![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Глава 43. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
/. Понятие, источники правового регулирования и виды наследования
Материальные условия жизни общества обусловливают содержание наследственного права. Иными словами, право наследования тесно связано с развитием и укреплением частной собственности граждан, основу которой составляют трудовые и некоторые другие отношения, о которых идет речь и при наследовании. Неприкосновенность собственности и право ее наследования охраняются законом (ст. 44 Конституции Республики Беларусь).
Наследование в Беларуси направлено на обеспечение беспрепятственного перехода права частной собственности и других имущественных прав граждан прежде всего к их близким, о которых они обязаны заботиться при жизни. Этим право наследования способствует увеличению частной собственности и ее охране, повышению заинтересованности граждан в более активном участии в труде, укреплению семьи, так как основными наследниками по закону являются переживший супруг, дети, родители и другие родственники наследодателя.
Наследственное право не является застывшим, оно постоянно развивается и совершенствуется. В первые годы после Октябрьской революции в Белоруссии наследственные отношения, наряду с некоторыми другими имущественными отношениями, регулировались законодательством РСФСР. Наследование как таковое не было отменено Октябрьской революцией и регулировалось старыми установками, поскольку они не противоречили новому строю. С принятием Декрета ВЦИК РСФСР
от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»1 было введено новое регулирование наследственных отношений, которое в основном сводилось к отмене наследования как по закону, так и по духовному завещанию отвергавшейся в то время частной собственности. В отношении же имущества трудовых хозяйств (состоявших из усадьбы, домашней обстановки, средств производства) Декрет не содержал нормы, запрещающей право наследования, т.е. такое имущество фактически переходило к наследникам умершего. Следовательно, названный Декрет наряду с отменой наследования частной собственности, переходившей после смерти ее владельца в собственность государства, установил новые правила наследования личной собственности, т.е. был установлен институт наследования права личной собственности, который значительно отличался от прежнего права наследования.
В дальнейшем основы нового наследственного права, заложенные Декретом «Об отмене наследования», были развиты в нормах о наследовании, содержащихся в Гражданском кодексе БССР, введенном в действие с 1 марта 1923 г. В нем было закреплено право наследования по закону и по завещанию, но устанавливался предел наследования (в 1926 г. предельный размер имущества, переходящего по наследству, был отменен). По Гражданскому кодексу БССР наследниками являлись супруг наследодателя и его прямые родственники по нисходящей линии. Наследство распределялось между всеми наследниками в равных долях, причем к наследованию все наследники призывались одновременно. Допуская наследование по завещанию, Гражданский кодекс в то же время ограничивал свободу завещательных распоряжений, установив точные пределы, в которых наследодатель мог распорядиться принадлежащим' ему имуществом.
По мере развития и совершенствования наследственного права подобного рода нормы претерпевали изменения. Свидетельством тому являются Закон Республики Беларусь от 3 марта 1994 г. № 2840-ХП «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь», а также вновь принятый Гражданский кодекс Республики Беларусь, которыми внесены значительные изменения в разд. «Наследственное право», в том числе и по расширению круга наследников по закону.
1 Немков A.M. Очерки истории наследственного права. Воронеж, 1979. С. 23.
Нормы наследственного права сосредоточены в пяти главах Гражданского кодекса Республики Беларусь (гл. 69-73 (ст. 1031-1092)). Помимо общих норм, имеются специальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оформления перехода наследства и оформления наследственных прав. К ним, в частности, относятся:
- Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-3 «О нотариате и нотариальной деятельности»1;
- Разъяснение о порядке наследования недвижимого имущества, находящегося в Республике Беларусь и принадлежащего иностранным гражданам, постоянно проживавшим за границей, утвержденное приказом Министерства юстиции от 10 марта 1998 г. № 642;
- постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»3.
Наследованием называется переход имущественных, а также некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина в порядке, установленном законодательством, к другим лицам, его наследникам.
При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правопреемство), если из действующего законодательства не вытекает иное. Право наследования гарантируется (ст. 1031 ГК).
Наследодателем является лицо, чье имущество переходит к наследникам. В том случае, если лицо сделало завещание, оно называется завещателем.
Согласно ст. 1032 ГК основаниями наследования являются:
1) наследование по завещанию;
2) наследование по закону.
При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства между наследниками не участвует, так как
1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004.
№ 120. 2/1055.
2 Бюллетень нормативно-правовой информации. 1998. № 8. С. 102.
3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. № 8.
6/312.
оно происходит в строгом соответствии с действующим законодательством. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных законодательством. Следовательно, на основании закона наследование всего имущества или его части происходит, если:
- наследодатель не оставил завещания;
- наследодатель завещал только часть имущества, в силу чего другая часть достанется наследникам по закону;
- завещание признано полностью или в части недействительным (в последнем случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится недействительная часть завещания);
- наследники по завещанию не приняли имущества;
- наследник по завещанию умер прежде самого завещателя.
Для указанных случаев закон устанавливает круг наследников и порядок их призвания.
