Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Единство системы государственной власти 8 страница



Уголовный кодекс РФ устанавливает определен­ные ограничения в применении ряда наказаний к от­дельным категориям лиц. Так, несовершеннолетним может быть назначено наказание в виде штрафа, ли­шения права заниматься определенной деятельнос­тью, обязательных и исправительных работ, ареста (с 16 лет) и лишения свободы на срок не свыше 10 лет. Арест и ограничение свободы не могут быть на­значены беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет. Пожизненное лишение свобо­ды не назначается женщинам, а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 65-лет­него возраста.

При назначении наказания суд руководствуется следующими общими принципами:

1.Наказание назначается в пределах, определен­ных статьей Особенной части УК, устанавливающей ответственность за совершение данного преступления. Более строгий вид наказания из числа предусмотрен­ных санкцией уголовно-правовой нормы за совершен­ное преступление назначается только в том случае, если менее строгий вид наказания не может обеспе­чить достижение целей. Суд не имеет права выйти за указанные в санкции верхние пределы наказания, но в исключительных случаях может назначить более мягкий вид наказания (например, за активное содей­ствие одного из соучастников правонарушения рас­крытию группового преступления).

2. Судом должны учитываться характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного (это определяется объектом посягательст­ва, величиной причиненного вреда, формой вины, характером соучастия и др.).

3. Необходимо учитывать обстоятельства, смяг­чающие и отягчающие наказание.

4. Суд должен принять во внимание, как назна­ченное наказание повлияет на исправление осужден­ного и условия жизни его семьи.

26. Уголовная ответственность за некоторые виды преступлений

Наиболее строго Уголовный кодекс карает за пре­ступления против жизни и здоровья человека. Глава, посвященная составам этих преступлений, открыва­ет Особенную часть УК.

Самым опасным из преступлений против личности является посягательство на жизнь — убийство, под которым понимается умышленное причинение смер­ти другому человеку. В прежнем УК убийством счи-

талось и неосторожное лишение жизни, которое те­перь выделено в отдельную статью. Объектом убийст­ва являются общественные отношения, охраняющие жизнь человека. Уголовное законодательство уста­навливает ответственность за различные составы убийства:

— убийство при отягчающих обстоятельствах (их исчерпывающий перечень приведен в ч. 2 ст. 105 УК);

— убийство матерью новорожденного ребенка;

— убийство, совершенное в состоянии аффекта;

— убийство, совершенное при превышении преде­лов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.

К преступлениям против здоровья человека отно­сятся:

— умышленное причинение здоровью тяжкого, средней тяжести и легкого вреда;

— причинение тяжкого или средней тяжести вре­да здоровью по неосторожности;

— побои и истязания;

— неоказание без уважительных причин помощи больному лицом, обязанным ее оказывать в соответ­ствии с законом или специальным правилом;

— неоказание без уважительных причин помощи больному лицом, обязанным ее оказывать в соответ­ствии с законом или специальным правилом;

— оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен­ного возможности принять меры к самосохранению в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здо­ровья состояние.

Среди преступлений против личности, посягаю­щих на ее свободу, честь и достоинство, наиболее рас­пространенными в Российской Федерации являются похищение человека, клевета и оскорбление. Под клеветой понимается распространение заведомо лож­ных сведений, порочащих честь и достоинство друго­го лица или подрывающих его репутацию. Оскорблением называют унижение чести и достоинства друго­го лица, выраженное в неприличной форме.

Среди общественных отношений в сфере экономи­ки наибольшей степенью уголовно-правовой защиты пользуется собственность. Новый УК исходит из рав­ноправия всех видов собственности и поэтому уста­навливает одинаковые наказания за посягательства на них.

Все преступления против собственности делятся на корыстные и некорыстные. Для корыстных пре­ступлений обязательным признаком является нали­чие конкретной цели — незаконного обогащения за счет чужого имущества. Наиболее распространенным видом таких преступлений является хищение — со­вершенное с корыстной целью противоправное изъ­ятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб соб­ственнику или иному владельцу этого имущества.

