Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Всякое гражданское правоотношение имеет свой объект, в качестве кото­рого выступает то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его участников



Деятельность субъектов гражданских правоотношений ограничена преде­лами субъективных гражданских прав и обязанностей. Но как любая человеческая деятельность, деятельность субъектов гражданских правоотношений, в результате которой возникают, осуществляются и исполняются субъективные гражданские права и обязанности, не может быть беспредметной. Она всегда направлена на существующие материальные и нематериальные или идеальные блага либо на их создание. В силу этого гражданские правоотношения оказываются связанными с системой реальных жизненных отношений, с материальными и духовными цен­ностями общества через деятельность субъектов по приобретению, осуществле­нию и исполнению субъективных гражданских прав и обязанностей.

Предмет деятельности субъектов гражданского правоотношения традици­онно именуется объектом правоотношения. Его составляют существующие мате­риальные и нематериальные (или иначе идеальные) блага либо процесс их созда­ния. Материальные блага в их естественном состоянии или произведенные людьми в гражданском праве называются вещами. Вещи, включая деньги и цен­ные бумаги, наряду с имущественными правами именуются имуществом.

Следовательно, объектами гражданских правоотношений могут быть:

- вещи и иное имущество, в том числе и имущественные права;

- деньги и ценные бумаги;

- работы и услуги;

- охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности (в том числе – исключительные права на них);

- нематериальные блага.

Третий учебный вопрос.

Основания возникновения гражданских правоотношений

Содержащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданских правоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных правовыми нормами обстоя­тельств, которые называются гражданскими юридическими фактами. Поэтому юридические факты вы­ступают в качестве связующего звена между правовой нормой и гражданским правоотношением. Без юридических фактов не устанав­ливается, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение.

Гражданские юридические факты – это обстоятельства, с кото­рыми нормативные акты связывают какие-либо юридические последст­вия: возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотноше­нии.

В зависимости от характера течения юридические факты в гражданском праве делятся на события и действия.

К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли че­ловека.

Действия совершаются по воле человека. Необходимо иметь в виду, что событие может быть вызвано не только силами природы, но и действиями чело­века. Действия же человека, что бы ни являлось их причиной, всегда представ­ляют собой волевые акты, совершаемые людьми.

Далеко не все события и не все действия порождают гражданско-правовые последствия, а лишь те из них, с которыми нормы гражданского права связывают эти последствия.

Действия делятся на правомерные и неправомерные.

Неправомерные действия – противоречат требованиям закона или других нормативных актов. Поэтому совершение неправомерного действия влечёт за собой применение предусмотренных гражданским законодательством санкций к правонарушителю.

Правомерные действия – соответствуют требованиям гражданского законо­дательства.

По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты. Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые по­следствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок

Юридические акты – это такие правомерные действия, которые порождают соответствующие юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К числу юридических ак­тов относятся административные акты и сделки.

Административные акты всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие административно-правовые последствия. Поэтому большин­ство административных актов являются основанием административных право­отношений и не принадлежат к числу гражданско-правовых юридических фак­тов. Вместе с тем некоторые административные акты совершаются с намере­нием вызвать не только административные, но и гражданско-правовые послед­ствия.

Сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые последст­вия, В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юри­дических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граждан­ских прав и обязанностей. Так, к числу сделок относятся различные договоры (купля-продажа, дарение подряд, имущественный наем, аренда, заём и т.д.), объявление кон­курса, завещание и другие правомерные действия, которые совершаются субъектами гражданского права с целью вызвать определенные гражданско-правовые последствия.


Тема № 4: «Осуществление и защита гражданских прав»

Первый учебный вопрос.

Осуществление гражданских прав и исполне­ние обязанностей

Под осуществлением субъективного гражданского права понима­ется удов­летворение упра­вомоченным лицом своих материальных и духовных потребно­стей путём соверше­ния тех действий, которые охва­тываются воз­можностью его определён­ного поведения.

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им граждан­ские права по своему усмотрению (п. 1 ст. 9 ГК РФ).

Содер­жащееся в п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса установление означает, что все во­просы, связанные с реализацией участниками гражданских правоот­ношений принадлежащих им субъективных прав, включая объём и способы их реализа­ции, а также связанные с отказом от субъективных прав, передачей их другим лицам и т.п., решаются управомоченными лицами самостоятельно, по их собст­венному усмотрению. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадле­жа­щих им прав не влечёт прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотрен­ных законом (п. 2 ст. 9 ГК РФ).

Говоря о распоряжении субъектами гражданских правоотношений имею­щимися у них правами (в том числе – и путём их осуществления), необходимо учитывать ряд обстоятельств.

Во-первых, некоторые субъективные право одновременно выступают в ка­честве гражданско-правовых обязанностей. Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 32 ГК РФ опекун не только вправе совершать от имени недееспособного граж­данина все гражданско-правовые сделки, но и обязан это делать, если того тре­буют интересы опекаемого. Таким образом, реализация некоторых субъек­тивных прав зависит не только от усмотрения управомоченных лиц, но и от предписаний закона.

Во-вторых, по общему правилу, граждане и юридические лица – облада­тели конкретных субъективных прав – могут беспрепятственно отказаться от принад­лежащих им прав – при условии, что такой отказ не будет нарушать права и за­конные интересы других лиц.

В-третьих, в ряде случаев отказ от субъективного гражданского права не допускается (или, по крайней мере, возможен лишь при соблюдении преду­смот­ренных законом условий).

Субъективные гражданские права могут осуществляться различными спо­собами.

Способы осуществления гражданских прав:

1 – Путём совершения управомоченным лицом юридически значи­мых ак­тивных действий.

Так, собст­венник имущества может продать это имущество, подарить или обменять его, заложить, завещать, сдать в аренду или в безвозмездное пользо­ва­ние и т.п. Во всех этих слу­чаях собственником реализуется право на совер­шение активных действий, с по­мощью которых удовлетворяются его интересы.

2 – Путём совершения управомоченным лицом фактических актив­ных дей­ствий.

Так, например, если гражданин, управляя принадлежащим ему на праве собственности автомобилем, совершает на нём по­ездки на работу, с работы до­мой, на дачу, в лес за грибами, в командировку и т.п., то он, владея и пользуясь автомобилем, осуществляет принадлежащее ему право собственности фактиче­скими действиями.

