Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Зачёт встречных требований



Зачёт как способ прекращения обязательств также осуществляется по воле сторон. Его особен­ность состоит в том, что он влечет за собой прекращение сразу нескольких обязательств – основного и встречных, которые взаимно погашаются. При этом взаимные обязательства прекращаются в случае их равенства по размеру, а при неравенстве после проведения зачета большее по размеру обязатель­ство продолжает существовать в части, превышающей меньшее.

Прекращение обязательств независимо от воли их участников

Случаи прекращения обязательств в силу обстоятельств, которые не зависят от воли должника и кредитора, также разнообразны и возникают вследствие разных причин. Наиболее часто таким слу­чаем является невозможность исполнения ранее принятого обязательства.

7. Невозможность исполнения обязательства согласно п. 1 ст. 416 ГК РФ влечёт за собой прекра­щение обязательства, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Сама невозможность исполнения может быть физической (пожар уничтожил продаваемый или арен­дуемый дом, наводнение сгубило урожай и т.д.) или юридической (издан запретительный акт компе­тентного государственного органа).

8. Совпадение должника и кредитора в одном лице.

Случаи прекращения обязательств по этому основанию практически встречаются редко и возможны в следующих ситуациях: при слиянии двух юридических лиц, которые ранее были кредитором и должником по обязательству, а также при наследовании, когда наследник имел обязательственные отношения с наследодателем.

Совпадение должника и кредитора может иметь место также при передаче прав и обязанно­стей по договору: арендованное имущество покупается, и обязательство уплаты арендной платы пре­кращается. При обороте ценных бумаг, прежде всего на предъявителя, также возможно совпадение должника и кредитора, однако это не влечет прекращения обязательств по ценной бумаге: она может быть вновь введена ее временным владельцем в обращение и своих правовых свойств не теряет.

9. Смерть гражданина прекращает обязательство, если оно не может быть исполнено без его личного участия или иным образом неразрывно связано с личностью должника. Аналогичное правило действует в случае смерти кредитора (ст. 418 ГК РФ). Неразрывно связанными с личностью кредитора являются обязательства о возмещении вреда жизни и здоровью кредитора; его смерть делает такие обязательства должника беспредметными, и они прекращаются.

Из приведённых правил следует, что не связанные с личностью участников обязательства, в частности денежного характера, в случае смерти одного из них не прекращаются, а переходят к на­следникам по нормам наследственного права в пределах наследуемого имущества (ст. 1175 ГК РФ), при­чём, сонаследники отвечают по обязательствам солидарно.

10. Ликвидация юридического лица.

Под ликвидацией в данном случае надлежит понимать полное прекращение существования юридического лица с проведением предусмотренных законом ликвидационных процедур и продажей его имущества при недостаточности имеющихся денежных средств (ст.ст. 61-65 ГК РФ). Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имуще­ства ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными (п. 6 ст. 64 ГК РФ).

Правовые последствия прекращения обязательств.

По общему правилу, прекращение обязательств влечёт за собой полное освобождение первона­чальных должника и кредитора от всех ранее связывавших их прав и обязанностей. Это наглядно видно на примере таких оснований прекращения обязательств, как надлежащее исполнение, зачёт двух равновеликих требований, прощение долга. Аналогичны последствия совпадения в одном лице первоначальных должника и кредитора.

Однако в некоторых случаях прекращение обязательства влечет для его участников возникно­вение новых прав и обязанностей. При новации они будут определяться содержанием вновь возник­шего между сторонами обязательства.

В случае прекращения обязательств, связанных с предоставлением другой стороне во времен­ное пользование имущества (аренда, ее разновидности), это имущество должно быть возвращено (ст. 622 ГК РФ). При этом может возникать необходимость проведения между сторонами расчетов, свя­занных с улучшением или, напротив, ухудшением состояния возвращаемого имущества, которые должны производиться по правилам ст. 623 ГК РФ.

Расчеты между сторонами могут потребоваться также в связи с последующим выявлением не­достатков исполнения, за которые должник несет ответственность. В этом случае кредитор вправе требовать от должника снижения цены или устранения допущенных недостатков исполнения.

Наконец, последствием прекращения обязательств может быть обязанность сторон возместить убытки, если имеются общие основания для их взыскания. В случае прекращения обязательства на основании акта государственного органа, повлекшего неблагоприятные имущественные последствия, возмещения убытков можно требовать по правилам об ответственности государственных органов за незаконные действия (п. 1 ст. 417 ГК РФ).


Тема: 17«Общие положения о договорах»

Первый учебный вопрос.