Для наследования по завещанию требуется, чтобы наследодатель выразил свою волю относительно распределения всего или части принадлежащего ему имущества на случай своей смерти в особом документе, называемом завещанием.
2. Состав и открытие наследства
Состав наследства. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью (ст. 1033 ГК).
Объектами наследства являются в основном имущественные права и обязанности наследодателя, важнейшее место среди которых занимает право частной собственности на жилой дом (квартиру), предметы подсобного домашнего хозяйства, обихода, вклад в сберегательном банке, а также пай в кооперативе, доля совместной собственности, неполученная заработная плата, авторский гонорар и т.п.
Действующее законодательство предусматривает наследование имущества, предоставленного Республикой Беларусь или административно-территориальной единицей безвозмездно или
на льготных условиях. Так, согласно ст. 1091 ГК средства транспорта и другое имущество, предоставленные гражданину Республики Беларусь или административно-территориальной единицей безвозмездно или на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных действующим законодательством, за исключением случаев, когда из установленных законом условий предоставления этого имущества следует, что оно передается лишь в пользование.
По наследству переходит право на воспроизведение (опубликование) и распространение произведений.
По наследству могут переходить личные неимущественные права и обязанности наследодателя. Круг этих прав ограничен. Например, право получить патент на изобретение умершего автора. В данном случае на наследника возлагается право охраны и защиты его изобретения, например, от посягательств на авторство, на незаконное использование.
Иными словами, основную часть наследства составляет имущество, находящееся в собственности наследодатепя. В то же время по наследству может переходить не любое имущество, которым при жизни пользовался наследодатель. В частности, не являются собственностью и не могут переходить по наследству самовольно возведенные строения (пристройка, надстройка, перестройка и т.д.) (ст. 223 ГК).
Не может наследоваться все имущество, совместно нажитое супругами за время брака, если один из них умер, а наследуется только его доля, которая обычно составляет половину общего супружеского имущества. Не являются объектом наследования имущественные права умершего, носящие строго личный характер (например, право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, обязанность по уплате алиментов, личные неимущественные права, не связанные с имущественными, и др.).
Не переходит по наследству страховая сумма, которая подлежит выплате страховой компанией по договору добровольного личного страхования строго определенному лицу.
Принимая наследство, наследники одновременно принимают все права и обязанности. Наследник не может принять только права и отказаться от обязанностей либо принять только часть прав и отказаться от других. Поскольку к наследникам сразу переходят права и обязанности наследодателя, такое наследование принято называть универсальным правопреемством.
Наследниками признаются те граждане, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя. Вместе с тем закон признает наследниками и лиц, родившихся после смерти наследодателя.
При наследовании по завещанию и по закону наследниками являются лица, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, государство (Республика Беларусь и административно-территориальные единицы) (ст. 1037 ГК). Они являются таковыми, если нет наследников, если наследники отказались от наследства либо завещание составлено на имя юридического лица Республики Беларусь, административно-территориальной единицы.
Действующее законодательство содержит категорию лиц, которые не имеют права наследования в силу своего недостойного поведения. Так, согласно ст. 1038 ГК не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Исключения составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь.
Отстраняются от наследования как по закону, так и по завещанию также лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства.
Противозаконными действиями в данном случае являются также угроза наследникам, чтобы они отказались от наследства, убийство, подделка документов и т.д.
Не могут наследовать по закону родители после детей, в
отношении которых они были лишены родительских прав и не
восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства,
а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения ле
жавших на них в силу закона обязанностей по содержанию
наследодателя. Такого рода факты должны быть подтвержде
ны в судебном порядке. ^
Законодательством (ст. 1039 ГК) предусмотрено и так называемое выморочное наследство. Выморочным признается наследство в том случае, если:
1) нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
2) никто из наследников не имеет права наследовать;
3) все наследники отказались от наследства.
Наследство может быть признано выморочным судом на основании заявления органа местного управления и самоуправления по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Если же расходы, связанные с охраной наследства и управления им, превышают его стоимость, то наследство может быть признано выморочным и до истечения указанного срока.
Выморочное имущество переходит в собственность государства (административно-территориальной единицы по месту нахождения этого имущества) как к наследнику по закону.
Открытие наследства. Основанием для приобретения прав и выполнения обязанностей, принятых и возложенных по закону, является открытие наследства. Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К таким юридическим фактам относятся смерть наследодателя или объявление судом пропавшего без вести гражданина умершим (ст. 41 ГК).
В этой связи важно определить время открытия наследства. Им признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим, как указано в п. 3 ст. 41 ГК, - день вступления в законную силу соответствующего решения суда или указанный в судебном решении день предполагаемой гибели лица от несчастного случая (ст. 1035 ГК).
Документом, подтверждающим день смерти, является свидетельство о смерти, выданное органами загса.
Установление времени открытия наследства имеет важное правовое значение - по нему устанавливается круг призываемых наследников как по закону, так и по завещанию, состав наследственного имущества, начало течения срока на принятие наследства или отказ от него, на предъявление претензий кредиторов, а также определяется продолжительность охраны наследственного имущества и момент выдачи свидетельства о праве на наследство.
