Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Сделки с пороками содержания



Сделки с пороками содержания признаются недействительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями закона и иных правовых актов. Среди отдельных составов недействительных сделок с пороками содержания следует назвать сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ), а также мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ), которые являются ничтожными. Диспозиция ст. 169 ГК РФ не содержит понятия "основы правопорядка и нравственности", что затрудняет ее применение судебной практикой, поскольку нравственность (мораль) - понятие не юридическое*(90).

Основы правопорядка - это установленные государством основополагающие нормы об общественном, экономическом и социальном устройстве общества, направленные на соблюдение и уважение такого устройства, обеспечение соблюдения правовых предписаний и защиту прав и свобод граждан.

Нравственные и моральные устои, которым не должна противоречить гражданско-правовая сделка, включают в себя сложившиеся в обществе представления о добре и зле, справедливом и должном. Требования нравственности, в отличие от права, не закреплены в системе письменных норм и получают свое выражение в общепризнанных представлениях о должном поведении, сложившемся в результате длительного общественного развития.

Условием применения ст. 169 ГК РФ является наличие умысла хотя бы у одного участника сделки. Умысел означает понимание противоправности последствий совершаемой сделки и желание их наступления (прямой умысел) или хотя бы допущение таких противоправных последствий (косвенный умысел). Наличие умысла должно быть доказано.

Последствием недействительности рассматриваемой группы сделок является взыскание всего полученного и причитавшегося по ней в доход Российской Федерации при наличии умысла у обеих сторон сделки или у одной из них. В отношении невиновной стороны применяется односторонняя реституция. Из текста ст. 169 ГК РФ следует, что, если исполнение не состоялось, предусмотренные в ней последствия не применяются и сделка признается ничтожной.

Статья 170 ГК РФ предусматривает недействительность мнимой и притворной сделок и вводит определение понятия мнимой и притворной сделки в сам текст статьи.

Мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия. В данных сделках имеет место только волеизъявление, в основе которого нет воли совершить данную сделку иначе, как только для вида. Основным признаком данной сделки является отсутствие у сторон намерения создать правоотношения, соответствующие заключенному договору.

Мнимая сделка может быть совершена в любой форме, но, как правило, стороны стараются облечь ее в письменную (простую или нотариальную) форму, чтобы документ мог послужить доказательством ее совершения, не говоря уже о том, что предписанная законом форма совершается всегда. Мнимые сделки чаще всего преследуют какую-то противозаконную цель. Однако это не обязательно. Установление мнимости сделки всегда представляет определенные трудности. Мнимой будет, например, сделка купли-продажи жилого дома, если этот дом остался во владении продавца, а из обстоятельств дела видно, что стороны преследовали цель воспрепятствовать обращению взыскания на дом кредиторами должника. Данная сделка ничтожна, и ее последствием является двусторонняя реституция.

Притворная сделка есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. Притворная сделка совершается лишь для вида с целью создать у окружающих неправильное представление о действительных взаимоотношениях сторон по сделке.

Притворная сделка схожа с мнимой тем, что и здесь имеет место расхождение между волей и волеизъявлением, но если при совершении мнимой сделки ее участники вовсе не желают наступления правовых последствий, свойственных ее содержанию, то при совершении притворной сделки стороны имеют намерение своими действиями вызвать правовой эффект, но не тот, который по закону является результатом данного волеизъявления, а другой, о котором они фактически договорились. В данном случае закон, признавая притворную сделку ничтожной, предлагает применять правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду.

Притворная сделка не всегда прикрывает сделку противозаконную. Например, стороны, дабы не раскрывать подлинной природы своих отношений, заключают договор купли-продажи ценной картины, чтобы скрыть по тем или иным личным соображениям от родственников договор дарения.

Стороны прибегают к притворным сделкам нередко для того, чтобы получить правовой эффект, который достигали бы и прикрытой сделкой, если бы ее можно было совершить открыто. Это становится возможным потому, что притворная и прикрытая сделки имеют совпадающие условия и результат. Так, прибегая к договору дарения вместо договора купли-продажи, стороны имеют в виду передать имущество в собственность другому, и это совпадает в обоих видах договоров. Но стороны скрывают, что было произведено и встречное исполнение, т.е. был передан денежный эквивалент этого имущества, чего не могло быть в договоре дарения. Выявление этого различия и позволяет установить, что была заключена притворная сделка, которой прикрыто действительное правоотношение, которое стороны имели в виду.

Последствия совершения мнимых и притворных сделок не установлены ст. 170 ГК РФ. Это не значит, что в отношении этих сделок надлежит применять п. 2 ст. 167 ГК РФ. Особенность этих сделок состоит в том, что заключившие их физические и юридические лица не собираются ничего по ним передавать и ничего не передают, а поскольку исполнения не было, единственной санкцией за их совершение может быть признание их недействительными.

Тема: 10«Представительство. Доверенность»

Первый учебный вопрос

Понятие и виды представительства

Под представительством понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого.