Понятие и классификация договора

Договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Договор является разновидностью сделки, но только двусторонняя или много­сторонняя сделка является договором. Так, завещание, выдача доверен­ности, публичное обещание награды, отказ от наследства и т.п. по своему характеру являются сделками, но не договорами, поскольку в указанных случаях выражена воля одного лица.

Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Спе­цифика договора состоит в том, что при его заключении должно быть обеспечено единое волеизъявле­ние сторон, т.е. соблюден принцип свободы договора.

В ст. 421 ГК РФ закреплены правила, обеспечивающие свободу дого­вора:

а) субъекты гражданского права свободны в решении вопросов заключения договора (за исключением случаев, когда обязанность заключить договор, предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством);

б) субъекты гражданского права свободны в выборе партнера при заключении договора;

в) субъекты гражданского права свободны в выборе вида договора; стороны вправе заключить договор, содержащий элементы раз­личных договоров (смешанный договор);

г) стороны договора могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами;

д) субъекты гражданского права свободны в определении условий договора, кроме случаев, когда содержание соответствующего ус­ловия предписано законом или иным правовым актом;

е) если условие договора предусмотрено диспозитивной нормой, стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней;

ж) если условие договора не определено сторонами или диспозитив­ной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота.

При всей свободе договора последний должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Существование императивных норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов или интересов слабой стороны договора.

Значение договора:

1) договор является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей;

2) договор – это основной способ оформления связей участников гражданского оборота;

3) договор определяет объём прав и обязанностей участников граж­данских правоотношений, порядок и условия исполнения обяза­тельства, ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение;

4) договор позволяет правильно определить спрос и предложение, а значит, и общественно необходимые затраты на товары, услу­ги и т. п.;

5) договор стабилизирует отношения гражданского оборота, делает их предсказуемыми, обеспечивает формирование уверенности в том, что предпринимательская деятельность будет обеспечена всем необходимым;

6) договор стимулирует инициативу субъектов гражданских право­отношений, а значит – способствует развитию производства.

Эти и многие другие качества договора с неизбежность обусловливают усиление его роли и расширение сферы применения по мерее перехода к рыночной экономике.

Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими, так и особенными свойствами, которые позволяют отграничивать их друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей массе договоров, принято осуществлять их деление на отдельные виды по различным критериям. Такое деление позволяет выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому, который в наибольшей мере соответствует потребностям участников гражданского оборота.

Классификация договоров.

1. По моменту возникновения обязательств.

Основной договор – непосредственно порождает права и обязанно­сти сторон, связанные с перемещением материальных благ, выполнением работ и т.п.

Предварительный договор – это соглашение сторон о заключении основ­ного договора в будущем (ст. 429 ГК РФ). Предварительный договор заклю­чается в форме, установленной для основного договора, а если форма ос­новного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

Предварительный договор должен содержать условия, позволяю­щие установить предмет, а также другие существенные условия основ­ного договора.

В предварительном договоре указывается срок, в который сторо­ны обязуются заключить основной договор. Если этот срок не опре­делен, то основной договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора. Если в указанные сроки основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не проявит желание его заключить, предварительный договор прекра­щает свое действие.

Если какая-либо из сторон уклоняется от заключения основного договора, то применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров. Об обязательных договорах мы скажем несколько ниже.

2. По субъекту, в пользу которого совершён договор.

Договор в пользу их участников – право требовать исполнения та­кого договора принадлежит только их участникам.

Договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) – это договор, в котором установлено, что должник обязан произвести исполнение не кредито­ру, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу (дого­вор денежного вклада на имя другого лица с банком, договор личного страхования жизни с указанием лица, которое вправе требовать вы­платы определенной в договоре суммы).

3. По соотношению прав и обязанностей сторон.

Односторонний договор – порождает у одной стороны только пра­ва, а у другой – только обязанности (например, договоры безвозмездного пользования, займа, пору­чительства).

Взаимный договор – каждая из сторон приобретает права и обязан­ности по отношению к другой стороне (договоры купли-продажи, пе­ревозки, аренды, хранения, подряда и др.).

4. В зависимости от возмездности.

Возмездный договор – договор, по которому имущественное пре­доставление одной стороны обусловливает встречное имущественное предоставление от другой стороны.

Безвозмездный договор – имущественное предоставление произ­водится только одной стороной без получения встречного имуще­ственного предоставления от другой стороны (договор дарения, без­возмездного пользования имуществом).

Некоторые договоры могут быть как возмездными, так и безвозмезд­ными (договор поручения, хранения).

5. В зависимости от степени обязательности заключения договора.