Выделяют несколько форм хищения, отличаю­щихся способом изъятия имущества:

1) кража — тайное хищение чужого имущества;

2) грабеж — открытое хищение чужого имущества;

3) разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

4) мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

5) присвоение или растрата (хищение) чужого имущества, вверенного виновному (присвоение изъятие из собственности вверенного имущества и его удержание как своего собственного, растрата же предполагает не только изъятие, но и расходование имущества);

6) вымогательство — требование передачи чужого имущества или совершения других действий имуще­ственного характера под угрозой применения наси-

лия, уничтожения или повреждения чужого имуще­ства или распространения сведений, позорящих по­терпевшего или его близких.

К некорыстным преступлениям против собствен­ности относятся умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение имущества, а так­же недобросовестное отношение к охране имуще­ства.

27. Гражданское право. Обязательства в гражданском праве

Гражданское правоэто отрасль права, регу­лирующая имущественные и связанные с ними лич­ные неимущественные отношения. Имуществен­ными отношениями называют отношения, возни­кающие между людьми по поводу материальных благ. Личные неимущественные отношенияэто не имеющие экономического содержания отношения между людьми по поводу нематериальных благ.

Гражданское право представляет собой систему правовых норм, находящихся одновременно в един­стве и дифференциации. Систему гражданского пра­ва можно подразделить на две части: общую и особен­ную. Нормы общей части применимы ко всем граж­данско-правовым отношениям, например нормы о субъектах гражданского правоотношения. Нормы особенной части устанавливают предписания для от­дельных видов правоотношений: права собственно­сти обязательств, договоров, авторского права, на­следственного права. Внутри особенной части нормы группируются по правовым институтам, которые ре­гулируют определенный вид общественных отноше­ний Основными институтами гражданского права являются- право собственности, обязательственное право наследственное право, интеллектуальная соб­ственность, т. е. авторское и патентное право, защита нематериальных благ.

Важнейшим законодательным источником, регу­лирующим отношения в сфере гражданского права, является Конституция РФ, которая:

1) закрепляет право каждого гражданина на ис­пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако­ном экономической деятельности;

2) устанавливает, что земля и другие природные ресурсы также могут находиться в различных фор­мах собственности;

3) признает существование различных форм собст­венности в РФ (частной, государственной, муници­пальной и др.) и гарантирует равную защиту каждой из этих форм;

4) гарантирует единство экономического про­странства, свободное перемещение товаров и услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции и сво­боду экономической деятельности.

Гражданское законодательство не должно проти­воречить Конституции РФ. Не может оно противоре­чить и международным правовым актам (договорам, конвенциям), под которыми стоит подпись Россий­ской Федерации. Особое значение в регулировании внешнеэкономических и других гражданских отно­шений с организациями и гражданами других стран имеют коллизионные нормы. Эти нормы указывают, по закону какой страны регулируются гражданские отношения и разрешаются споры, если возможно применение законов обеих стран.

Гражданское законодательство относится к ис­ключительной, компетенции Российской Федерации. Это значит, что законы о гражданском праве могут быть только федеральными, а субъекты Федерации не имеют полномочий принимать акты гражданского законодательства.

Основным законодательным актом гражданского права является Гражданский кодекс Российской Фе­дерации. Он принимался Государственной Думой РФ

по частям и в настоящее время состоит из 3 частей, которые, в свою очередь, делятся на разделы:

I часть — I раздел «Общие положения», II раздел «Право собственности и другие вещные права», III раздел «Общая часть обязательственного права»;

II часть — IV раздел «Отдельные виды обяза­тельств»;

III часть — V раздел «Наследственное право», VI раздел «Частное международное право».

Предполагается, что будет разработана еще и чет­вертая часть ГК РФ, в которую войдут нормы, посвя­щенные авторскому и патентному праву.