При установлении круга наследников следует иметь в виду, что таковыми могут быть лишь те лица, которые находились в живых на момент смерти наследодателя.
В случае одновременной смерти супругов или близких родственников, а также усыновителей и усыновленных, являющихся наследниками по отношению друг к другу (например, в результате автомобильной катастрофы, пожара и т.п.), наследование открывается после каждого из них в отдельности и к наследованию призываются наследники каждого из них.
Открытие наследства происходит не только в определенное время, но и в определенном месте. Под местом открытия наследства понимается последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно, то место нахождения недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения основной части движимого имущества (ст. 1036 ГК).
Доказательствами, подтверждающими место жительства наследодателя, может служить справка из домоуправления, справка жилищно-эксплуатационной службы и др. Если же документы, подтверждающие место жительства наследодателя, отсутствуют, наследники могут обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства.
При наступлении смерти лица, помещенного в дом престарелых, местом открытия наследства будет нахождение места этого дома.
В случае, если место жительства умершего не известно и установить его невозможно, местом открытия наследства признается место нахождения имущества умершего или основной его части.
3. Наследование по завещанию
Понятие и содержание завещания. Наследники по завещанию. Завещание - личное распоряжение гражданина, сделанное в установленной форме, о передаче после своей смерти принадлежащих ему имущественных прав другим лицам. Такое распоряжение может сделать лицо, обладающее дееспособностью в полном объеме (п. 1, 2 ст. 1040 ГК).
Завещание не допускается совершать через представителя (п. 3 ст. 1040 ГК). Следовательно, лишь сам завещатель вправе сделать распоряжение в составленном завещании на свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, поэтому допускаются завещания в пользу посторонних лиц и при наличии наследников по закону. Гражданин может также завещать свое имущество или его часть Республике Беларусь и административно-территориальным образованиям, отдельным организациям и т.п.
Завещатель может перечислить имущество (предметы), которое должно перейти к каждому из наследников, но может ограничиться и общим указанием о том, что имущество заве-щается таким-то наследникам. Если доли наследников не определены в завещании либо не указаны конкретные предметы, завещанные каждому из наследников, то они наследуют имущество в равных долях.
Неделимая вещь, завещанная двум или нескольким наследникам, считается завещанной в долях, соответствующих стоимости завещанных им частей этой вещи. Незавещанная часть имущества распределяется между наследниками по закону, в том числе и теми, которым было имущество завещано (ст. 1043 ГК).
В завещании может быть указано о распределении между наследниками конкретных вещей (например, дочери - дом, сыну -автомобиль, брату - личные вещи и т.д.), а остальное имущество распределить в долях. Если оставляется в наследство по завещанию дом нескольким наследникам, то каждому из них должна быть определена конкретная доля (одна вторая, одна треть и т.д.). При этом завещатель вправе указать, какие комнаты должны перейти к каждому из наследников.
В завещании может быть указано как имущество, на которое ему принадлежит право собственности на момент открытия наследства, так и имущество, собственником которого он может стать на день открытия наследства (п. 3 ст. 1041 ГК).
Завещать можно также свою долю в общем имуществе, нажитом в браке, хотя и числящемся по документам за другим супругом (например, свою долю в общем домовладении, зарегистрированном на другого супруга, и т.д.)- В свою очередь, нотариус обязан удостоверить такое завещание.
Нередки случаи, когда часть имущества делится между наследниками по закону соответствующей очереди, призываемыми к наследованию. В число этих наследников могут входить и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не предусмотрено иное. Например, наследодатель завещал дачу двум дочерям, автомобиль - брату, а об остальном имуществе в виде вклада в банке и вещей обычной домашней обстановки и обихода распоряжений не сделал. Это незавещанное имущество делится между дочерьми - наследниками первой очереди. Если одна из дочерей проживала с наследодателем до его смерти, то она имеет преимущественное право на установленные законом объекты из состава наследственного имущества в счет своей наследственной доли (ст. 1082 ГК).
Если из завещания следует, что наследодатель не желал, кроме определенной вещи, ничего оставить наследнику по закону, то последний не вправе участвовать в разделе незавещанной части наследства.
Завещание должно отвечать всем установленным требованиям, лишь при этом условии оно способно изменить порядок наследования по закону.
Действующее наследственное право исходит из принципа свободы завещания. Так, согласно ст. 1041 ГК гражданин может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Завещатель вправе также обусловить получение наследства определенным правомерным условием относительно характера поведения наследника, отменить и изменить составленное завещание в любой момент после его совершения и не обязан при этом указывать или сообщать кому-либо о причинах отмены или изменения им
завещания. Закон ограничивает свободу завещательного распоряжения лишь правилами об обязательной доле в наследстве, о недопущении возложения на наследников по завещанию обязанности в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти, а также включения противоправных или невыполнимых для наследника условий (например, вступить в законный брак с лицом, указанным наследодателем, избрать местом жительства населенный пункт, где проживал наследодатель, и т.д.). Поскольку такого рода условия ограничивают права и свободы, они считаются незаконными, а следовательно, и не подлежат исполнению1. В то же время являются правомерными такие условия, оговариваемые в завещании, как трудоустройство на работу, если к этому нет препятствий по состоянию здоровья; получение наследства по достижении определенного возраста; забота о разумной сохранности наследства и др.