Согласно ст.182 ГК РФ сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает.

Субъекты представительства:

в отношениях представительства принято различать трех субъектов: представляемого, представителя и третье лицо, с которым у представляемого возникает правовая связь, благодаря действиям представителя.

В роли представляемого может выступать любой субъект гражданского права – государство (государственные и муниципальные образования), юридическое лицо или гражданин независимо от состояния дееспособности.

Круг лиц, которые могут быть представителями, является более узким.

Во-первых, представители-граждане должны обладать, как правило, полной дееспособностью. В виде исключения в качестве представителей юридических лиц в сфере торговли и обслуживания могут выступать граждане, достигшие трудового совершеннолетия. В соответствии с ТК РФ – по общему правилу – вступление в трудовые отношения допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения в трудовые отношения могут вступать лица, достигшие возраста 15 лет.

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства в трудовые отношения могут вступать лица, достигшие возраста 14 лет, для выполнения легкого труда в свободное от учебы время, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. Законодатель в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускает с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства вступление в трудовые соглашения с лицами, не достигшими возраста 14 лет (ст. 63 ТК РФ).

Во-вторых, юридические лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с теми целями, которые указаны в их учредительных документах.

В-третьих, российское законодательство содержит ряд прямых запретов в отношении выполнения представительских функций целым рядом субъектов гражданского права. В качестве третьего лица, с которым представляемый с помощью представителя заключает гражданско-правовую сделку или совершает иное юридическое действие, может выступать также любой субъект гражданского права.

Закон запрещает представителю совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случая коммерческого представительства (ч.3 ст.182 ГК РФ). Например, представитель не может сам купить то имущество, которое поручил ему продать представляемый.

Правовые связи при представительстве имеют сложную структуру и складываются из трех следующих отношений:

1. между представляемым и представителем;

2. между представителем и третьим лицом;

3. между представляемым и третьим лицом.

Действия представителя создают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий. Если же представитель превышает свои полномочия, представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед третьим лицом, с которым представитель вступил в правовые отношения от его имени.

Основания возникновения представительства.

Возникновение у представителя необходимого полномочия закон связывает, прежде всего, с волеизъявлением представляемого, а также с другими юридическими фактами, специально указанными в законе. Согласно ст.182 ГК РФ полномочия представителя могут основываться на доверенности, административном акте или законе. Объем и характер полномочий представителя, а также условия их осуществления прямо зависят от представляемого и лежащих в основе представительства юридических фактов.

Соответственно различаются и сами виды представительства:

А) представительство, основанное на административном акте;

Б) представительство, основанное на законе;

В) представительство, основанное на договоре.

Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю особый письменный документ, именуемый доверенностью.

Второй учебный вопрос

Доверенность

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольного представительства. Однако, если само добровольное представительство имеет в основе договор между представляемым и представителем, то выдача доверенности по своей юридической природе представляет собой одностороннюю сделку, совершаемую по единоличному усмотрению представляемого. Иными словами, для выдачи доверенности и приобретении ею юридической силы не требуется согласие представителя. Это и понятно, так как возникающие у представителя полномочия не затрагивают его собственных гражданских прав, но дают ему право действовать от имени и в интересах представляемого.

В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения между представителем и представляемым, доверенность призвана обеспечить внешний эффект представительства, а именно установить правовую связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя. Знакомясь с доверенностью, третьи лица, которым она, собственно, и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель. Договор или иной юридический факт, послуживший основой для выдачи доверенности, как таковой третьих лиц не касается. Любые сделки и иные юридические действия, совершенные представителем в рамках представленных ему полномочий, носят для представляемого обязательный характер. В частности, представляемый не может отказаться от исполнения заключенного на основании доверенности договора, сославшись на то, что представитель нарушил заключенный между ними договор о представительстве, например, отступил от данных ему указаний, если только они не были четко отражены не только в договоре, но и в доверенности.

Иными словами, в случае расхождения между договором, определяющим внутренние отношения представляемого и представителя, и выданной представителю доверенностью, права и обязанности представляемого, вытекающие из сделок, совершенных представителем с третьими лицами, определяются полномочиями, зафиксированными в доверенности, а не в договоре о представительстве.

Требования, предъявляемые к доверенности.

Будучи гражданско-правовой сделкой, доверенность должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических действий; воля представляемого должна формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности; доверенность выданная юридическому лицу, может касаться лишь совершения сделок, не противоречащих его специальной правоспособности и т.д. Наряду с этим, составление доверенности подчиняется ряду специальных правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность доверенности.

Основные предъявляемые к доверенности требования сводятся к следующему.