Свободный договор – договор, заключение которого всецело зави­сит от усмотрения сторон.

Обязательный договор – договор, заключение которого обязатель­но для одной или обеих сторон в силу действующего законодательства (в случае создания юридического лица заключение договора банковс­кого счета становится обязательным как для банковского учреждения, так и для созданного юридического лица (п. 2 ст. 846 ГК РФ).

Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры (ст. 426 ГК РФ).

Признаки публичного договора:

а) обязательным участником договора является коммерческая орга­низация;

б) коммерческая организация должна осуществлять деятельность по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг;

в) деятельность коммерческой организации должна осуществляться в отношении каждого, кто к ней обратится.

К публичным договорам применяются следующие специальные правила (ст. 426 ГК РФ):

- коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы;

- при необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор;

- коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными пра­вовыми актами;

- цены на товары, услуги, работы, а также иные условия договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за ис­ключением случаев, когда законодательством допускается предо­ставление льгот для отдельных категорий потребителей.

6. По времени возникновения правоотношений.

Консенсуальный договор – договор, для заключения которого достаточно соглашения сторон, права и обязанности по нему возникают с момента достижения такого соглашения (купля-продажа, имуще­ственный найм, подряд и др.).

Реальный договор – договор, права и обязанности по которому устанавливаются только с момента передачи вещи или для возникнове­ния которого кроме соглашения сторон необходима и передача вещи (договор займа, хранения с участием граждан).

7. В зависимости от участия сторон в согласовании условий договора.

Взаимосогласованные договоры – условия устанавливаются все­ми сторонами, участвующими в договоре.

Договоры присоединения – условия устанавливаются только од­ной стороной (п. 1 ст. 428 ГК РФ), например договоры перевозки, прока­та, страхования, бытового подряда и т. д.

Различают также смешанный и учредительный договоры.

Смешанный договор – договор, в котором содержатся элементы различных договоров. Соответственно к ним применяются правила о договорах, элементы которых имеются в смешанном договоре (на­пример, договор о передаче имущества на хранение с предоставлением хранителю права безвозмездного пользования имуществом; о купле-продаже вещи с условием оплаты ее стоимости деньгами и выполнени­ем определенной работы и т.п.).

Учредительный договор – договор о создании и порядке деятель­ности хозяйственных товариществ, обществ, ассоциаций и других объединений – юридических лиц (п. 2 ст. 52 ГК РФ).

Второй учебный вопрос.

Содержание и форма договора

Содержание договора составляют условия, на которых достигнуто соглаше­ние сторон.

По своему юридиче­скому значению все условия делятся на существенные, обычные и случай­ные условия.

Существенными признаются условия, которые необходимы и до­статочны для заключения договора. К числу существенных условий относятся (п. 1 ст. 432 ГК РФ):

- предмет договора (например, условие о предмете в договорах купли-продажи, подряда, хране­ния, перевозки, мены, дарения и др.);

- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходи­мые для договоров данного вида (на­пример, условие о цене в договоре купли-продажи не­движимос­ти; условие о сроке в договоре поставки; договор страхования не­возможен без определения страхового случая);

- условия, которые необходимо согласовать по требованию одной из сторон.

Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Они пре­дусмотрены в соответст­вующих нормативных актах и вступают в действие в момент заключения договора. Например, при заключении договора аренды автоматически вступает в действие условие, преду­смотренное ст. 211 ГК РФ, в соответствии с которым риск случайной гибели имущества несет его собственник. Если сто­роны не желают за­ключать договор на обычных условиях, они могут включить в содержа­ние дого­вора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспози­тивной нормой.

Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные усло­вия. Они включаются по усмотрению сторон (так, применительно к последнему примеру стороны могут догово­риться, что риск случайной гибели имущества будет нести арендатор, а не арендода­тель).

Содержание договора может определяться типовыми договорами. Типовые договоры утвер­ждаются в порядке, предусмотренном зако­ном, компетентными государственными органами.

Содержание договора может определяться и примерным договором. В отличие от типового он не является обязательным для сторон, а но­сит рекомендательный характер (ст. 427 ГК РФ).

Как отмечалось ранее, договор является следствием встречного волеизъявления заинтересованных сторон. Лица, заключая договор, могут выразить свою волю вовне различными способам, которые, при условии их совпадения, и принятого в гражданском праве именовать формой договора.

Требования, предъявляемые к форме договора, аналогичны тем, которые приняты в отношении сделок. Исключение составляют случаи, когда непосредственно в законе установлена определенная форма для конкретного вида договоров. В законодательстве различается устная и письменная форма сделок. В свою очередь, письменная форма сделок делиться на простую письменную форму и нотариальную форму. Иной раз изъявление вовне совершается путём совершения заинтересованными лицами активных действий. В этом случае принято говорить о заключении договора путём совершения конклюдентных действий.