Во всех вышеуказанных случаях речь идёт об осуществлении субъектив­ного гражданского права путём совершения управомоченными лицами факти­че­ских дейст­вий.

3 – Путём требования управомоченным лицом соответствующего по­ведения от обязанных лиц.

Данный способ осуществления гражданских прав характерен, прежде всего, для обязательственных (т.е. относительных) гражданских правоотноше­ний. На­пример, в дого­воре купли-продажи покупатель имеет право требовать от продавца пере­дачи ему качественного товара, обладающего всеми необхо­димыми потре­би­тельскими свойствами. В то же время, требование соответствующего поведения от обязанных лиц содержится и в абсолютных гражданских правоотношениях. Например, собствен­ник вещи имеет право требовать от всех лиц признавать его право соб­ственности на вещь, считаться с ним и воздерживаться от посягательства на принадлежащую ему вещь.

4 – Путём совершения управомоченным лицом одного действия.

В этом случае осуществление соответствующего права прекращает су­ще­ст­вование данного права. Например, в договоре купли-продажи покупа­тель, ко­то­рому продавцом передан товар надлежащего качества, утрачивает право тре­бова­ния передать ему товар.

5 – Путём совершения управомоченным лицом многократно повто­ряю­щихся действий.

В этом случае действия по осуществлению соответствующего права по­вто­ряются многократно и могут продолжаться длительное время. Напри­мер, в дого­воре поставки покупатель имеет право требовать от поставщика своевре­менной поставки товаров в установленные сроки.

6 – Только лично управомоченным лицом.

В случаях, установленных в федеральных законах и иных нормативных правовых актах, осуществление субъ­ективных гражданских прав может осуще­ст­вляться только лично управо­моченным лицом. К таким случаям относятся: собст­вен­норучное соверше­ние завеща­ния (п. 3 ст. 1118 ГК РФ); собствен­но­ручная вы­дача доверенности (п. 1 ст. 185 ГК РФ); личное присутствие при за­ключении брака (п. 1 ст. 11 Семейного кодекса РФ

7 – Через представителя управомоченного лица.

Достаточно большой объём субъективных гражданских прав может осу­ще­ствляться не лично самим управомоченным лицом, а через своего предста­вителя. Напри­мер, в том случае, если гражданин хочет приобрести определён­ное недви­жимое имущество – квартиру, жилой дом, земельный участок и т.п., – или, наобо­рот, хочет продать то недвижимое имущество, которым он обладает на праве соб­ственности. От имени мало­летних граждан (т.е. граждан, не достигших возраста 14 лет) субъективные гражданские права могут осуществлять их законные пред­ставители – роди­тели, усыновители и опекуны. От имени полностью недее­способных граж­дан субъективные гражданские права могут осуществлять их законные пред­ста­вители – опекуны. От имени юридических лиц субъек­тивные граж­дан­ские права могут осуществлять органы управления этих юридических лиц. Действия представителя управомоченного лица создают, изменяют и пре­кращают гражданские права непосредственно управомоченному лицу.

8 – Третьими лицами.

В случае смерти гражданина принадлежавшие этому гражданину субъ­ек­тивные граж­данские права будут осуществляться его наследниками в порядке универсального правопреемства (за исключением тех прав, кото­рые нераз­рывно связаны с личностью – например, права на получения воз­мещения в связи с по­вреждением здоровья). В случае прекращения юри­дического лица пу­тём реорга­низации (за исключением выделения), принадлежавшие этому юри­дическому лицу субъективные граж­данские права будут осуществляться его правопреемни­ками в порядке универсального правопреемства.

По общему правилу, выбор способа осуществления права зависит от са­мого правообладателя. Вместе с тем, конкретный способ осуществления права может быть продиктован и конкретным содержанием субъективного граждан­ского права. А это содержание, в свою очередь, определяется его назначением, т.е. теми целями, для достижения которых оно и предоставляется управомочен­ному лицу.

Закрепляя в п. 1 ст. 9 ГК РФ принцип свободной реализации принадле­жа­щих гражданам и юридическим лицам субъективных прав, действующее россий­ской гражданское законодательство одновременно предъявляет опреде­лённые требования, которые должны соблюдаться всеми субъектами граждан­ских право­отношений при их осуществлении. По своему содержанию эти тре­бования раз­личны, так как зависят от характера и назначения конкретных субъ­ективных прав. Речь идёт о пре­делах осуществления субъективных граждан­ских прав.

Пределы осуществления субъективных гражданских прав – это ус­та­новлен­ные законом границы деятельности управомоченных лиц по реали­зации тех пра­вомочий, которыми они обладают.

Ряд границ деятельности управомоченных лиц по реали­зации тех право­мо­чий, которыми они обладают, установлен в гражданском законодательстве. В то же время, следует отметить, что в ГК РФ (в ст. 10) общие пределы осуществ­ления гражданских прав обозначены весьма скупо, в связи с чем некоторые из них при­ходится выводить из общих начал и смысла гражданского законода­тельства.

1. Осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и ох­раняе­мых законом инте­ресов других лиц.

2. При осуществлении гражданских прав физические и юридические лица должны действо­вать разумно и добросовестно.

3. При осуществлении гражданских прав физические и юридические лица должны соблюдать основы нравственности и другие принятые в об­ществе нормы.

4. Все субъекты гражданских правоотношений должны осуще­ств­лять граж­данские права в со­ответствии с их социальным назначением, вытекающим из сущности дан­ных прав, которое определяется гражданским законодательством или на его основе самими участни­ками гражданского

5. Если гражданские права ограничены на основании феде­рального за­кона – в той мере, в какой это необходимо в целях за­щиты основ консти­туционного строя, нравствен­ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе­чения обороны страны и безопас­но­сти государства (п. 2 ст. 1 ГК РФ) – их осуще­ствление происходит в рамках установленных ог­раничений.

6. Не допускается злоупотребление правом.

В Гражданском кодексе содержится принципиальный запрет о том, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые ис­ключи­тельно с намерением причинить вред другому лицу, а также зло­употребление правом в иных формах (абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Таким образом, злоупотребление правом – это особый тип граждан­ского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осущест­влении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозво­ленных кон­кретных форм в рамках дозволенного ему общего типа поведе­ния.