Во-первых, доверенность должна быть специальным образом оформлена. Закон определяет доверенность как письменный документ, вне которого доверенности не существует. В устной форме может быть совершен договор, на основе которого возникает представительство; доверенность же всегда требует письменной фиксации полномочий представителя. По общему правилу для действительности достаточно того, чтобы она была облачена в простую письменную форму. При этом она может быть составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в любом другом виде, например, в форме письма, телеграммы, факса, части договора, содержащей описание полномочий представителя, и т.п. Важно лишь, чтобы в этом документе были четко отражены полномочия представителя и содержались другие реквизиты, необходимые для доверенности. Функции доверенности могут выполняться и некоторыми другими письменными документами, например, служебным удостоверением директора филиала, страхового агента, путевым листом, выдаваемым водителю и т.п.

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности предъявляются повышенные требования. Чаще всего они выражаются в том, что доверенность должна быть определенным образом удостоверена. Так, в нотариальном порядке должны быть удостоверены доверенности на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (ч.2 ст.185 ГК РФ). В соответствии со ст.187 ГК РФ нотариально должна быть оформлена доверенность выдаваемая в порядке передоверия. При этом к нотариально удостоверенным доверенностям закон приравнивает (ч.3 ст. 185 ГК РФ):

А) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

Б) доверенности военнослужащих, а в пункте дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром этой части, соединения, учреждения и заведения;

В) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы;

Г) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи может быть удостоверена соответствующим банком или организацией связи. Причем такая доверенность удостоверяется бесплатно.

Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия, нотариального или какого-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако они должны быть подписаны руководителями или иными уполномоченными лицами этих организаций с приложением печати организации, а доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должны быть подписаны также

главными бухгалтерами (ч.5 ст.185 ГК РФ).

Формы доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли определяются специальными правилами.

Во-вторых, доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный срок ее действия в соответствии со ст.186 ГК составляет три года. Если в доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Исключение составляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности не содержится указаний о конкретном сроке ее действия. В любом случае в доверенности должна содержаться дата совершения, без которой доверенность признается недействительной.

В-третьих, доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило доверенность.

При этом доверенность может быть выдана как на имя одного лица, так и на имя нескольких лиц, которые могут выступать сообща или каждый в отдельности. Выдать доверенность может также не только одно лицо, но и несколько лиц, например лица, выступающие в качестве стороны в договоре.

Передоверие.

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить те действия, на которые оно уполномочено. Вместе с тем при наличии определенных условий представитель может возложить выполнение этих действий на другое лицо в порядке передоверия. В соответствии со ст.187 ГК РФ это возможно, если, во-первых, представитель прямо уполномочен на это доверенностью либо, во-вторых, представитель вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов представляемого. По смыслу закона – представляемый может в любой момент разрешить передоверие, наделив представителя соответствующим полномочием на основании его запроса или по собственной инициативе.

Представитель, передавший свои полномочия другому лицу, должен известить об этом представляемого и сообщить ему все необходимые сведения о своем заместителе, в противном случае, вся ответственность за действия заместителя возлагается на представителя, передавшего свои полномочия. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

Виды доверенностей.

Действующее законодательство предусматривает несколько видов доверенностей.

1. В зависимости от объема и характера выраженных в доверенности полномочий принято различать генеральные (общие), специальные и разовые доверенности.

Генеральной считается доверенность, которая уполномочивает представителя на совершение широкого круга сделок и других юридических действий, связанных, как правило, со всем объемом деятельности представляемого. Примерами такой доверенности может служить доверенность управляющего филиалом юридического лица.

Специальная доверенность представляет представителю право совершать также неограниченное число сделок или иных юридических действий от имени представляемого, однако, в ней либо очерчивается определенная сфера деятельности представителя, либо перечисляются конкретные, как правило, однородные возможные действия представителя. Например, специальной будет считаться доверенность, выданная адвокату на ведение дела в суде, либо экспедитору на получение и отправление грузов.

Разовая доверенность выдается на совершение одной конкретной сделки или иного юридического действия, например, получение почтового перевода, подписания договора, составление акта и т.д.

Прекращение доверенности.

Обстоятельства, прекращающие действие доверенности, могут быть сведены к трем следующим группам.

Во-первых, доверенность прекращается вследствие истечения ее срока, а применительно к разовой доверенности - совершения представителем того действия, на которое он был уполномочен.

Во-вторых, в любой момент лицо, выдавшее доверенность, может ее отменить, а лицо получившее доверенность, может от нее отказаться. Такое обоюдное право – прекращение действия доверенности в одностороннем порядке – связано с фидуциарным (доверительным) характером доверенности как сделки. Закон особо подчеркивает, что согласие на отказ от этого права является недействительным. На лицо, выдавшее доверенность, возлагается обязанность известить об ее отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которым дана доверенность.

В-третьих, прекращение действия доверенности закон связывает с прекращением юридического лица, смертью, признанием недееспособным или безвестно отсутствующим гражданина, которым была выдана доверенность.

Права и обязанности, возникшие в результате действий представителя до того, как он узнал о прекращении доверенности, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников в отношении третьих лиц.