В наибольшей степени в обороте распространены устные договоры, которые заключаются при ежедневном массовом совершении мелких бытовых сделок (покупки в магазинах, проезд в общественном транспорте, оказание услуг предприятиями бутового обслуживания и т.д.)

Даже если для сделки законом установлена письменная форма, то и такая сделка может быть совершена в устной форме при условии, что:

- если иное не предусмотрено соглашением сторон;

- такая сделка совершается при самом её совершении;

- закон не устанавливает для такой сделки обязательной нотариальной формы;

- закон не устанавливает недействительности такой сделки вследствие несоблюдения простой письменной формы.

По общему правилу письменная форма сделки предусматривает ее совершение путем состав­ления документа, выражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку, или уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Для заключения договора в письменной форме помимо составления одного документа, подписываемого сторонами, могут быть использованы и такие способы, как обмен документами с помощью почтовой, телеграфной, телетайпной, электрон­ной или иной связи. Также письменная форма договора считается соблюденной при направлении письменной оферты и совершении лицом, получившим оферту, конклюдентных действий в срок, установленный для акцепта, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Для того чтобы договор считался заключённым, направленное предложение о заключении договора и выполненные в ответ действия должны отвечать ряду условий:

- в силу п. 1 ст. 435 ГК РФ оферта должна содержать в себе «предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом», существенные условия договора и должна быть составлена в простой письменной форме;

- для того чтобы конклюдентные действия считались акцептом, необходимо, чтобы они были выполнены на условиях, указанных в оферте;

- в оферте должен быть указан срок для акцепта, и конклюдентные действия должны быть совершены в пределах указанного срока.

Несоблюдение формы договора может вызывать различные последствия. Поскольку простая письменная форма установлена главным образом для определенности взаимоотношений сторон, то ГК РФ установил, что сделка, совершенная вопреки требованиям ГК РФ или иного закона устно, а не письменно, сохраняет значение юридического факта, порождающего соответствующие права и обязанности. То есть когда соблюдение письменной формы договора не является обязательным в силу закона, стороны могут выполнять условия договора, несмотря на ненадлежащую форму договора. Если же одна из сторон оспаривает само существование не принявшего обязательную письменную форму договора или отдельных его условий, она вправе заявить иск по этому поводу. Лицо, ссылающееся на то, что хотя и не было письменной формы, но соглашение сторон было, должно привести необходимые доказательства.

Третий учебный вопрос.

Общий порядок заключения договора

Заключение договора – это достижение сторонами в надлежащей форме соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, предусмотренном законодательством.

Заключение договора, исходя из природы этой гражданско-правовой категории (соглашение сторон), предполагает выражение воли каждой из сторон (волеизъявление) и ее совпадение.

Порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон направляет другой стороне свое предложение о заключении договора, а другая сторона, получив оферту, принимает предложение заключить договор (п. 2 ст. 432 ГК РФ).

Стадии заключения договора:

1) преддоговорные контакты сторон (переговоры);

2) оферта (предложение заключить договор);

3) рассмотрение оферты;

4) акцепт оферты (согласие заключить договор).

На этапе преддоговорного периода стороны формулируют стоящие перед ними экономические задачи, которые предстоит реализовать посредством определённых юридических инструментов. В преддоговорных контактах стороны определяют содержание будущего договора с соблюдением интересов обеих сторон

Две стадии – оферта и акцепт являются обязательными для всех случаев заключения дого­вора. Стадия переговоров носит факультативный характер и используется по усмотрению сторон, вступающих в договорные отношения. Что касается стадии рассмотрения оферты её адресатом, то она имеет правовое значение только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдель­ным видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты. Например, порядок и срок рассмотрения оферты предусмотрен законодательством в отношении тех договоров, заключение ко­торых является обязательным для одной из сторон (ст. 445 ГК РФ).

Так, договор заключается путём направления одной стороной (оферентом) оферты (предложения заключить договор) другой стороне (акцептанту) и принятие этого предложения (акцепта) акцептантом (п. 2 ст. 432 ГК РФ).

Офертой признается такое предложение, которое в силу ст. 435 ГК РФ:

- должно быть достаточно определенным и выражать явное наме­рение лица заключить дого­вор;

- должно содержать все существенные условия договора;

- должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

При отсутствии любого из указанных выше признаков предложение может рассматриваться только как вызов на оферту, т.е. приглашение делать оферту. Например, реклама рассматривается как приглашение делать оферту (п. 1 ст. 437 ГК РФ).