7. Не допускается использование гражданских прав в целях ограни­че­ния

Под исполнением субъективной гражданской обязанности пони­ма­ется либо со­вершение обязанным лицом тех действий, которые ох­ва­тыва­ются мерой его должного поведения, либо воз­держание от со­вер­шения оп­ределённых действий, нарушающих субъективное право дру­гого лица.

Точно так же, как и субъективные гражданские права, субъективные гра­ж­данские обязанности могут исполняться различными способами.

Способы исполнения гражданских обязанностей:

1 – Путём совершения обязанным лицом юридически значи­мых ак­тивных действий.

2 – Путём соответствующего поведения обязанного лица (в том числе – со­блюдения им установленных запретов).

3 – Путём совершения обязанным лицом одного действия.

4 – Путём совершения обязанным лицом многократно повто­ряю­щихся дей­ствий.

5 – Лично обязанным лицом.

6 – Через представителя обязанного лица.

7 – Третьими лицами.

Таким образом, под осуществлением субъективного гражданского права понима­ется удовлетворение упра­вомоченным лицом своих материальных и ду­ховных потребностей путём соверше­ния тех действий, которые охва­тываются воз­можностью его определён­ного поведения, а под исполнением субъективной гражданской обязанности пони­ма­ется либо со­вершение обязанным лицом тех действий, которые ох­ва­тыва­ются мерой его должного поведения, либо воз­дер­жа­ние от со­вер­шения оп­ределённых действий, нарушающих субъективное право дру­гого лица.

Субъективные гражданские права могут осуществляться, а субъективные гражданские обязанности – исполняться – различными способами. Осуществ­ле­ние одними участниками гражданских правоотношений субъективных граж­дан­ских прав находится в неразрывной связи с ис­пол­нением другими участни­ками гражданских правоотношений субъектив­ных гражданских обязан­ностей.

Опреде­лённые требования, которые должны соблюдаться всеми субъек­тами граждан­ских правоотношений при осуществлении субъективных граж­данских прав, называются пределами осуществления гражданских прав.

Второй учебный вопрос.

Защита гражданских прав

В действующем российском гражданском законодательстве используются два правовых словосочетания, связанные с обеспечением нормального сущест­во­вания гражданского оборота, – охрана и защита гражданских прав.

Субъективные гражданские права постоянно охраня­ются, а защиты они требуют только тогда, когда нарушаются или когда создаётся уг­роза их нарушения.

Защита гражданских прав является одной из важнейших категорий не только гражданского, но и гражданского процессуального права, без уяснения ко­торой очень сложно разобраться в характере и особенностях гражданско-пра­во­вых санкций, механизме их реализации и других вопросах, возникающих в связи с нарушением гражданских прав. Уяснение данной категории предпола­гает, в пер­вую очередь, выяснение содержания и соотношения ряда взаимосвя­занных поня­тий, к числу которых, прежде всего, относится право на защиту.

Под защитой гражданских прав понимается примене­ние упра­вомоченным лицом юридически закреплённых мер правоохрани­тельного ха­рактера с целью восстановления своего нарушенного или оспа­риваемого права, а также с целью пресечения действий, нарушающих право.

Защита субъективных гражданских прав осуществляется в предусмотрен­ном законом порядке, т.е. посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты.

Под формой защиты гражданских прав понимается комплекс внут­ренне со­гласованных организационных мероприятий по защите субъектив­ных граждан­ских прав. В гражданском праве различают 2 основные формы защиты граждан­ских прав – юрисдикционную и неюрисдикционную.

Юрисдикционная форма защиты – это деятельность государствен­ных или уполномоченных государством органов по защите нарушенных или оспаривае­мых субъективных гражданских прав.

Суть юрисдикционной формы защиты нарушенных или оспариваемых субъективных гражданских прав заключается в том, что граждане и юри­дические лица, чьи права нарушены или оспариваются, обращаются за за­щитой в государ­ственные или иные компетентные органы (суды общей юрисдикции, арбитраж­ные суды, третейские суды, в соответствующие управ­ленческие органы или к со­ответствующим должностным лицам), которые уполномочены принять необхо­димые меры для восстановления нарушенного права и пресечения правонаруше­ния.

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяются общий и специальный порядки защиты нарушенных или оспариваемых субъек­тивных гражданских прав.

По общему правилу, защита нарушенных или оспариваемых гражданских прав осуществляется в судебном порядке. В качестве средства судебной защиты нарушенных или оспариваемых гра­жданских прав выступает, по общему правилу, иск, т.е. обращённое к суду требо­вание об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращённое к от­ветчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нём обя­занности или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с другой стороны.

Специальным порядком защиты нарушенных или оспариваемых граж­дан­ских прав в соответствии со ст. 11 ГК РФ является административный по­рядок их защиты. В соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав в админист­ративном порядке осуществляется в виде исключения из общего правила, т.е. только в случаях, прямо указанных в законе.

Средством защиты нарушенных или оспариваемых гражданских прав, осу­ществляемой в административном порядке, является жалоба, подаваемая в соот­ветствующий управ­ленческий орган или соответствующему должност­ному лицу гражданином или юридическим лицом, чьи права пострадали в ре­зультате право­нарушения.

Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, а также п. 2 ст. 11 ГК РФ любое ре­шение, принятое в административном порядке по жалобе лица, чьи права на­ру­шены, может быть обжаловано в суде.

Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются закреплённые законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.

Гражданский кодекс в ст. 12 называет способы защиты гражданских прав. К ним относятся:

1. Признание права.

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

3. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности (ничтожная сделка).

4. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления.

5. Самозащита права.

6. Присуждение к исполнению обязанности в натуре.

7. Возмещение убытков.

8. Взыскание неустойки.

9. Компенсация морального вреда.

10. Прекращение или изменение правоотношений.

11. Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. Этот перечень не является исчерпывающим.

12) Иные способы, предусмотренные законом.

Рассмотренные способы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций не исчерпывают собой все возможные меры защиты. Это прямо вытекает из ст. 12 ГК РФ, которая отсылает к другим способам защиты, предусмотренным законодательными актами. В качестве примера иных способов защиты можно назвать право кредитора выполнить работу за счет должника (ст. 397 ГК РФ), обращение взыскания залогодержателем на имущество должника (ст. 349 ГК РФ) и др.