Завещание является односторонней сделкой. В нем выражена воля одного завещателя, поэтому порядок его составления и действительность не зависят ни от согласия наследников с его содержанием, ни от того, известно ли оно им. Односторонний характер завещания позволяет завещателю в дальнейшем при необходимости изменить свои распоряжения.
Принцип свободы завещания наряду с другими средствами обеспечивается тайной завещания. Лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его составления, отмены или изменения (ст. 1050 ГК).
Составлять завещание не могут несовершеннолетние лица, а также признанные судом недееспособными. Дееспособным гражданин должен быть именно в момент составления завещания, в противном случае оно будет считаться недействительным.
Если над лицом, имеющим в собственности имущество, установлена опека, попечительство, то оно не вправе составлять завещание без предварительного согласия органов опеки
1 О возможности заключения условных завещаний см.: Барщевский М.Ю. Наследственное право: учеб. пособие. М., 1996. С. 58.
и попечительства. Ограниченно дееспособный имеет право составить завещание, а соответствующие должностные лица удостоверить таковое при наличии согласия попечителя и разрешения органа опеки и попечительства.
v Закон определяет категорию лиц, которые не могут быть лишены завещателем права на наследство. Их именуют необходимыми наследниками. К ним относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители (усыновители)1.
ч-Форма завещания и порядок его удостоверения. Завещание вступает в силу, когда лица, оставившего его, уже нет в живых.
Завещание считается действительным, если оно согласно ст. 1044 ГК составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Несоблюдение установленной формы удостоверения завещания влечет его недействительность.
Не допускаются устные завещания, а также завещания хотя и подписанные завещателем и другими лицами, присутствующими при его составлении, но нотариально не удостоверенные.
\J Нотариальное удостоверение завещания совершают нотариусы, а в населенных пунктах, где их нет, выполнение некоторых действий, в том числе и удостоверение завещаний, возложено на органы местного управления и самоуправления. Завещания белорусских граждан, находящихся за границей,, удостоверяются консульскими учреждениями.
Для удостоверения завещания гражданин должен лично явиться к нотариусу. Если же завещатель не может этого сделать ввиду болезни либо по другим уважительным причинам, он может пригласить нотариуса для удостоверения завещания в больницу или на дом.
При удостоверении завещаний устанавливается личность завещателя, выясняется его дееспособность, а в необходимых случаях - его способность понимать значение своих действий и т.д.
1 Об этом подробнее см.: гл. 43.4. Наследование по закону.
Закон (ст. 1044 ГК) требует, чтобы завещание подписывалось самим завещателем. Однако если он в силу физических недостатков (болезни или неграмотности) не может собственноручно подписать завещание, оноло просьбе завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином. При этом в завещании указывается причина, в силу которой завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и постоянное место жительства гражданина, подписавшего завещание.
Не могут подписывать завещание лица, в пользу которых завещается имущество, их близкие родственники, сотрудники органа, выполняющего нотариальные действия, граждане, не обладающие полной дееспособностью, неграмотные лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний, и др. В равной мере изложенное распространяется и на свидетелей, присутствующих в случаях, установленных законом, при составлении, подписании или удостоверении завещания.
Нельзя составить и удостоверить завещание от имени нескольких лиц даже в том случае, если эти лица - супруги.
В соответствии со ст. 1045 ГК нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов в присутствии свидетеля нотариусом, для чего используется пишущая машинка, персональный компьютер и т.п.
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания. В случае, если физические недостатки, болезнь или неграмотность завещателя не позволяют ему это сделать, текст завещания оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Свидетели и лица, подписывающие завещание вместо завещателя, должны быть предупреждены нотариусом о соблюдении тайны завещания.
К числу завещаний, требующих нотариального удостоверения, относится и так называемое закрытое завещание. Порядок его составления, форма и подписание регламентированы ст. 1046 ГК.
Закрытым признается завещание, которое по желанию завещателя удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием других лиц, включая и нотариуса. Под страхом его недействительности оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.
Порядок подготовки закрытого завещания состоит в следующем. Собственноручно написанное и подписанное наследодателем завещание вкладывается в конверт и в присутствии самого завещателя и свидетелей, которые должны поставить на нем свои подписи, запечатывается в другой конверт. На этом конверте нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Принимая от завещателя конверт с завещанием, нотариус должен предупредить завещателя о правах нетрудоспособных иждивенцев, находящихся у него на иждивении, правах на обязательную долю несовершеннолетних и нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей и супруга, о чем производится соответствующая запись.