Данное правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать о том, что действие доверенности прекратилось. По прекращению действия доверенности представитель или его правопреемник обязаны немедленно возвратить доверенность представляемому или его правопреемникам.

Тема:11 «Сроки. Исковая давность»

Первый учебный вопрос

Понятие сроков в гражданском праве, их виды и исчисление

Гражданские правоотношения существуют во времени, которое во многих слу­чаях оказывает важное влияние на их развитие. Например, реализовать гражданские права и обязан­ности можно в течение срока действия заключенного договора. Защита нарушенного гражданского права также ограничена временными рамками, и юридическое значение имеет не сам процесс течения времени, не сама по себе определенная последовательность существования различных связей и объ­ектов, а отдельные этапы или отрезки времени, называемые сроками.

Под сроками в гражданском праве понимаются моменты или определенные периоды вре­мени, с наступлением или истечением которых связано возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

Необходимо различать время и срок, т.к. срок есть лишь момент во времени либо определен­ный период времени. Сроки в гражданском праве имеют огромное значение. Они упорядочивают гражданский оборот, создают большую устойчивость и определенность отношений, дисциплинируют их участников, способствуют выполнению действий, предусмотренных договором или законом, обеспечивают своевременную защиту гражданских прав и наилучшее удовлетворение потребностей граждан. Гражданское законодательство со сроками также связывает возможность принудительного осуществления нарушенного права.

По своей юридической природе срок является юридическим фактом, с которым закон связы­вает возникновение, изменение, или прекращение имущественных и многих неимущественных прав и обязанностей. Например, с достижением 18-летнего возраста гражданин становится дееспособным в полном объеме, самостоятельно может совершать любые сделки и участвовать в обязательствах. С момента рождения гражданин приобретает такие личные неимущественные права, как право на жизнь и здоровье, честь, достоинство и доброе имя.

Являясь по своей сути юридическими фактами, сроки имеют двойственный характер: бу­дучи волевыми по происхождению, они связаны с объективным процессом течения времени.

Согласно ст. 190 ГК РФ срок также может определяться указанием на событие, которое неиз­бежно должно наступить. Например, смерть человека влечет открытие наследства. Срок погрузки или разгрузки судна, исчисляемый в транспортном праве с момента подачи судна к причалу, говорит о действиях, которые соизмеряются с объективным течением времени. Особенность такого определе­ния срока состоит в том, что участники гражданского правоотношения заранее не знают точной даты наступления такого события.

Следует иметь в виду, что юридическое значение обычно имеет либо начало (наступление), либо прекращение (истечение) срока. Само течение срока порождает гражданско-правовые последст­вия лишь в совокупности с другими юридическими фактами (т.е. как часть юридического состава), например гарантийный срок или срок исковой давности.

Гражданско-правовые сроки весьма разнообразны. Они могут классифицироваться по спосо­бам исчисления, основаниям установления, характеру определения, по назначению. Так, они могут определяться как промежутком (отрезком) времени, так и точным моментом. Сроки могут устанавли­ваться нормативным актом, соглашением сторон или односторонней сделкой (по воле участников правоотношения), а также определяться судом.

Основания для классификации сроков:

1) в зависимости от характера определения:

1.1. императивные сроки (не могут быть изменены соглашением участников гражданских правоотношений). Таково, в частности, подавляющее большинство сроков, установленных нормами гражданского права. Максимальный срок действия доверенности – 3 года; срок для вступления в на­следство – 6 месяцев со дня открытия наследства и т.п.

1.2. диспозитивные сроки (могут быть изменены соглашением сторон), например, во многих договорах.

1.3. определенные сроки (исчисляются путем указания их длительности либо точных момен­тов их начала и окончания). Так определены законом давностные сроки.

1.4. неопределенные сроки (устанавливаются путем указания каких-либо приблизительных критериев, соответствующих конкретной ситуации – «разумный срок» исполнения обязательства в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК, «соразмерный срок» для устранения недостатков товара или работы, «момент востребования» и т.п.), либо вообще не определяются (при заключении договора без указа­ния срока его действия). Обычно это имеет место в договорных обязательствах.

1.5. общие сроки.

1.6. частные сроки (конкретизируют общий срок), например промежуточные сроки заверше­ния отдельных этапов работы, производящейся по договору подряда (п. 1 ст. 708 ГК).

2) в зависимости от назначения:

2.1. сроки возникновения гражданских прав и обязанностей (порождают субъективные гра­жданские права или обязанности), в чем и состоит их назначение. Рождение гражданина; достижение гражданином возраста 18 лет и т.п.

2.2. сроки осуществления гражданских прав (в течение которых управомоченное лицо может реализовать свое право, в том числе путем требования совершения определенных действий от обя­занного лица). Их назначение - обеспечение управомоченным лицам реальных возможностей исполь­зования имеющихся у них прав.