Тема №5: «Граждане как субъекты гражданского права»

Первый учебный вопрос

Понятие и содержание гражданской правоспособности физических лиц

Для того чтобы считаться полноправным участником гражданских правоотношений, т.е. в полной мере приобретать и осуществлять субъек­тивные права и нести возложенные обязанности, индивид должен обладать определенными качествами. Их совокупность в теории гражданского права получила название правосубъектности.

Правовое положение гражданина как участника гражданских правоот­ношений, т.е. правосубъектность, является сложной юридической категорией и определяется такими его качествами, как правоспособность и дееспособность.

Под правоспособностью понимается способность граж­дан иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ).

Способность иметь граж­данские права и обязанности рассматривается как юридическая воз­можность гражданина быть участником всех дозволенных нормами права гражданских правоотношений. Гражданской правоспособности, как и любой другой юридической категории, присущи определённые специфические свойства, которые её характеризуют.

Во-первых, правоспособность – это явление, юридически выражающее общественное положение индивида, которое определяется, производс­твенными отношениями, базисом данного общества.

Во-вторых, характерной чертой гражданской правоспособности является её гарантированность, реальность, что даёт возможность каждому без исключения гражданину быть субъектом всех прав и обязанностей, признанным правом.

В-третьих, для гражданской правоспособности характерен принцип равен­ства, кото­рый заключается в равной возможности всех граждан иметь все пре­ду­смотренные законом права и обязанности и в отсутствии каких-либо привилегий в способно­сти обладать правами.

В-четвёртых, гражданской правоспособности присуща неотчуждаемость. Законом не предусмотрена возможность отказа гражданина от правоспособности, уменьшения ее, обмена путем передачи другим лицам.

В-пятых, правоспособность – это способность не только иметь права, но и способность иметь обязанности. Связь прав и обязанностей является важ­ной чертой правоспособности граждан.

Содержание гражданской правоспособности составляет совокупность гражданских прав и обязанностей, которые граждане могут иметь в соот­ветствии с действующим законодательством.

Юридическое содержание правоспособности закреплено в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ и других нормативных ак­тах. Конституционный характер носят входящие в содержание гражданской правоспособности способность иметь имущество в частной собственности, наследовать его, иметь право на жилище, способность иметь права авто­ров изобретений и рационализаторских предложений, иметь право на воз­мещение ущерба и др. (ст. 13, 60 Конституции РФ). В Гражданском кодек­се РФ содержанию правоспособности посвящена ст. 18.

В ст. 18 ГК РФ установлено, что граждане могут:

- иметь имущество на праве собственности;

- наследовать и завещать имущество;

- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной за­коном деятельностью;

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

- совершать любые, не запрещённые законодательством сделки и участвовать в обязательствах;

- избирать место жительства;

- иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;

- иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Граждане способны иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Под личными неимущественными правами принято понимать субъективные права, тесно связанные с личностью. К ним относятся право най­ма, честь и достоинство, личные права автора и другие права. Граждане могут иметь и другие права, хотя прямо законом непредусмотренные, но не противоречащие общим началам и смыслу граж­данского законодательства.

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью (ст. 17 ГК РФ).

Правоспособность гражданина прекращается:

- со смертью лица, независимо от причин ее наступления;

- в результате объявления лица умершим (ст. 45 ГК РФ).

Что же касается ограничения правоспособности, то в соответствии со ст. 22 ГК РФ никто не может быть ограничен в правоспособности, иначе, как в случаях и порядке, установ­ленных законом. Это значит, что возможно ограничение по закону некото­рых элементов содержания правоспособности, лишение гражданина некото­рых правовых возможностей.

Ограничение правоспособности или лишения способности обладания отдельными гражданскими правами может быть при­менено лишь как мера наказания, предусмотренная УК РФ, в виде:

- лишения права заниматься оп­ределенной деятельностью или занимать определенные должности (ст. 47 УК РФ);

- лишение права свободного места жительства при лишении свобо­ды на определенный срок (ст. 56 УК РФ) и т. д.

Соответствующее ограничение устанавливается судебным решением по уголовному делу и только на опреде­лённый срок в пределах, установленных законом.

Кроме предусмотренных законом оснований, правоспособность ограни­чена быть не может, а полный или частичный отказ гражданина от правос­пособности и другие сделки, направленные на ее ограничением, являются ничтожными, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются за­коном (ст. 22 ГК РФ).

Случаи ограничения гражданской правоспособности не следует смеши­вать с лишением тех или иных конкретных субъективных прав. Например, если в силу приговора у гражданина принудительно изымается имущество в пользу государства (конфискация), то гражданин лишается права собс­твенности на это имущество, но не лишается способности быть собствен­ником другого имущества подобного рода и качества.

Второй учебный вопрос.

Понятие и виды дееспособности граждан

Действующее гражданское законодательство определяет гражданскую дееспособность, как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и осуществлять их (ст. 21 ГК РФ).

Дееспособность тесно связана с правоспособностью, как бы основана на ней.

Содержание дееспособности определяется ст. 21 ГК РФ, а также различ­ными по своему характеру и значению норматив­ными актами, в которых преду­сматривается возможность совершения граж­данами тех или других правовых действий.

В со­держании гражданской дееспособности следует различать такие элементы как:

1. Сделкоспособ­ность – это возможность самостоятельного заключения сделок.

2. Деликтоспособность – это возможность нести самостоятельную имущественную ответствен­ность.

3. Возможность заниматься предпринимательской деятельностью.

Дееспособность возникает, по общему правилу, при достижении гражданином 18-летнего возраста, ограничивается в случаях установленных законом и прекращается: со смертью гражданина, объявлении его умершим или в иных установленных законом случаях.

В отличие от правоспособности дееспособность связана с совершени­ем гражданином волевых действий, что предполагает достижение опреде­ленного уровня психической зрелости. Не все граждане являются в одина­ковой мере дееспособными, имея в виду уровень интеллектуальной и воле­вой зрелости человека, его способность понимать значение своих дейс­твий и руководить ими. Дифференциация объема дееспособности граждан определяется законодательством по возрастным или медицинским основани­ям, критериям.