Гражданский кодекс РФ не исчерпывает граждан­ского законодательства. Отдельные виды обществен­ных отношений, входящие в предмет гражданского права, регулируются специальными законами (на­пример, Закон РФ «О страховании», Закон РФ «О за­щите прав потребителей» и др.) и подзаконными ак­тами Подзаконные акты составляют указы Прези­дента РФ и административные акты (постановления и распоряжения Правительства РФ, распоряжения, инструкции, приказы министерств и иных федераль­ных органов исполнительной власти). Конституция не предусматривает принятия гражданско-правовых актов органами субъектов Федерации или местными властями.

Важную роль в регулировании гражданско-право­вых отношений играют обычаи. Обычайправило поведения, сложившееся в результате длительного практического применения и получившее призна­ние государства, однако не предусмотренное зако­нодательством. Статья 5 ГК РФ говорит об обычае делового оборота. При этом не имеет значения, за­фиксирован обычай в каком-либо документе, хотя в некоторых случаях такие документы издаются (сбор­ники обычаев морских портов). Существование обы­чая подлежит доказыванию с помощью экспертов, знакомых со сферой его применения. Одновременно надо доказать, что этот обычай был известен и другой стороне.

В случае спора суды могут руководствоваться эти­ми обычаями как юридическими нормами при одном условии: эти обычные правила не противоречат за­конам.

В случае отсутствия нормативно-правового акта и обычая делового оборота имеет место пробел в граж­данском праве. Пробелом в праве называют отсут­ствие правовой нормы, регулирующей определенные общественные отношения. В случаях наличия про­бела в законодательстве судьи вынуждены прибегать к аналогии закона. Аналогией закона называется принятие решения по конкретному делу на основе правовой нормы, регулирующей сходный случай. Применение аналогии закона возможно, когда:

а) отсутствует правовая норма, необходимая для принятия решения по рассматриваемому делу;

б) отсутствует обычай делового оборота, регули­рующий данное общественное отношение;

в) отношение не урегулировано соглашением сто­рон;

г) в законодательстве имеется норма, регулирую­щая сходные отношения.

На основе этой нормы и выносится решение по

делу.

Если имеются все вышеперечисленные обстоя­тельства, но отсутствует норма, регулирующая сход­ные отношения, то решение принимается по анало­гии права. Аналогия праваэто принятие реше­ния по делу на основе общих принципов права.

Гражданские нормы, содержащиеся в различных источниках гражданского нрава, призваны урегули­ровать общественные отношения, входящие в пред­мет гражданского права. Механизм гражданско-правового регулирования общественных отношении раскрывается через понятие гражданского правоотношения.

Гражданское правоотношение, в силу которого одно лицодолжникобязано совершить в поль­зу другого лицакредитора — определенное дей­ствие (например, передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержать­ся от исполнения определенного действия, а креди­тор имеет право требовать от должника исполне­ния его обязанности, называется обязательством. Основанием возникновения обязательственных правоотношений являются сделки.

Сделками называются действия граждан и юри­дических лиц, направленные на установление, из­менение и прекращение гражданских прав и обязан­ностей.

Сделка представляет собой волевое правомерное юридическое действие субъекта гражданских пра­воотношений, т. е. в ней обязательно должна присут­ствовать ясно выраженная воля лица заключить сделку.

В зависимости от числа лиц, волеизъявление кото­рых необходимо для совершения сделки, различают односторонние, двух- и многосторонние сделки.

Односторонними называют такие сделки, для со­вершения которых необходимо и достаточно выраже­ние воли одной стороны (например, завещание). Обычно такая сделка создает обязанности лишь для лица, совершившего ее.