В свою очередь, среди этих сроков выделяют сроки существования гражданских прав, пресе­кательные и гарантийные сроки.

2.2.1. сроки существования гражданских прав (представляют собой сроки действия субъек­тивных прав во времени). Они призваны обеспечить управомоченным лицам время для реализации их прав и вместе с тем придать известную определенность и устойчивость гражданскому обороту. С ис­течением данного срока субъективное гражданское право прекращается, а возможность его реализа­ции утрачивается. Так, срок действия доверенности не может превышать трех лет (п. 1 ст. 186 ГК РФ), авторское право по общему правилу действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти (п. 1 ст. 27 Закона об авторском праве и смежных правах), а патент на изобретение - в течение 20 лет с даты поступления заявки в патентное ведомство (п. 3 ст. 3 Патентного закона). Следует учитывать, что среди гражданских прав имеются бессрочные субъективные права, например право собственности.

2.2.2. пресекательные (преклюзивные) сроки (устанавливают пределы существования гражданских прав). Они предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их прав под угрозой прекращения этих прав. Так, если сумма денежных средств, числящихся на банковском счете клиента, окажется меньше предусмотренного банковскими правилами или договором минимума и не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения клиента об этом, банк вправе расторгнуть по суду договор с таким клиентом (п. 2 ст. 859 ГК). Для принятия наследства наследником предоставляется шесть месяцев с момента открытия наследства, по истечении которых право на принятие наследства по общему правилу утрачивается. Такого рода сроки по сути являются санкциями за недолжное осуществление или неосуществление прав, как правило досрочно прекращающими само субъективное гражданское право. В этом качестве они представляют собой сравнительно нечасто встречающееся исключение. С ними нельзя отождествлять любые сроки существования гражданских прав, имеющие иное назначение.

2.2.3. гарантийные сроки – периоды времени, в течение которых продавец или изготовитель гарантирует пригодность товара (вещи) для использования по обычному назначению, а приобретатель (пользователь) вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены товара (услуги) либо применения иных установленных законом или договором последствий. Такие сроки установлены, в частности, ст. 470 и 471 ГК для проданных товаров (вещей), ст. 722 ГК для результатов подрядных работ и т.д. Разновидностью гарантийных сроков являются сроки службы, которые устанавливаются для товаров (работ) длительного пользования (п. 1 ст. 5 Закона о защите прав потребителей). В отличие от них сроки годности, устанавливаемые для продуктов питания, медикаментов и некоторых других товаров (вещей) (ст. 472 ГК; п. 4 ст. 5 Закона о защите прав потребителей) представляют собой периоды, по истечении которых товар считается непригодным для использования по назначению и потому не подлежит реализации (продаже). Они представляют собой разновидность пресекательных сроков и потому не должны отождествляться с гарантийными сроками.

2.3. сроки исполнения гражданских обязанностей (периоды, в течение которых обязанные лица должны исполнить лежащие на них обязательства). Такие сроки нередко устанавливаются соглашением сторон, а иногда вообще не определяются или определяются моментом востребования (ст. 323 ГК). В гражданском обороте важно также иметь в виду, что досрочное исполнение обязанности не всегда соответствует интересам управомоченного лица (например, если речь идет об обязанности по хранению вещей). Поэтому оно допускается, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (ст. 315 ГК). Нарушение сроков исполнения обязанностей (просрочка) является основанием для применения к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности.

2.4. сроки защиты гражданских прав (предоставленные управомоченным лицам периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или принудительном осуществлении своих прав).

2.4.1. претензионные сроки (устанавливают обязанность управомоченного лица предварительно (до суда) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке). Они могут устанавливаться соглашением сторон или обычаями делового оборота и в этом случае не затрагивать права управомоченного (потерпевшего) лица на судебную защиту. До недавнего времени соблюдение таких сроков было обязательным условием обращения в арбитражный суд с иском к юридическим лицам. Между тем угроза утраты права на предъявление иска из-за несоблюдения претензионного порядка, по сути, делает претензионные сроки пресекательными и противоречит принципу свободного, самостоятельного осуществления гражданских прав. Не случайно обязательный претензионный порядок неизвестен ни развитым правовым системам, ни международному коммерческому обороту. Поэтому новое гражданское законодательство сохраняет его лишь как исключение, главным образом в сфере транспортных обязательств (ст. 797 ГК).

2.4.2. сроки исковой давности.

Правила исчисления сроков:

1. сроки начинают течь на следующий день после наступления календарной даты или события, которыми определено их начало.

Например, отгрузка товара по договору поставки, заключенному 15 июня, должна быть произведена в течение 10 дней с Момента его заключения. Это означает, что срок отгрузки начался с 16 июня, а потому и последним допустимым днем отгрузки следует считать 25 июня. Следовательно, момент (день), которым определено начало срока, не засчитывается в его продолжительность. Очевидно, что данное правило введено для упрощения подсчета времени течения срока (иначе его окончанием в данном случае пришлось бы считать 24 июня).