От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту, под которой понимается со­держащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего такое предложение, заключить договор на указанных в предложении усло­виях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК РФ).

Оферта может быть отозвана. Она считается не полученной, если извещение о ее отзыве по­ступило раньше или одновременно с офертой (п. 2 ст. 435 ГК РФ).

Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложе­ние, причем не любое согласие, а лишь такое, которое является полным и безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК РФ).

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или предыдущих деловых отношений сторон.

Акцептом считается также совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для акцепта, действий по выполнению указан­ных в ней условий договора, если иное не предусмотрено законом или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК РФ). Акцепт может быть отозван. Если извещение об отзыве акцепта по­ступило оференту ранее ак­цепта или одновременно с ним, акцепт счи­тается не полученным (ст. 439 ГК РФ).

Полученные оферта и акцепт порождают определенные юридиче­ские последствия для совер­шивших их лиц.

С момента получения оферты её адресатом она юридически связы­вает оферента. Так, оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки (ст. 436 ГК РФ). Оферент не может в течение этого срока в одностороннем порядке снять оферту или заключить договор, ука­занный в оферте, с другим ли­цом. В противном случае он будет обязан возместить своему контраген­ту все понесенные убытки.

Акцепт также связывает акцептанта с того момента, когда он полу­чен оферентом. С этого мо­мента он не вправе в одностороннем поряд­ке отказаться от акцепта, кроме случаев, указанных в за­коне.

Момент заключения договора.

Для консенсуальных договоров соглашение считается состояв­шимся в тот момент, когда оферент получил согласие акцептанта. При этом необходимо иметь в виду следующее:

- когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт полу­чен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока (ст. 440 ГК РФ);

- когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направив­шим оферту, до окончания срока, установленного законом и ины­ми правовыми актами, а если такой срок ими не установлен, – в течение нормально необходи­мого для этого времени (ст. 441 ГК РФ);

- если оферта сделана устно без указания срока акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заяви­ла о её акцепте (ст. 441 ГК РФ).

Реальные договоры считаются заключёнными с момента переда­чи соответствующего иму­щества (т.е. с момента вручения его приоб­ретателю, сдачи перевозчику для отправки последнему, сдачи в орга­низацию связи для пересылки покупателю и т.п.).

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключённым с момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст. 433 ГК РФ).

Место заключения договора.

Местом заключения договора является то, которое указано в са­мом договоре. Если в договоре не указано место его заключения, то он признаётся заключенным в месте жи­тельства гражданина или в месте нахождения юридического лица, направившего оферту (ст. 444 ГК РФ).

Правила, определяющие момент начала и окончания действия договора:

- договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения;

- стороны вправе установить, что условия заключенного договора применяются к их отноше­ниям, возникшим до заключения договора;

- истечение срока договора только тогда прекращает его действие, когда стороны надлежа­щим образом исполнили все лежащие на них обязанности;

- если не исполнена хотя бы одна обязанность, вытекающая из до­говора, то он не прекращает своего действия и по истечении срока, на который был заключен;

- законом или договором может быть предусмотрено, что оконча­ние срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон. Однако само по себе окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нару­шение.

Тема: 18«Гражданско-правовая ответственность»

Первый учебный вопрос.

Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности

Гражданско-правовая ответственность – это установленная законом мера государственного принуждения, возлагающая на правонарушителя дополнительные отрицательные последствия в виде имущественных взысканий в пользу потерпевшего.

Функции гражданско-правовой ответственности:

1) стимулирующая – позволяет стимулировать должника к добросовестному исполнению обязательства (по принципу: исполни – не то уплатишь),

2) восстановительная – после того, как обязательство оказалось нарушенным, суммы, полученные в виде возмещения убытков или неустойки, могут быть употреблены кредитором на покрытие ущерба, который ему причинило нарушение обязательства;

3) информационная (дополнительная функция) – состоит в том, что она служит сигналом определённых недостатков в деятельности конкретного субъекта гражданского правоотношения.

Характеристика гражданско-правовой ответственности.

Общие признаки правовой ответственности:

- является разновидностью социальной ответственности;

- является санкцией за прошлое, уже совершённое противоправное поведение;

- в основании наступления лежит противоправность поведения (т.е. правонарушение);

- принудительность (она возникает против воли субъекта);

- государственный характер принуждения;

- нормативность (виды, меры и основания правовой ответственности предусмотрены в нормах права);

- отрицательный, негативный характер её для правонарушителя – в виде претерпевания или обременения, т.е. возложения на правонарушителя дополнительных отрицательных последствий личного или имущественного характера;

- общественно-государственное осуждение, порицание запретного поведения правонарушителя (т.е. ответственность наступает при наличии вины правонарушителя).