Двух- или многосторонние сделки называют дого­ворами. Договор — это наиболее распространенный вид сделки. Он представляет собой единое волеизъ­явление двух или более лиц и является правомер­ным действием, направленным на достижение определенного правового результата

В Гражданском кодексе РФ закреплен принцип свободы договора. В соответствии с данным принци­пом граждане и юридические лица свободны в за­ключении договора. Это означает, что:

1) стороны по своему желанию могут либо заклю­чать, либо не заключать договор. Понуждение кого-либо к заключению договора возможно только в слу­чаях, предусмотренных гражданским законодатель­ством;

2) стороны вправе заключить любой договор — как предусмотренный, так и не предусмотренный за­коном или иными правовыми актами, который, од­нако, не должен противоречить гражданскому зако­нодательству. При этом стороны вправе заключить договор, в котором будут содержаться элементы раз­личных видов договоров, предусмотренных законо­дательством (так называемый смешанный договор);

3) стороны свободны в определении условий дого­вора (за исключением тех случаев, когда соответст­вующие условия прямо предписаны законом).

Все сделки, в том числе и договорные, могут совер­шаться либо в устной, либо в письменной форме. Устные сделки допустимы в следующих случаях:

а) когда для сделки законом не установлена пись­менная форма, в частности — для сделок на сумму менее 10 минимальных зарплат;

б) когда (независимо от суммы) сделка исполняет­ся в момент ее совершения, за исключением тех сде­лок, для которых законом предусмотрена нотариаль­ная форма совершения.

Письменная форма сделки предполагает составле­ние документа, в котором излагаются условия сдел­ки и который скрепляется подписями лиц, совер­шивших сделку. Письменные сделки подразделяют на простые и нотариально удостоверенные.

Простая письменная форма имеет место при совер­шении сделок:

а) между юридическими лицами, а также между юридическими лицами и гражданами;

б) между гражданами на сумму свыше 10 установ­ленных законом минимальных зарплат.

В некоторых случаях, прямо указанных в законе сделка должны быть нотариально заверена. Также ряд сделок, помимо нотариального удостоверения требуют и государственной регистрации (например,' продажа недвижимости).

Сделки, которые порождают юридические послед­ствия для совершивших их лиц, называют действи­тельными. Для того чтобы они были признаны тако­выми, необходимо выполнить четыре условия:

1) сделка должна соответствовать нормам закона;

2) должна быть совершена дееспособным лицом;

3) волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать действительной воле лица, совер­шившего сделку;

4) должна быть соблюдена форма сделки. Сделка, в которой хотя бы одно условие нарушено,

является недействительной. Только действительные сделки являются основанием возникновения обяза­тельств.

Субъекты обязательственного правоотношения — кредитор и должник — называются сторонами в обя­зательстве. Действия, которые должник обязан со­вершить или от совершения которых он должен воз­держаться, составляют содержание обязательства. Обязательства бывают с положительным и отрица­тельным содержанием. В обязательстве с положи­тельным содержанием должнику надо совершить ка­кое-либо действие; в обязательстве с отрицательным содержанием — воздержаться от совершения того или иного действия.

Если каждая из сторон несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и од­новременно кредитором в том, что имеет право от нее

потребовать.

Помимо сделок, основаниями возникновения обязательств могут быть и иные юридические акты, а именно:

— административные акты, изданные органами государственного управления или органами местного самоуправления;

— причинение вреда другому лицу;

— судебные решения, устанавливающие граждан­ские права и обязанности;

— создание произведений науки, литературы и ис­кусства и иных результатов интеллектуальной де­ятельности;

— иные действия граждан или юридических лиц, а также события, с которыми законы и правовые ак­ты связывают наступление гражданско-правовых по­следствий.

Обязательства могут быть прекращены либо по во­ле самих сторон (например, при исполнении обяза­тельства) либо помимо воли сторон (например, в свя­зи со смертью должника).

Неисполнение или ненадлежащее исполнение од­ной из сторон своих обязательств, предусмотренных договором, влечет за собой гражданско-правовую от­ветственность.





Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 94 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.012 с)...