При поступлении сведений о смерти лица, совершившего завещание, нотариус обязан проверить такие сведения через органы записи актов гражданского состояния.
При поступлении копии актовой записи о смерти или представлении свидетельства о смерти такого лица заинтересованными лицами нотариус не позднее 15 дней производит вскрытие конверта с завещанием в присутствии двух свидетелей. При процедуре вскрытия конверта могут присутствовать и заинтересованные лица. Вскрыв конверт, нотариус оглашает полный текст вложенного в конверт завещания. После оглашения составляется протокол, в котором должны быть отражены место, дата и время вскрытия конверта, фамилия, имя, отчество нотариуса, свидетелей и присутствующих заинтересованных лиц, место их постоянного проживания, состояние конвертов и содержание учиненных на них записей, факт оглашения нотариусом содержащегося в конверте документа, полный текст этого документа, подписи нотариуса и свидетелей.
Закон требует, чтобы после вскрытия конверта с завещанием и проведения соответствующей процедуры нотариус не по-
зднее следующего дня направил сообщение заинтересованным лицам об их праве наследования.
Следует отметить, что существуют завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. К ним согласно ст. 1047 ГК приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей л членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами этих частей;
5) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Перечисленные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии свидетеля, который также подписывает завещание. Затем это завещание направляется лицом, его удостоверившим, через орган юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.
Порядок удостоверения завещаний указанными лицами урегулирован соответствующими нормативными актами. Удостоверенные завещания хранятся у нотариуса по месту постоянного жительства завещателя, что облегчает их розыск.
Подназначение наследника. Подназначение наследника возможно в соответствии со ст. 1042 ГК. Так, кроме основного, возможно назначение еще одного наследника на тот случай, если назначенный завещателем наследник не примет наследство, откажется от него, будет устранен от наследования как недостойный наследник либо умрет раньше, чем оно откры-
лось, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя назначить другого наследника (подназначение наследника).
Подназначенным наследником может быть любое лицо, в том числе и не входящее в круг наследников по закону, а также Республика Беларусь и административно-территориальное образование. Но при этом, разумеется, должны быть соблюдены интересы необходимых наследников. Нельзя подназначить наследника к тому наследнику, который принял наследство. Это связывало бы наследника в праве распоряжаться по своему усмотрению перешедшим к нему в собственность имуществом.
Если наследник умрет после открытия наследства, не успев принять его, право на принятие причитающейся ему доли переходит к его наследникам. В этом случае подназначенный наследник не наследует. Но если наследники умершего наследника не примут наследства, оно наследуется подназначенным наследником.
Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Как правило, наследники, принявшие наследство, являются субъектами исполнения завещания.
Отказ наследника от завещания не в пользу подназначен-ного наследника не допускается, т.е. законом наследникам запрещено отказываться от завещанного им наследства в пользу другого лица. В случае отказа наследника от наследства, указанного в завещании, оно может перейти только к подназна-ченному наследнику (п. 1 ст. 1075 ГК).
Завещательный отказ. Завещатель согласно ст. 1054 ГК вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучате-лей). Так, он может обязать наследника выплатить определенную сумму денег, предоставить другому лицу право пожизненного пользования наследственным домом или его частью и т.п. Это право пожизненного пользования домом или квартирой (или частью дома, квартиры) сохраняет свою юридическую силу и в случае перехода права собственности на дом от наследника к другим лицам (при дарении, купле-продаже).
Право пожизненного пользования неотчуждаемо, непередаваемо и не переходит к наследникам отказополучателя.
Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Они приобретают право требовать от наследников исполнения обязательства.
Содержание завещательного отказа сводится к предоставлению отказополучателю определенного имущественного права, которое приобретается от наследника, принявшего наследство, а не непосредственно от завещателя. Иными словами, лицо, наследовавшее имущество по завещанию, выступает должником, а отказополучатель - кредитором. Наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долга наследодателя. Например, при получении наследства на сумму 100 тыс. руб., наличии завещательного отказа на 50 тыс. руб. и долгов на 70 тыс. руб. наследник обязан выполнить завещательный отказ только на 30 тыс. руб.
Иногда наследник по завещанию не принимает наследства, обремененного завещательным отказом. В такого рода случаях обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, принявших это наследство. Исполнителем завещательного отказа могут быть любые наследники, в том числе и необходимые, но последние исполняют завещательный отказ с учетом их права на обязательную долю в наследстве. Отказополучателем может быть любое лицо. Согласно п. 6 ст. 1038 ГК отказополучатель может быть лишен права получить завещательный отказ, если судом будет установлено, что он совершил какие-либо противозаконные действия против наследодателя, или против его наследников, или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, и тем самым способствовал возложению на наследника завещательного отказа в свою пользу.
В случае, если требование отказополучателя не выполняется, он вправе добиваться его осуществления в принудительном порядке со дня открытия наследства.
Если наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, умрет раньше наследодателя или не примет наследства, обязательство исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Доля наследника, умершего после открытия наследства и не успевшего его принять, переходит к его наследникам, которые исполняют завещательный отказ. 706
При возложении завещательного отказа на лицо, имеющее право на обязательную долю, оно исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.