В соответствии с действующим законодательством можно различить следующие 5 категорий (групп) граждан с точки зрения объёма и содержания их дееспособности.

Первый вид дееспособности граждан – полностью дееспособные граждане.

Полностью дееспособными считаются граждане, достигшие 18 лет.

Из этого общего правила ГК РФ предусматривает 2 исключения.

1. При вступлении в брак несовер­шеннолетних до достижения 18 лет они приобретают дееспособность в полном объёме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

2. Несовершеннолетний может стать полностью дееспособным в результате эмансипации.

В п. 1 ст. 27 ГК РФ установлено, что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому догово­ру, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей, или попечителя, занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) про­изводится по решению органа опеки и попечительства – с согласия роди­телей, усыновителей или попечителя; при отсутствии такового согласия по решению суда. Причём, родители, усыновители, попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности, по обязанностям, возникшим вследствие причиненного им вреда.

Содержание дееспособности полностью дееспособных (в том числе эмансипированных) граждан заключается в том, что они способны самостоятельно, в полном объёме совершать действия по приоб­ретению и осуществлению прав, могут возлагать на себя и исполнять соответс­твующие обязанности, а также нести ответственность за все свои действия.

Второй вид дееспособности граждан – частично дееспособные граждане (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет).

С развитием сил, характера и воли несовершеннолетний постепенно начи­нает осознавать принципы и формы поведения в обществе. Гражданская дееспо­собность несовершенно­летних по своему содержанию складывается из двух эле­ментов. Первый из них отражает возможность самостоятельных действий несо­вершеннолетних, другой также заключает в себе возможность действий самих не­совершенно­летних, но только с согласия родителей, усыновителей или попечите­лей.

Содержание дееспособности частично дееспособных граждан (несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет) заключается в том, что они вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, попечителя (п. 2 ст. 23 ГК РФ):

- распоряжаться своим заработком и иными доходами;

- осуществлять права автора произведения науки, литературы и ис­кусства, изобретения или иного охраняемого законом результата сво­ей интеллектуальной деятельности;

- в соответствии законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

- по достижении 16 лет быть членами кооперативов;

- совершать мелкие бытовые сделки, сделки направленные на без­возмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, сделки по распоряжению средствами, предоставленные законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Деликтоспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии с законом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно на общих основаниях несут ответственность за вред, причинен­ный их действиями другим лицам.

Объём дееспособнос­ти несовершеннолетних может быть ограничен (п. 4 ст. 26 ГК РФ). При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства вправе огра­ничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права само­стоятельного распоряжения своим заработком, стипендией или иными доходами. Основанием к ограничению или лишению его указанно­го права могут быть факты неблагоразумной траты денег несовершеннолет­ним приобретение им алкоголь­ных напитков и др.

Третий вид дееспособности – частично дееспособные граждане, не достиг­шие 14 лет (малолетние).

От имени несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста (малолетних), все сделки совершают их родители, усыновители или опекуны.

От 6 до 14 лет – первый возрастной промежуток, с которым закон связывает определенный этап взросления. Объём дееспособности малолетних невелик, однако закон (ст. 28 ГК РФ) предусматривает возможность совершения малолетними определённых сде­лок.

Малолетних в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:

- мелкие бытовые сделки;

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согла­сия третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения.

Мелкие бытовые сделки, как мы уже ранее говорили – это сделки, которые направлены на удов­летворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи и незначительны по сумме. Моменты заключения и исполнения этих сделок обычно совпадают, или следуют один за другим. Общее согла­сие родителей или иных законных представителей презюмируется в момент предоставления малолетнему необходимых для этого средств.

Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требу­ющие нотариального удостоверения или государственной регистрации мало­летние вправе совершать, поскольку такие сделки, по общему правилу, не налагают на них обязанностей.

Еще большие возможности предоставляет закон малолетним, наделяя их правом совершать сделки по распоряжению предоставленными средства­ми. Указанные сделки совершаются под косвенным контролем законных представителей малолетнего, поскольку средства предоставляются либо ими, либо с их согласия третьими лицами, следовательно, законные представители вполне могут контролировать сумму, предоставляемую мало­летнему, целевое использование средств и т.д. Реализуя предоставленные возможности, малолетний демонстрирует законным представителям свою зрелость, взвешенность и обоснованность заключаемых им гражданско-пра­вовых сделок, что позволяет корректировать его поведение еще задолго до достижения дееспособности в полном объеме.

Деликтоспособность малолетних.

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе совершенным им самостоятельно, а также за вред, причиненный малолетними несут родители, усыновители или опекуны.

Четвёртый вид дееспособности – ограниченно дееспособные граждане.

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотичес­кими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное по­ложение, может быть ограничен судом в дееспособности, над ним устанавлива­ется попечительство (ст. 30 ГК РФ). Ог­раничение дееспособности, равно как и его отмена, производится судом, в отношении совершеннолетних лиц.

Ограниче­ние дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными напит­ками или наркотическими веществами, устанавливается в интересах семьи и лиц, находящихся на его иждивении.

В связи с этим основанием к ограничению дееспособности гражданина слу­жит совокупность двух факторов:

1) злоупотребление спиртными напитками или наркотическими вещест­вами;

2) указанное злоупотребление ставит семью в тяжёлое материальное положение.

Содержание дееспособности ограниченно дееспособных граждан:

- все сделки по распоря­жению имуществом, а также получение заработной платы, пенсии и иных видов доходов и распоряжение ими гражданин, ограниченный в дееспособности, совершает только с согласия назна­ченного ему попечителя;

- самостоятельно может заключать лишь мел­кие бытовые сделки.

Кроме того, признание лица ограниченно дееспособ­ным влечёт прекращение доверенности (ст. 188 ГК РФ) и договора поручения (ст. 911 ГК РФ).

Деликтоспособность ограниченно дееспособных граждан.

Ограниченно дееспособные граждане самостоятельно несут полную имущественную ответственность по совершённым ими сделкам и за причинённый ими вред.

Пятый вид дееспособности – недееспособные граждане.

Не только возраст, но и состояние психики гражданина может опре­делять его дееспособность. Гражданин, который вследствие психичес­кого расстройства не может понимать значение своих действий или руково­дить ими, может быть признан судом недееспособным. Над ним устанавливается опека (ст. 29 ГК РФ).