2. срок, исчисляемый годами, истекает в последнем году срока в тот же по названию месяц и в тот же по числу день, которыми определено его начало (т.е. трехгодичный срок, течение которого началось 1 июня 1996 г., истечет 1 июня 1999 г., а не днем раньше).

3. срок, исчисляемый месяцами, истечет в последний месяц срока в тот же по числу день (т.е. трехмесячный срок, течение которого началось 30 апреля, истечет 30-го, а не 31 июля) (ст. 192 ГК).

4. это же правило применяется к срокам, определенным в полгода или исчисляемым кварталами года (квартал признается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года, т.е. началом первого квартала считается 1 января, началом второго - 1 апреля и т.д.).

5. в случаях, когда месяц, на который падает окончание срока, не имеет соответствующего числа, срок признается истекшим в последний день этого месяца (абз. 3 п. 3 ст. 192 ГК). Например, месячный срок, начавшийся 31 мая, истечет 30 июня, а начавшийся 31 января истечет 28 или 29 февраля.

6. срок, исчисляемый неделями, истекает в такой же день последней недели срока (п. 4 ст. 192 ГК).

Указанные правила исчисления сроков носят императивный характер. Закон предусматривает исключение на случай, когда окончание срока приходится на нерабочий (выходной) день.

7. В случае, если окончание срока приходится на нерабочий (выходной) день, днем окончания срока считается ближайший рабочий день. Данное правило не распространяется на начало течения срока, а выходные дни не исключаются при подсчете его продолжительности.

8. по общему правилу подлежащее совершению действие может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока (это касается физических лиц и юридических лиц с неограниченным по времени режимом работы). Если же исполнение (действие) относится к организации с ограниченным сроком (режимом) работы, то срок считается истекшим в час, когда в данной организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции (хотя бы организация и продолжала работу). Например, некоторые банковские операции проводятся банком до 14 часов, хотя банк прекращает работу в 18 часов. В таком случае исполнение, касающееся указанных операций, может осуществляться только до 14 часов, а иное - до 18 часов. Все письменные документы, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются переданными в установленный срок, даже если они адресованы организации с ограниченным режимом работы.

Тема: 12«Общие положения о вещном праве»

Первый учебный вопрос

Нормы о вещных правах составляют самостоятельную подотрасль граж­данского права и соответственно этому особый раздел курса гражданского права.

Первый из них состоит в том, что лицо, располагая исключительной властью над вещью, само, своими действиями достигает цели. Например, собственник земельного участка для того, чтобы от­дыхать на этом земельном участке, получать от него плоды, доходы и даже, чтобы продать его, не нуждается в чьем-либо разрешении, одобрении или посредничестве. При этом собственник, воздейст­вуя на вещь, вступает в правоотношение не с самой вещью, а с неопределенным кругом лиц, обязан­ных не нарушать его право.

Второй путь заключается в использовании обязательственных прав – прав арендатора, покупа­теля, заказчика, ссудополучателя и т.п. Правовой результат в обязательственных отношениях дости­гается через требование управомоченного лица к обязанному лицу – например, передать вещь, вы­полнить работу, оказать услугу и т.п.

Деление прав на вещные и обязательственные органично перешло в

В действующем ГК РФ вещным правам, включая право собственности, посвящен специальный раздел II, содержащий около 100 ста­тей. Кроме того, вещным правам посвящены и нормы многих других законов (прежде всего – о земле, лесах, водах, природных ресурсах и животном мире). Приняты специальные законы об отдельных видах имущества, представляющих особую значимость (о недвижимости, транспортных средствах, драгоценных металлах, валюте). Этот обширный законодательный массив образует в составе граж­данского права важнейшую его подотрасль – вещное право.

Возвращение в российское законодательство понятия «вещное право»,

как и существование этих прав на протяжении столетий в законодательствах других стран, свидетельствует об объектив­ном характере деления прав на вещные и обязательственные. Неизменной остается и сущность вещ­ного права как непосредственного, без вмешательства третьих лиц, отношения лица к вещи.

Вещное право – это субъективное гражданское право, предоставляющее правообладателю вещи хозяйственное господство над вещью и обеспечивающее удовлетворение его интересов путем непосредственного воздействия на вещь.

Вещное право – это абсолютное субъективное право, предоставляющее правообладателю вещи возможность использовать в своих интересах вещь, принадлежащую на праве собственности другому лицу, не прибегая к содействию собственника.

Анализ норм рос­сийского права позволяет выделить ряд отличительных особенностей, прису­щих вещным правам. В юридической науке перечень признаков вещного права и их содержание рас­крывается по-разному.

Признаки вещных прав:

1. Круг вещных прав, в отличие от обязательственных, исчерпывающим образом очерчен в законе – либо непосредственно в ГК РФ (например, в статьях 209, 216, 292, 334), либо в ином феде­ральном законе (например, в Лесном кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Водном кодексе РФ).