Возложение. Другим завещательным распоряжением, предусматривающим для наследника (наследников) обязанность совершить определенное действие, является так называемое возложение. Суть его состоит в том, что завещатель возлагает на одного или нескольких наследников исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (п. 1 ст. 1055 ГК). Такие действия могут быть имущественного и неимущественного характера. Например, завещатель обязывает наследника передать 100 тыс. руб. отделу образования на приобретение книг и игрушек для воспитанников детского дома, личную библиотеку школе, где он когда-то учился.
Предметом возложения может быть также содержание животных, надзор и уход за ними.
Требовать от наследника совершения действий для общеполезной цели имеют право в суде заинтересованные лица, любой из наследников, а также исполнитель завещания. Возложение отличается от завещательного отказа тем, что, во-первых, может состоять в имущественных и неимущественных действиях, а завещательный отказ - только в имущественных; во-вторых, направлено на общеполезную цель, тогда как завещательный отказ предоставляет имущественную выгоду определенному лицу.
Отмена и изменение завещания. В соответствии со ст. 1049 ГК сделанное гражданином завещание может быть им в любое время отменено и изменено, а также составлено новое завещание.
Изменение завещания производится путем составления нового, которое либо содержит распоряжения, отсутствующие в предыдущем завещании, и тем самым дополняет последнее, либо исключает некоторые ранее сделанные распоряжения без замены их другими. Если ранее составленное завещание противоречит в определенной части завещанию, составленному позднее, то эта часть считается отмененной; сохраняют силу только те пункты предыдущего завещания, которые не противоречат новому завещанию.
Полная отмена завещания производится путем составления нового завещания, содержащего иные распоряжения по сравнению с ранее сделанными, или путем подачи заявления об отмене предыдущего завещания нотариусу.
Заявление об отмене завещания может быть подано как тому нотариусу, которым было удостоверено ранее составленное завещание, так и любому другому. В последнем случае оно пересылается нотариусу, удостоверившему отмененное завещание. Ему же пересылается и новое завещание, приравненное к нотариальному. Новое завещание должно быть удостоверено в порядке, определенном законом, т.е. органами и должностными лицами, которым такое право предоставлено.
Завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров завещателем или по письменному распоряжению завещателя - нотариусом.
Заявление об отмене завещания должно быть подписано и нотариально удостоверено.
Завещательные распоряжения денежными средствами в банках. Этому вопросу посвящена ст. 1048 ГК. Гражданину, имеющему денежные средства во вкладах в банке (вкладчику) или находящихся на любом ином его счете в банке, предоставлено право на случай своей смерти сделать соответствующее распоряжение банку. Так, денежные средства могут быть им завещаны по его усмотрению либо в порядке, предусмотренном правилами о форме завещания (нотариально удостоверенные завещания, закрытое завещание и завещания, приравненные к нотариально удостоверенным), либо путем совершения завещательного распоряжения непосредственно в том банке, в котором находится этот счет. В отношении средств на счете такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Для этого вкладчик на карточке лицевого счета указывает фамилию, имя, отчество лица, наименование организации, которым завещан вклад.
На сделанное завещательное распоряжение правами на средства в банке распространяются общие правила. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим на это право.
Как и все распоряжения завещателя, так и распоряжение, сделанное им в банке, может быть впоследствии отменено или
изменено нотариально удостоверенным завещанием, о чем вкладчик должен сообщить в отделение банка. Невыполнение этого условия освобождает банк от ответственности за выплату вклада по ранее сделанному завещательному распоряжению, которое имеется в банке.
Распоряжение должно быть сделано в отношении своей доли, но если оно было сделано в отношении всей суммы денег и по нему произошла выплата, это не лишает других наследников права истребования причитающейся им наследственной доли. Речь идет о том, что, хотя в отношении денежных средств в банке и совершено завещательное распоряжение, они, наряду с другим имуществом, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Денежные средства могут быть выданы на основании предъявления свидетельства о праве на наследство. До предъявления свидетельства банк вправе выдать наследникам, указанным в завещательном распоряжении, со счета наследодателя сумму, не превышающую в 100 раз установленный законодательством размер базовой величины.
Недействительность завещания. Завещание, как и любая сделка, может быть признано недействительным по следующим основаниям:
1) несоблюдение предписанной формы завещания (например, так называемое домашнее завещание);
2) совершение завещания лицом, не обладающим дееспособностью (например, признанным судом недееспособным вследствие душевной болезни);
3) несоответствие содержания завещания требованиям закона (например, составлено в отсутствие завещателя);
4) составление завещания под влиянием неправомерного воздействия на сознание и волю завещателя других лиц (угроза, обман, насилие) или его существенного заблуждения;
5) составление завещания лицом, не способным в тот момент понимать значения своих действий или руководить ими (это может быть и дееспособное лицо, но находящееся в таком состоянии, которое не позволяло ему осмысливать происходящее).