Для признания лица недееспособным необходимо сочетание юридического и медицинского критериев:

- отсутствие у гражданина способности понимать значение своих действий или руководить ими;

- это должно быть обусловлено психичес­ким расстройством.

Законом установлен судебный порядок признания гражданина недеес­по­собным, над таким лицом на основании решения суда назначается опека. Призна­нию лица недееспособным должно предшествовать обязательное про­ведение су­дебно-психиатрической экспертизы, которая дает заключение о возможности данного гражданина понимать значение своих действий и ра­зумно руководить ими. В компетенцию судебно-психиатрической экспертизы не входит обязанность давать заключение об отсутствии дееспособности лица, этот вопрос разрешается только судом.

Содержание дееспособности недееспособных граждан:

Сделки от имени и в интересах недееспособного гражданина совершает на­значенный органами опеки и попечительства опекун. При причинении имущест­венного вреда действиями недееспособного гражданина обязанность по возме­щению вреда возлага­ется на его опекуна.

Действия лица, признанного недееспособным, не влекут для него никаких юридических последствий. Совершенные им сделки являются недействитель­ными (ст. 171 ГК РФ). В случае выздоровления или значительного улучше­ния здоровья гражданина, признанного недееспособным, суд отменяет ра­нее состояв­шееся решение о признании его недееспособным. Опека, установленная над ним, отменяется также по решению суда.

Третий учебный вопрос.

Опека. Попечительство

Каждый гражданин (физическое лицо) независимо от возраста и состояния здоровья способен иметь права и обязанности, т.е. обладает правоспособностью. Но не все граждане (физические лица) способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в силу недостатка дееспособности или ее полного отсутствия. Для восполнения недостающей или отсутствующей у таких граждан дееспособности и для защиты их прав и интересов используется институт опеки и попечительства. Следовательно, опека и попечительство являются одной из форм осуществления государственной защиты личности.

Основополагающие нормы об опеке и попечительстве содержатся в ГК РФ (ст.ст. 31-40), который вместе с тем устанавливает, что деятельность опекунов и попечителей, относящаяся к воспитанию несовершеннолетних, состоящих под опекой или попечительством, является предметом регулирования семейного права (п. 1 ст. 150 СК РФ). Согласно п. 4 названной статьи гражданские права и обязан­ности опекуна (попечителя) определяются ст.ст. 36-38 ГК РФ.

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов не­дееспособных или не полностью дееспособных граждан (ст. 31 ГК РФ).

Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над гражда­нами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстрой­ства (п. 1 ст. 32 ГК РФ). Сущность опеки состоит в том, что вместо ребёнка, не достигшего 14 лет, либо вместо лица, признанного судом недееспособным вслед­ствие психического расстройства, все права и обязанности осуществляет специ­ально назначенное лицо – опекун. Опекуны являются представителями подопеч­ных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отноше­ниях. Опекуны совершают от имени подопечных и в их интересах все необходи­мые сделки, они выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отно­шениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия, на основании удостоверения, выданного органом опеки и попечительства, либо ре­шения этого органа о назначении данного лица опекуном.

Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей. Оно устанавливается над гражда­нами, которые частично дееспособны, – над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средст­вами (п. 1 ст. 33 ГК РФ).

Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо – попечи­тель помогает частично дееспособному либо ограниченно дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и исполнять обязанности своими сове­тами и дает либо не дает свое согласие на совершение такими лицами сделок и других юридических действий (кроме сделок, которые несовершеннолетний или ограниченно дееспособный вправе совершать самостоятельно). Попечитель, та­ким образом, не заменяет полностью лицо, над которым установлено попечитель­ство, а лишь помогает ему принимать разумные решения, восполняя недостаю­щий жизненный опыт несовершеннолетнего либо удерживая от неправильных действий гражданина, ограниченного в дееспособности вследствие злоупотребле­ния спиртными напитками или наркотическими средствами. Наряду с этим попе­читель охраняет их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Главной надо считать обязанность опекунов и попечителей заботиться о со­держании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, а в отноше­нии несовершеннолетних подопечных – также и об их обучении и воспитании. Эта общая обязанность конкретизируется применительно к разным сферам дея­тельности опекунов и попечителей. Важнейшее место среди них занимает сфера имущественных отношений.

Опекун, являясь законным представителем подопечного, полностью заме­няет его в имущественных отношениях и в соответствии с этим вправе совершать от имени подопечного все сделки, которые необходимы для обеспечения интере­сов подопечного и целей опеки. Попечитель имеет право давать или не давать со­гласие на совершение сделок подопечным. Однако права опекуна и попечителя в данной сфере существенно ограничены в интересах подопечных. Это выражается в том, что опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечитель­ства не вправе совершать, а попечитель давать согласие на совершение следую­щих сделок:

- по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества подопеч­ного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог;

- сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ).

В целях предупреждения возможных злоупотреблений опекуну, попечи­телю, их супругам и близким родственникам запрещено совершать сделки с по­допечным. Исключение сделано для передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование.

Содержание подопечного неизбежно требует определённых материальных затрат. Как отмечено в литературе, в данном случае действует следующий прин­цип: «опекуны и попечители не обязаны содержать своих подопечных». Источни­ками материального обеспечения подопечных служат полагающиеся им пенсии, стипендии, пособия, иные социальные выплаты, алименты, заработная плата, до­ходы от управления их имуществом (например, дивиденды по акциям, проценты по вкладам и т.п.). Указанные доходы могут расходоваться опекунами и попечи­телями исключительно в интересах подопечного и с предварительного разреше­ния органа опеки и попечительства. Однако если из доходов подопечного опекун (попечитель) делает необходимые на содержание подопечного затраты - на пита­ние, одежду, оплату услуг и другие повседневные нужды, то получения разреше­ния органа опеки и попечительства не требуется (п. 1 ст. 37 ГК РФ).

Обязанности опекуна или попечителя рассматриваются как почётные, осно­ванные на чувстве гражданского, а часто и родственного долга. В соответствии с этим выплата какого-либо вознаграждения опекунам и попечителям не преду­смотрена; они, как сказано в п. 1 ст. 36 ГК РФ, исполняют свои обязанности без­возмездно, кроме случаев, предусмотренных законом.

