер или особые свойства груза; число мест или предметов и масса груза или обозначенное иным образом его количество; внешнее состояние груза и его упаковки; фрахт в размере, подлежащем уплате получателем, или иное указание на то, что фрахт должен уплачиваться им, время и место выдачи коносамента; число оригиналов коносамента; подпись перевозчика или действующего от его имени лица. По соглашению сторон в коносамент могут быть включены иные данные и оговорки.

Коносамент может быть именным, ордерным или предъ­явительским.

6.4.10. Чек. Чек является ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. В настоящее время основным документом, регулирующим сделки с чеками, является ГК РФ (ст. 877–885).

Чеки существуют во всех разновидностях, предусмотренных в ГК РФ для ценных бумаг (именные, ордерные и предъявительские). Субъектами чековых отношений являются чекодержатель, чекодатель, плательщик, индоссант и авалист. Чекодержателем может быть любое физическое или юридическое лицо. Плательщиком по чеку может выступать только банк, в котором чекодатель имеет счет.

Чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование «чек», включенное в текст документа;

2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;

3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;

4) указание валюты платежа;

5) указание даты и места составления чека;

6) подпись лица, выписавшего чек.

Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека.

Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя. Указание о процентах считается ненаписанным. В отличие от векселя, чек должен быть выписан на бланках установленной формы. Форма чека установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13.01.92 г. «О введении в хозяйственный оборот чеков нового образца», а порядок его заполнения – Правилами расчетов чеками на территории Российской Федерации. При расчетах чеками чекодатель дает указание своему банку произвести платеж чекодержателю или его приказу. Банк обязан это сделать в силу условий договора банковского счета.

Согласно п. 4 ст. 877 ГК РФ, выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Необходимо отметить, что данная особенность присуща не только чеку, но и всем другим ценным бумагам.

Особенностью чека является то, что срок оплаты императивно установлен законодательством. Согласно п. 4.7 Положения о безналичных расчетах[326], чек должен быть предъявлен к оплате в течение 10 дней, не считая дня его выдачи.





Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 427 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.026 с)...