В случае признания завещания недействительным вступает в силу порядок наследования по закону.
Не могут служить основанием для признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения,
если будет доказано, что они не могут влиять на понимание волеизъявления завещателя (п. 2 ст. 1052 ГК).
Иногда завещание нарушает закон лишь некоторыми распоряжениями наследодателя и поэтому оно может быть признано недействительным лишь в определенной своей части. В данном случае наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Действительность завещания может оспариваться в суде в течение трехлетнего срока исковой давности, исчисляемой по общим правилам, но не ранее открытия наследства.
Исполнение завещания. Исполнение завещания означает выполнение воли наследодателя, изложенной в завещании. Согласно ст. 1053 ГК завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу. Это лицо не должно быть наследником, а выступать именно в роли исполнителя завещания или так называемого душеприказчика. Лицо, изъявившее желание быть исполнителем завещания, должно это подтвердить собственноручной подписью на завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.' Если в завещании о таком исполнителе речи не идет, то наследники по соглашению между собой могут его определить. При недостижении такого соглашения исполнитель может быть назначен судом по требованию одного или нескольких наследников из предложенных ими суду лиц.
Изложенное не означает, что исполнитель остается бесправным. Он в любое время может отказаться от исполнения возложенных на него обязанностей, заранее известив об этом наследников по завещанию. Исполнитель завещания может быть освобожден от исполнения возложенных на него обязанностей и по решению суда на основании заявления наследников.
V,Ha исполнителя завещания возлагается обеспечение перехода к наследникам имущества в соответствии с волей завещателя и законом, охрана наследства, обязанность получить и передать причитающиеся суммы наследникам, а также требовать от наследников исполнения завещательного отказа или возложения.
* Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на выплату ему вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
4. Наследование по закону
Круг наследников по закону. Наследники по закону подразделяются на наследников четырех (называемых первой, второй, третьей, четвертой очередью) и последующих очередей. Призвание их к наследованию происходит не одновременно, а поочередно, т.е. вначале наследники первой очереди, а если их нет или они не приняли наследство, то - второй. Это в равной степени относится к третьей, четвертой и последующим очередям наследников. Если все они не приняли наследства в соответствии с предъявленными требованиями, оно переходит по праву наследования к государству (Республике Беларусь или административно-территориальным образованиям). Иными словами, хотя государство и не входит ни в одну из очередей, оно также может быть призвано к наследованию.
При наследовании по закону наследниками являются лица, которые находятся в живых к моменту смерти наследодателя и в соответствии с законом могут быть призваны к наследованию. В данном случае имущество в пределах каждой очереди делится между наследниками поровну. Это означает, что каждый получает долю, равную доле другого, кроме наследников, наследующих по праву представления. Такая доля называется законной. Чтобы определить ее, нужно общую стоимость наследственного имущества разделить на число наследников той очереди, которая призывается к наследованию.
Наследниками первой очереди по закону являются дети наследодателя, переживший супруг, родители умершего.
Внуки и их прямые потомки наследуют по праву представления.
Наследниками второй очереди при получении наследования по закону являются в равных долях полнородные и неполнородные братья и сестры умершего.
Дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы - наследуют по праву представления.
К наследникам третьей очереди при наследовании по закону относятся дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери.
К наследникам четвертой очереди по закону относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Наследники последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.
Из действующего законодательства следует (ст. 1061 ГК), что при отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
В соответствии с п. 3 ст. 1061 ГК призываются к наследованию в качестве:
1) родственников третьей степени родства - прадеды и прабабки наследодателя;
2) родственников четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и бабки);
3) родственников пятой степени родства - дети его двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедов и бабок (двоюродные дяди и тети);
4) родственников шестой степени родства - дети его двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его двоюродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети его двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры).
Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.
К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении других наследников; они наследуют наравне с теми наследниками, которые призываются к наследованию.
Наследование усыновленными и их потомством. Поскольку усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, в полной мере приравниваются к
родственникам по происхождению, то соответственно с этим и решаются вопросы наследования ими. В частности, усыновленные и их потомство наследуют после усыновителя, но не наследуют после родителей и других кровных родственников по происхождению (деда, бабки, братьев и сестер). В свою очередь, родители усыновленного и другие его кровные родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Изложенное правило объясняется тем, что в результате усыновления ребенка полностью прекращается его правовая связь с родственниками и возникает новая - между усыновленным, его потомством, усыновителями и их родственниками. Однако это правило не действует, когда в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и семье1 усыновленный по решению суда сохраняет права и обязанности по отношению к одному из родителей и другим родственникам по происхождению, т.е. они наследуют по закону друг после друга.
Наследование пережившим супругом. В целом наследованные права пережившего супруга не затрагивают его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на часть имущества, совместно нажитого в браке. Другими словами, принадлежащая ему по закону часть имущества остается незыблемой.
Не являются наследниками по закону супруги один после другого, если они установленное законом время фактически совместно не проживали. Так, по решению суда супруг может быть устранен от наследования по закону, за исключением наследования обязательной доли, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и супруги в течение не менее пяти лет до открытия наследства проживали раздельно (п. 2 ст. 1065 ГК).