Некоторые особые обязанности предусмотрены для опекунов и попечителей несовершеннолетних. В частности, они обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подо­печного. Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании, об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии (ч. 2 п. 3 ст. 36 ГК РФ, п. 1 ст. 150 СК РФ).

Опека прекращается также по достижении малолетним подопечным 14 лет. В этом случае гражданин, выполняющий обязанности опекуна, становится попе­чителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. По дости­жении несовершеннолетним 18 лет прекращается и попечительство над ним, при­чем без особого решения, в силу самого факта достижения совершеннолетия. Если несовершеннолетний приобрел полную дееспособность до достижения 18 лет (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ), то попечительство над ним также прекращается.

В ст. 41 ГК РФ ст. 41 закреплена специальная форма обеспечения интересов со­вершеннолетних и полностью дееспособных граждан, которые по состоянию здо­ровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол­нять обязанности – патронаж. Имеются в виду больные, не способные передви­гаться и обслуживать себя, лица с тяжелыми увечьями, престарелые и т.п., при от­сутствии лиц, обязанных осуществлять уход за ними. Орган опеки и попечитель­ства с со­гласия такого гражданина может назначить ему попечителя (помощника), кото­рый принимает на себя обязанность оказывать подопечному регулярную по­мощь.

Поскольку отношения патронажа устанавливаются с полностью дееспособ­ным лицом, все вопросы, связанные с осуществлением его имущественных прав, решаются только с его согласия. Так, распоряжение имуществом, принадлежащим такому гражданину, осуществляется попечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопеч­ным. Бытовые и иные сделки, направленные на содержание и удовлетворение бы­товых потребностей подопечного, совершаются с его согласия. Сохранение за по­допечным совершеннолетним дееспособным гражданином полной самостоятель­ности проявляется также в том, что отношения патронажа могут быть в любое время прекращены по его требованию.

На отношения патронажа распространяется действие многих правил, регу­лирующих опеку и попечительство, в частности ст.ст. 34, 35, 39 ГК РФ.


Тема № 6: «Юридические лица»

Первый учебный вопрос.

Понятие, признаки и правосубъектность юридических лиц

Всякое юридическое лицо обладает определенными признаками. Признаки юридического лица - это такие внутренние, присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права. Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию, подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках, однако все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица. Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака, каждый из которых необходим, а все в совокупности достаточны чтобы организация могла быть признана субъектом гражданского права, т.е. юридическим лицом.

Ст.48 ГК РФ дает понятие юридического лица: "юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде". В приведенном определении юридического лица закреплены признаки соответствующей конструкции:

Первый из них - имущественная обособленность. Именно ее выражает содержащееся в ст. 48 указание на то, что юридическое лицо "имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество". При этом под "обособленным имуществом " подразумевается имущество в его широком значении, включающем вещи, права на вещи и обязанности по поводу вещей.

Второй конституирующий признак юридического лица - самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам своим обособленным имуществом. Если иное не предусмотрено в законе или в учредительных документах ни учредителя, ни участника юридического лица не отвечают по его долгам и точно так же юридическое лицо не отвечает по долгам учредителей (участников).

Третий признак юридического лица - самостоятельное выступление в гражданском обороте от своего имени. Он означает, что "юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде".

Наконец, четвертый признак, не включенный в рассматриваемую статью, не предполагаемый ею, именуется "организационным единством". Из него следует, что юридическое лицо обладает соответствующей устойчивой структурой.

Выступление юридического лица как единого целого обеспечивается тем, что во главе соответствующего образования стоят наделенные весьма определенной компетенцией органы, которые осуществляют внутреннее управление юридическим лицом и действуют от его имени во вне. Те, кто находятся внутри юридического лица - руководители, работники, должны знать, что представляет собой соответствующее образование, чем оно будет заниматься, кто и как управляет им, что представляет собой его имущество и др. Это же важно и для тех, кто вступает или только намеревается вступить с данным образованием в правовые отношения.

Из приведенного признака вытекает еще одно требование: каждое юридическое лицо должно создаваться и действовать на основе определенных, составленных в соответствии с законом учредительных документов.

Юридическим лицом является только такое образование, которое удовлетворяет всем указанным выше признакам. Неколлективные образования, которые не являются юридическими лицами, не вправе выступать в гражданском обороте ни от своего, ни от чужого имени.

Чтобы выступать в гражданском обороте в качестве субъекта гражданского правоотношения юридическое лицо должно обладать правосубъектностью, т.е. у него должны быть в наличии такие качества субъекта права как правоспособность и дееспособность.

В ст. 49 ГК дано определение правоспособности юридического лица: "юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности". В качестве исключения из этого правила ГК дает возможность коммерческим организациям, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В связи с этим различают общую (универсальную) и специальную (уставную) правоспособность.

Под универсальной (общей) правоспособностью понимается возможность совершать любые виды деятельности, не запрещенные законом. Под специальным (уставной) правоспособностью понимается возможность осуществлять определенные виды деятельности, предусмотренные в учредительных документах юридического лица.

Подавляющее большинство юридических лиц, отнесенных к коммерческим организациям (хозяйственные товарищества и общества) обладают общей правоспособностью. Лишь коммерческие унитарные государственные и муниципальные предприятия наделяются специальной правоспособностью. В их уставах определяется предмет деятельности.

Специальной также является правоспособность казенных предприятий. Специальная правоспособность характерна и для некоммерческих организаций.

Отдельными видами деятельности, как при общей, так и при специальной правоспособности, юридические лица могут заниматься лишь при наличии лицензии. Под лицензированием понимается выдача специального разрешения на ведение соответствующей деятельности уполномоченными на то органами.

Лицензия является документом, который разрешает осуществление указанного в ней вида деятельности в течение установленного срока и определяет условия осуществления такой деятельности.

И при общей, и при специальной правоспособности права юридических лиц могут быть ограничены. Ограничение прав возможно только на основаниях и в порядке, предусмотренным законом. Ряд ограничений предусмотрен ГК, например, ограничено право унитарных предприятий по распоряжению недвижимым имуществом (ст.295). Ограничения установлены также для осуществления прав приватизированными предприятиями, в уставном капитале которых доля государства или муниципалитета составляет 25% и более.