Субъекты гражданских правоотношений не вправе по своему усмотрению создавать новые разновидности вещных прав. Участник же обязательственных отношений, напротив, может, согласно ст. 8 ГК РФ, вступать в сделки как предусмотренные, так и не предусмотренные законом, но не про­тиворечащие ему.

2. По своему характеру вещное право, в отличие от обязательственного, является разновид­ностью абсолютного права (обладателю вещного права противостоит неограниченный круг субъ­ектов, обязанных не нарушать его право на вещь).

Владельцу обязательственного права противостоит круг лиц, ограниченных обязательствен­ным отношением, и только они, строго говоря, обязаны не нарушать его право (покупатель-продавец, пассажир-перевозчик, заказчик-исполнитель услуг и т.п.).

3. Объектом любого вещного права является вещь.

Объектом же обязательственного права является поведение обязанного лица – должника, ко­торый обязан либо совершать в пользу управомоченного лица определенные действия, либо воздер­живать от совершения каких-либо действий.

4. Наличие у обладателя вещного права правомочия следования, которое означает сохранение обладателем своего права на вещь, несмотря на переход вещи к новому собственнику или владельцу (право следует за вещью).

Общее правило о том, что переход права собственности на имущество к другому лицу не явля­ется основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество, закреплено в пункте 3 статьи 216 ГК РФ. В соответствии со статьей 353 ГК РФ в случае перехода права собственности на заложен­ное имущество право залога в отношении этого имущества сохраняется. При переходе к другому лицу права собственности на имущество, сданное в аренду, договор аренды сохраняет силу и для но­вого собственника.

5. Абсолютный характер защиты вещных прав (вещные права лица, не являющегося собст­венником, в случае их нарушения другим лицом защищаются с помощью вещно-правовых исков в по­рядке, предусмотренном статьей 305 ГК РФ).

Согласно статье 305 ГК РФ владелец, не являющийся собственником, но имеющий право на владение имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, пользуется против третьих лиц той же защитой, что и собственник. Защита предоставляется ему и против самого собст­венника.

Деление прав на вещные и обязательственные имеет большое практическое значение. Так, на­пример, в соответствии со статьей 131 ГК РФ и статьей 4 Федерального закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним обязательной государственной регистрации подлежит пере­ход права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество. Следовательно, для того чтобы определить, подлежит ли переход конкретного права на недвижимость государственной реги­страции, нужно знать природу этого права.

Категорией вещных прав охватывается, во-первых, право собственности – наиболее широкое по объему правомочий вещное право, предоставляющее управомоченному субъекту максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества. Во-вторых, в категорию вещных прав включаются иные – ограниченные вещные права.

Виды вещных прав:

1. Право собственности.

Право собственности является основным и самым широким по содержанию вещным правом. Субъ­ект этого права может в принципе делать с вещью все то, что допустимо с точки зрения природы вещи и предписаний права.

2. Иные вещные права (ограниченные вещные права или вещные права лиц, не являющихся соб­ственниками):

В отличие от собственника вещи обладатель иного вещного права (так называемого ограни­ченного вещного права) использует чужую вещь только в определенном направлении и для опреде­ленных целей. Объем правомочий обладателя ограниченного вещного права соответственно всегда уже, чем у самого собственника. Кроме того, собственник не вправе быть носителем ограниченного вещного права на вещь, принадлежащую ему на праве собственности.

2.1. право пожизненного наследуемого владения земельным участком (пункт 1 статьи 216 и статья 265 ГК РФ);

2.2. право постоянного (бессрочного) пользования земель­ным участком (пункт 1 статьи 216 и статья 268 ГК РФ);

2.3. сервитуты (пункт 1 статьи 216 и статьи 274 и 277 ГК РФ);

2.4. право хозяйственного ведения имуществом (пункт 1 статьи 216 и статья 294 ГК РФ);

2.5. право оперативного управления имуществом (пункт 1 статьи 216 и статья 296 ГК РФ).

Перечень ограниченных вещных прав, содержащихся в пункте 1 статьи 216 ГК РФ, не является исчерпывающим, и потому к числу ограниченных вещных прав российское законодательство относит и другие вещные права. Однако следует еще раз особо подчеркнуть, что перечень вещных прав может устанавливаться только федеральным законом.

2.6. права членов семьи собственника жилого помещения (статья 292 ГК РФ);

2.7. право пожизненного пользования жилым помещением, принадлежащим другому лицу, воз­никшее на основании завещательного отказа (статья 1137 ГК РФ);

2.8. право пожизненного пользования жилым домом, квартирой, земельным участком или иной недвижимостью, переданными в собственность другого лица, возникшее по договору пожиз­ненного содержания с иждивением (статьи 601 и 602 ГК РФ);

2.9. право учреждения самостоятельно распоряжаться доходами и имуществом, полученным в результате разрешенной хозяйственной деятельности (пункт 2 статьи 298 ГК РФ);

2.10. право залога (статья 334 ГК РФ);

2.11. право удержания имущества должника (статья 359 ГК РФ);

2.12. право фактического владения имуществом лицом, не являющимся его собственником, добросовестно, открыто и непрерывно владеющего этим имуществом как своим (статья 234 ГК РФ).