Специфические признаки гражданско-правовой ответственности:

- носит имущественный характер, т.е. дополнительное обременение (взыскание) направлено на имущество правонарушителя в случае нарушения им как имущественных, так и личных неимущественных прав потерпевшего;

- частноправовой характер регулирования общественных отношений, входящих в предмет гражданского права.

- имущественные взыскания с правонарушителя производятся в пользу потерпевшего (а не государства), т.е. гражданско-правовая ответственность – это ответственность одного участника гражданского правоотношения перед другим участником того же правоотношения, ответственность правонарушителя перед потерпевшим;

- носит компенсационно-восстановительный характер, т.е. направлена на восстановление имущественного положения потерпевшего (а не только на наказание правонарушителя);

- эквивалентность – она основана на принципе полного возмещения убытков, понесённых кредитором (потерпевшим);

- правонаделительность – её применение зависит от потерпевшего, является его правом;

- особый порядок возложения – судами общей юрисдикции, арбитражными судами или третейскими судами.

Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех имущественных лишений (дополнительных обременений), которые претерпевает правонарушитель или возлагаются на правонарушителя.

Формы гражданско-правовой ответственности:

- возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ),

- уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ),

- потеря задатка (ст. 381 ГК РФ) и другие.

Среди этих форм гражданско-правовой ответственности особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что как общая мера гражданско-правовой ответственности, возмещение убытков применяется при любых нарушениях обязательств. Другие формы гражданско-правовой ответственности применяются лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или договором для конкретного правонарушения, и именуются специальными мерами гражданско-правовой ответственности.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые лицо получило бы при нормальных условиях гражданского оборот, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) п. 2 ст. 15 ГК РФ.

Характерные черты возмещения убытков:

- всегда носит имущественный характер;

- осуществляется переход права собственности на имущество, которым возмещаются убытки, – от правонарушителя к потерпевшему.

- восстановление нарушенного права потерпевшего осуществляется за счёт правонарушителя.

Виды убытков:

1. Реальный ущерб – включает в себя расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества.

2. Упущенная выгода – включает в себя неполученные доходы, которые потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено.

Для взыскания убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать:

- факт нарушения обязательств.

- наличие причинной связи между допущенными нарушениями и возникшими убытками.

- размер требуемых убытков.

Гражданское законодательство исходит из принципа полного возмещения убытков, однако размер возмещения убытков может быть ограничен:

- при наличии исключительной неустойки (ст. 394 ГК РФ).

- по отдельным обязательствам и видам деятельности, предусмотрен. законом.

Виды гражданско-правовой ответственности:

1. В зависимости от основания возникновения обязательства:

1.1. Договорная ответственность – представляет собой санкцию за нарушение договорного обязательства.

1.2. Внедоговорная ответственность – имеет место тогда, когда соответствующая санкция применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим.

При заключении договора стороны могут установить ответственность за такие правонарушения, за которые действующее законодательство не предусматривает какой-либо ответственности, или ввести иную форму ответственности, отличную от той, которая за данное правонарушение предусмотрена законодательством. Стороны по договору также вправе повысить или понизить размер ответственности по сравнению с установленным законом.

Необходимость различения договорной и внедоговорной ответственности обусловлена также тем, что они подчиняются различным правилам. Так, если вред, причинён лицом, не состоящим в договорных отношениях с потерпевшим, он возмещается в соответствии со ст.ст. 1064-1101 ГК РФ. В случае же причинения вреда неисполнением обязанности, принятой на себя по договору, он возмещается в соответствии со ст.ст. 393-406 ГК РФ и законодательством, регулирующем это договорное правоотношение.

2. В зависимости от характера распределения ответственности:

2.1. Долевая ответственность – имеет место тогда, когда каждый из должников несет ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором.

Так, собственники жилого дома в случае его продажи несут перед покупателем ответственность за недостатки проданного дома в соответствии с их долями в праве общей собственности.

2.2. Солидарная ответственность – применяется, если она предусмотрена договором или установлена законом. В частности, солидарную ответственность несут лица, совместно причинившие вред.

Солидарная ответственность является более удобной для кредитора, так как представляет больше возможностей по реальному удовлетворению имеющихся у кредитора требований к ответственным лицам, каждое из которых находится под угрозой привлечения к ответственности в полном объеме.

2.3. Субсидиарная ответственность – имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным, а другой – дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника.