Гарантией соблюдения прав юридических лиц служит предоставление им правомочия обжаловать в суд любое решение об ограничении, противоречие закону или принятое с нарушением установленного порядка.

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходимо не только правоспособность, но и дееспособность. В отличие от граждан, у юридических лиц право - и дееспособность возникают и прекращаются одновременно. Наличие у юридического лица дееспособности означает, что оно своими собственными действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и обязанности.

Деятельность юридического лица - это, естественно, деятельность людей, составляющих организацию, ибо только люди способны к сознательным волевым действиям. Однако их роль в осуществлении дееспособности юридического лица различна. Одни своими действиями приобретают и создают для юридического лица права и обязанности, другие – способствуют осуществлению уже приобретенных прав и выполнению обязанностей.

Приобретение и, отчасти, осуществление прав и обязанностей - прерогатива так называемого органа юридического лица. Орган юридического лица - это правовой термин, обозначающий лицо (единичный орган) или группу лиц (коллективный орган), представляющий интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на то полномочий (без доверенности).

В соответствии со ст. 53 ГК именно через свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности. Поэтому действия органа рассматриваются как действие самого юридического лица.

Юридическое лицо может иметь как один орган (директор, правление и т.п.), так и несколько одновременно (директор и дирекция, правление и председатель правления), причем они могут быть и единоличными и коллегиальными. Органы могут назначаться, если у юридического лица единственный учредитель, или избираться, если участников (учредителей) несколько.

Индивидуализация юридического лица, т.е. его выделение из массы всех других организаций осуществляется путем определения его местонахождения и присвоения ему наименования.

Место нахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное (п. 2 ст. 54 ГК). Так, если предприятие зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, то местом его нахождения с юридической точки зрения будет считаться г. Санкт-Петербург в существующих административных границах. Конкретный адрес юридического лица указывается в уставе или учредительном договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его постоянно действующего органа. Определение точного места нахождения юридического лица важно для правильного применения к нему актов местных органов власти, предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств (ст. 316 ГК) и решения многих других вопросов.

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации (например, унитарные предприятия, инвестиционные и чековые инвестиционные фонды) должны включать в свое название также указание на характер деятельности.

Фирменное наименование (или фирма) - это название коммерческой организации. Право на фирму, т.е. возможность использования фирменного наименования в гражданском обороте, является личным неимущественным правом коммерческой организации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо от самой организации и может отчуждаться только вместе с ней.

Ст. 54 ГК исходит из необходимости специальной регистрации фирменного наименования, с момента которой и возникает право на фирму. В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое лицо, но и его продукцию (товары, работы, услуги). Ведь одни и те же виды товаров могут выпускаться многими организациями. Для того, чтобы их различать, используются производственные марки, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров.

Производственная марка - это словесный (описательный) способ индивидуализации товара; она в обязательном порядке помещается на самом товаре или его упаковке и обычно включает в себя фирменное наименование предприятия-изготовителя и его адрес, наименование товара, ссылку на стандарты, которым должен соответствовать товар, перечень его основных потребительских свойств и ряд других данных. Производственная марка может применяться юридическим лицом без какой-либо специальной регистрации и сама по себе не пользуется правовой защитой.

Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или иное условное обозначение товара (или группы товаров), используемое для его отличия от однородных товаров других изготовителей.

Свойства некоторых товаров в значительной степени определяются природными условиями или людскими факторами той местности, где они производятся. Организации, изготавливающие такую продукцию, имеют право зарегистрировать и использовать наименование места происхождения товара. Право пользования таким наименованием не является исключительным и поэтому может закрепляться за любыми лицами, производящими аналогичный товар в той же местности. В отличие от товарного знака, право использования наименования места происхождения товара является бессрочным и не может передаваться по лицензии другим лицам.

Второй учебный вопрос.

Классификация юридических лиц.

Организационно-правовые формы коммерческих организаций

Будучи весьма сложным, по своей природе, правовым явлением, юридическое лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем значительнее отличия одних организаций от других. Остановимся на той классификации, которая дана в ГК.

1.В зависимости от характера прав учредителей (участников) на имущество этих юридических лиц (ст. 48 ГК) они делятся на:

а) юридические лица, в отношении имущества которого их учредители (участники) сохраняют обязательственные права:

- все хозяйственные товарищества;

- все хозяйственные общества;

- производственные и потребительские кооперативы.

Под обязательственными правами понимается:

- право на получение доли прибыли;

- право на получение дивидендов;

- право на получении части имущества при ликвидации юридического лица.

б) юридические лица на имущество которых учредители (участники)имеют право собственности или иные вещные права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления):

- государственные унитарные предприятия;

- муниципальные унитарные предприятия;

- финансируемые собственником учреждения.

в) юридические лица, на имущество которых их участники (учредители) не сохраняют никаких прав:

- общественные организации;

- религиозные организации;

- благотворительные фонды;

- объединения юридических лиц.

2. В зависимости от целей деятельности юридические лица делятся (ст.50 ГК) на:

а) Коммерческие, то есть те, которые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности. Они могут создаваться в форме:

- хозяйственных товариществ;

- хозяйственных обществ;

- производственных кооперативов;

- государственных унитарных предприятий;

- муниципальных унитарных предприятий.

Данный перечень носит исчерпывающий характер.

б) Некоммерческие - не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности. Не распределяют полученную прибыль между участниками они могут создаваться в форме:

- потребительских кооперативов;

- общественных и религиозных организаций;

- благотворительных организаций и фондов;

- финансируемых собственником учреждений.

Данный перечень носит открытый характер.

3. В зависимости определенного набора учредительных документов юридического лица (п. 1 ст. 52 ГК):

а) юридические лица, которые действуют только на основании устава:

- юридические лица, создаваемые одним учредителем;

- акционерные общества;

- производственные и потребительские кооперативы;

- государственные и муниципальные унитарные предприятия;

- фонды;

б) юридические лица, которые действуют на основании учредительного договора и устава:

- общества с ограниченной ответственностью;

- общества с дополнительной ответственностью;

- объединения юридических лиц.

в) юридические лица, которые действуют на основании учредительного договора:

- полные товарищества;

- товарищества на вере.





Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 661 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.066 с)...