Перечисленные ограниченные вещные права отвечают всем названным выше при­знакам вещ­ных прав.

Второй учебный вопрос.

Собственность и право собственности

Собственность как экономическая категория сопутствует человеческому обществу на протя­жении всей его истории, за исключением тех этапов, когда человек еще не отделился от природы и удовлетворял свои потребности с помощью простых способов владения и пользования. В течение развития российской правовой науки собственность претерпевала существенные изменения, связан­ные с развитием производительных сил и экономической ситуации в государстве. В экономическом аспекте принято различать следующие типы собственности: первобытно-общинный, рабовладельче­ский, феодально-крепостнический и капиталистический.

Собственность можно определить как отношение индивида или коллектива к принадлежа­щим средствам и результатам производства как к своей вещи, при условии свободного распоряжения ими, поэтому любой вид и форма собственности существуют лишь при наличии категории частной собственности.

Собственность означает от­ношение между гражданами по поводу вещей, где одна сторона этого правоотношения отражает соб­ственника, который относится к вещи как к своей, а другая - не собственника, который обязан отно­ситься к ней как к чужой. Данное положение означает, что третьи лица обязаны воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на чужую вещь, а следовательно, и на волю собственника, которая воплощена в этой вещи. Собственность обладает материальным выражением в виде вещи, и ей при­суще волевое содержание, поскольку именно суверенная воля собственника определяет бытие при­надлежащей ему вещи.

Категория собственности носит общественный характер, т.к. без отношения других лиц к при­надлежащей собственнику вещи как к чужой не было бы и отношения к ней самого собственника как к своей. Содержание собственности как общественного явления раскрывается при помощи тех связей и отношений, в которые собственник вступает с другими людьми в процессе производства, распреде­ления, обмена и потребления материальных благ.

Собственность в экономическом обороте выступает как имущественное отношение и занимает главенствующее положение, поэтому остальные вещные права от него производны. Возникающее право собственности обладает эластичностью, позволяющей восстанавливать это право в прежнем объеме при устранении правовых ограничений, например восстановление прав собственности на ста­рые здания в Москве.

Юридическое закрепление экономических отношений собственности выражается в объек­тивном и субъективном праве собственности. В первом случае подразумевается система правовых норм, регулирующих указанные отношения и образующих институт права собственности, а во вто­ром - закрепление определенной меры юридической власти за конкретным лицом - собственником вещи.

Право собственности в объективном смысле – это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. Нормы, образующие институт права собственности, на­ходятся в постоянном контакте и взаимодействии с нормами других правовых институтов, например с обязательственным правом.

Субъективное право собственности – это закрепленная за собственником юридически обес­печенная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах путем совершения в отношении этого имущества любых действий, которые не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняе­мые законом интересы других лиц, а также не допускать вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.

Правомочие владения - это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господ­ства собственника над вещью. Собственник остается владельцем вещи независимо от того, кто поль­зуется этой вещью. Право владения может быть законным и незаконным. Законное (титульное) вла­дение опирается на какое-либо правовое основание - юридический титул владения, а незаконное вла­дение не имеет юридических оснований на конкретное имущество, например в случае приобретения лицом похищенной картины из музея. Незаконное владение может быть добросовестным и недобро­совестным. В первом случае незаконный владелец не знал и не должен был знать о незаконности сво­его владения, а во втором - владелец знает или должен был знать о данном юридическом факте. При рассмотрении споров в соответствии с презумпцией добросовестности участников гражданских прав и обязанностей закон всегда исходит из предположения о добросовестности владельца, поэтому соб­ственником считается тот, у кого вещь находится, пока не доказано обратное (п. 3 ст. 3 К РФ).

Правомочие пользования - это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе потребления или использования, которое можно подразделить на лич­ное и производственное, а критерием такого разграничения следует считать наличие отношений ме­жду результатами потребления вещи и третьими лицами, т.е. не собственниками вещи. Например, печатную машинку или компьютер можно использовать для набора текстов для собственных нужд, а также для предоставления за плату другим лицам.

Правомочие распоряжения - это юридически обеспеченная возможность определить судьбу вещи путем совершения юридических действий в отношении этой вещи. Собственник может: прекра­тить право собственности, осуществляя правомочие распоряжения, например подарить данную вещь другому лицу; прекратить право собственности, осуществив правомочие пользования, например употребить в пищу овощи; прекратить право собственности, осуществив правомочия пользования и распоряжения путем продажи уже использованной вещи; оставить право собственности за собой и сдать ее в аренду.





Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 1337 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.039 с)...