По договору поручительства стороны могут установить, что поручитель несет субсидиарную ответственность перед кредитором при неисполнении или не надлежащем исполнении должником обязательства, обеспеченного поручительством (ст. 363 ГК РФ).

От субсидиарной ответственности необходимо отличать ответственность должника за действие третьих лиц, которая имеет место в тех случаях, когда исполнение обязательства возложено должником на третье лицо (ст. 313 ГК РФ).

Такую ответственность необходимо отличать от ответственности должника за своих работников, предусмотренную ст. 402 ГК РФ (регрессная ответственность ст. 1081 ГК РФ).

Второй учебный вопрос.

Основания наступления и освобождения от гражданско-правовой ответственности

В соответствии с теорией права основаниями юридической ответственности являются:

- норма права, предусматривающая возможность возложения ответственности;

- деликт (правонарушение: в уголовном праве – преступление, в административном праве – административное правонарушение, в гражданском праве – деликт);

- акт применения права (решение суда). При гражданско-правовой ответственности возможно добровольное возмещение должником убытков кредитору или уплату неустойки (т.е. без решения суда), если они произведены не под угрозой или запугиванием, а в силу внутренней убежденности должника в необходимости возмещения убытков, уплаты неустойки и т.п.

Правонарушение представляет собой акт поведения, состоящий из ряда элементов, совокупность которых образует состав правонарушения.

По общему правилу, элементами состава правонарушения являются:

1) объект правонарушения;

2) субъект правонарушения;

3) объективная сторона правонарушения;

4) субъективная сторона правонарушения;

Теория гражданского права рассматривает только третий и четвертый элементы состава правонарушения, называя их условиями наступления гражданско-правовой ответственности и считая их достаточными для образования состава гражданского правонарушения.

Необходимыми условиями для всех видов гражданско-правовой ответственности являются, по общему правилу, противоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а так же причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими последствиями.

Состав гражданского правонарушения, необходимый для возмещения убытков:

1. Противоправный характер поведения (действий или бездействия) лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо наступление иных, специально предусмотренных законом или договором обстоятельств).

Противоправным признается такое поведение, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения.

2. Наличие у потерпевшего лица вреда или убытков.

Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного или имущественного блага, т.е. материальный вред (имущественный) или моральный (неимущественный) вред.

Материальный вред (имущественный) представляет собой имущественные потери – например, уменьшение стоимости поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов и т.п. Он может быть возмещен в натуре (например, путем ремонта повреждённой вещи или предоставлением взамен вещи того же рода и качества) либо компенсирован в деньгах. Чаще используется денежная компенсация причиненного вреда, которая именуется возмещением убытков. Возмещение убытков – установленная законом мера гражданско-правовой ответственности, применяемая как в договорных, так и во внедоговорных отношениях.

Под убытками в гражданском праве понимается денежная оценка имущественных потерь (вреда). Они складываются:

- из расходов, которые потерпевшее лицо либо произвело, либо должно будет произвести для устранения последствий правонарушения перед третьими лицами;

- из стоимости утраченного или повреждённого имущества потерпевшего;

- из неполученных потерпевшей стороной доходов, которые она могла бы получить при отсутствии правонарушения (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Расходы потерпевшего и повреждение его имущества охватываются понятием реального ущерба, т.е. наличных убытков, а не полученные потерпевшим доходы составляют его упущенную выгоду.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязанностей иногда может наступать и независимо от наличия вреда (или убытков). Так, просрочка в передаче товара по договору может повлечь применение предусмотренного им штрафа независимо от того, появились ли в результате убытки у приобретателя товара или нет.

Моральный вред (неимущественный) представляет собой физические или нравственные страдания гражданина, вызванные нарушением его личных неимущественных прав или умалением иных его личных (нематериальных) благ – посягательствами на его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность личности, семейную тайну, врачебную тайну, банковскую тайну и т.д.

3. Причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными последствиями.

Возмещению подлежат лишь убытки, причинённые противоправными действиями должника, т.е. должна существовать причинная связь между противоправным действием должника и возникшими убытками у кредитора.

В большинстве случаев нарушения обязательств решение вопроса о наличии или отсутствии причинной связи особых трудностей не вызывает. В отдельных же случаях решение вопроса о причинной связи может вызвать значительные трудности. Например, шофер передал управление машиной тринадцатилетнему подростку, который, не обладая необходимыми правилами вождения, совершил наезд на пешехода.

4. Вина правонарушителя.

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство, несёт ответственность при наличии вины, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Вина представляет собой психическое одобрительное отношение лица к своему противоправному поведению и его результатам, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. Такое понятие вины в равной мере применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам.

В соответствии со статьей 401 ГК вина может выступать в форме умысла и неосторожности, которая может быть простой или грубой.

Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на правонарушение.

При вине в форме неосторожности в поведении человека отсутствуют элементы намеренности, но в тоже время отсутствует должная внимательность и осмотрительность.

При грубой неосторожности в поведении лица отсутствует всякая внимательность и осмотрительность.

Простая неосторожность характеризуется тем, что лицо проявляет некоторую осмотрительность и внимательность, однако недостаточные для того, чтобы избежать правонарушения.

Так, если пешеход, переходя проезжую часть на желтый свет, допускает простую неосторожность, проявляя известную осмотрительность и внимательность при переходе улицы, то находясь на трамвайных путях гражданин допускает грубую неосторожность, пренебрегая самыми элементарными требованиями внимательности и осмотрительности.

В гражданском законодательстве, по общему правилу, вина является лишь условием, но не мерой ответственности. Если имеет место вина, то независимо от её формы правонарушитель обязан возместить причиненные убытки в полном объеме (п. 1 ст. 15 ГК РФ).

Однако в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом или договором, форма вины может повлиять на размер гражданско-правовой ответственности. Один из таких случаев составляет так называемая смешанная вина (п. 1 ст. 404 ГК РФ). Смешанная вина характеризуется следующими моментами:

- убытки наступают в результате виновного поведения не только должника, но и кредитора;

- убытки сосредотачиваются в имущественной сфере только одной стороны обязательства – кредитора;

- убытки представляют собой единое целое, когда невозможно определить, в какой части они вызваны виновными действиями должника, а в какой – виновными действиями кредитора.

Так если перевозчик допустил просрочку в доставке скоропортящегося груза, а грузополучатель в получении этого груза, то убытки грузополучателя, связанные с порчей груза, вызваны поведением, как перевозчика, так и грузополучателя. При этом невозможно определить, в какой части эти убытки причине­ны виновным поведением перевозчика, а в какой части виновным поведением грузополучателем. В таких случаях суд соответственно уменьшает ответственность должника.

Смешанную вину необходимо отличать от совместного причинения вреда.

Совместное причинение вреда характеризуется следующими признаками:

- убытки наступают в имущественной сфере только одной стороны обязательства – кредитора;

- убытки связанны с противоправным поведением двух или более лиц;

- убытки представляют собой единое целое, и невозможно установить, какая часть этих убытков причинена каждым из этих двух и более лиц;

- совместные причинители несут солидарную ответственность перед кредитором.

В соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом нарушившим обязательство. Это означает, что в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности правонарушителя. Последний считается виновным до тех пор, пока не докажет свою не виновность.

В силу закона и условий договора из правил об ответственности за вину могут быть допущены исключения, учитывающие особенности отдельных групп обязательств и специфику отдельных видов договоров.

Ответственность независимо от вины в силу предписаний законодательства наступает в ряде других случаев, например при причинении вреда источником повышенной опасности, ответственность профессионального хранителя и т.д.

Совокупность вышеперечисленных условий, по общему правилу необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности на конкретное лицо, называется составом гражданского правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий ответственности, как правило, исключает её применение.

Гражданско-правовая ответственность не наступает, если имеет место:

1. Умысел потерпевшего. Так, владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник в случае умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ);

2. Грубая неосторожность самого потерпевшего (ст. 1083 ГК РФ).

3. Случайное причинение вреда – т.е. то, что заранее никто предвидеть не может. Поскольку случай заранее предвидеть невозможно, он характеризуется субъективной непредотвратимостью;

4. Действие непреодолимой силы.

Непреодолимая сила характеризуется объективной непредотвратимостью, которую не только невозможно предвидеть, но и невозможно предотвратить любыми доступными для лица средствами – даже тогда, когда лицо могло предвидеть действие непреодолимой силы. Такие случаи обозначаются также термином «форсмажорные обстоятельства» или «форс-мажор» и могут быть подразделены на две группы:

- природные стихийные явления: землетрясения, пожары, наводнения, тайфуны, разные колебания температуры, гибель урожая и т.д.;

- некоторые обстоятельства общественной жизни: военные действия, массовые заболевания (эпидемии), а также забастовки, запретительные акты государственных органов и др.

5. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны.

Не подлежит возмещению вред, причинённый в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК РФ).

6. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости.

Вред, причинённый в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещён лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при которых был причинён такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред (ст. 1067 ГК РФ).





Дата публикования: 2015-04-10; Прочитано: 413 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.048 с)...