В случае, если имеется фактический брак, а отсутствует его юридическое оформление, то фактический супруг может просить суд установить брачные отношения с ним. На основе такого решения фактический супруг может принять участие в
1 Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-3, с изм. и доп. от 8 мая 2002 г. № 98-3, 4 января 2003 г. № 183-3, 14 июля 2003 г. № 220-3, 5 июля 2004 г. № 298-3, 9 декабря 2004 г. № 348-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 55. 2/53; 2002. № 55. 2/847; 2003. № 8. 2/932. № 80. 2/969; 2004. № 107. 2/1047, № 195. 2/1097.
наследовании имущества умершего. Например, гражданка Петрова пожелала продать дом, зарегистрированный на имя ее фактического мужа, погибшего в автокатастрофе. Она обратилась в суд для подтверждения, что она состояла в фактическом браке и вела с погибшим совместно общее хозяйство. При вынесении судом решения в ее пользу нотариус выдает ей свидетельство о праве на наследство.
Наследование родителями и усыновителями. Наследование родителями после родных детей может быть осуществлено лишь при условии, что происхождение этих детей'от них удостоверено записью в книгах актов гражданского состояния. Родители наследуют в первой очереди независимо от того, являются ли они трудоспособными или нетрудоспособными, находились ли они на иждивении детей или не находились. Поскольку усыновители приравнены в своих семейных правах и обязанностях к родителям, они наследуют после усыновленных также в первой очереди, имея такие же наследственные права.
Наследование братьями и сестрами. Наследниками являются как полнородные братья и сестры (имеющие общих отца и мать), так и неполнородные (имеющие либо общую мать, либо отца). Полнородные не обладают никакими преимуществами перед неполнородными братьями и сестрами.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Особую категорию наследников составляют нетрудоспособные иждивенцы. Они имеют право претендовать на наследство независимо от того, какая очередь призывается к наследованию. Для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его на полном содержании наследодателя. Достаточно, если он получал от последнего такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Так, например, нетрудоспособный отчим имеет право наследовать после пасынка, если последний предоставлял ему основную часть средств, составляющих его содержание.
Условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определения им доли изложены в ст. 1063 ГК. Согласно этой статье нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с наследниками той очереди по закону, которая призывается к наследованию. Речь идет о лицах, относящихся к числу наследников, указанных в законе и являю-
щихся нетрудоспособными к моменту открытия наследства, но
не входящих в круг наследников той очереди, которая призыва
ется к наследованию. -
Для призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследованию необходимо, чтобы они находились на иждивении наследодателя не менее-года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они с наследодателем или нет. Нетрудоспособные иждивенцы в этом случае наследуют не более одной четвертой наследства. Однако в случае, если наследодатель был обязан по закону их содержать, они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.
В соответствии с п. 2 ст. 1063 ГК нетрудоспособные иждивенцы не относятся ни к одной из очередей наследников, указанных в законе. Их отнесение к числу наследников по закону связано:
1) с тем, что к моменту открытия наследства они являлись нетрудоспособными;
2) необходимостью нахождения не менее одного года на иждивении наследодателя;
3) необходимостью именно совместного проживания в течение одного года.
Одновременное наличие данных условий позволяет отнести нетрудоспособных иждивенцев к числу наследников по закону (это, в частности, могут быть отчим, мачеха). При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Здесь законодатель не определяет тех нетрудоспособных иждивенцев, которых наследодатель обязан был содержать и в отношении которых он связан такой обязанностью. Эти нетрудоспособные иждивенцы, если имеются в очереди другие наследники по закону, наследуют не более одной четвертой наследства. При отсутствии же у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в равных долях.
Законодатель, указывая на бесспорный факт призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследованию, связывает это с необходимостью нахождения их на иждивении к моменту открытия наследства не менее одного года. При этом указывается, когда такое право основывается на обязательной необходимости совместного проживания.
Исходя из буквального толкования содержания ст. 1063
ГК, выражение «к моменту открытия наследства» означает, что
не требуется быть нетрудоспособным не менее года, а требуется
лишь нахождение на иждивении не менее гбда к моменту от
крытия наследства. Л
Что же касается времени наступления нетрудоспособности и ее продолжительности, то этот факт значения не имеет. Нетрудоспособными иждивенцы, следует полагать, могут быть и менее одного года. Главное, чтобы лица, находящиеся на иждивении не менее года, стали нетрудоспособными к моменту открытия наследства.
При наличии других наследников нетрудоспособные иждивенцы наследуют не более одной четвертой наследства. Изложенное означает, что они могут унаследовать и менее одной четверти наследуемого имущества. К тому же, как представляется, речь идет о наследовании только этой части от всего имущества, независимо от того, сколько нетрудоспособных иждивенцев призывается к наследованию (один, два или более). Например, стоимость всего наследства составляет 400 тыс. руб. При двух имеющихся наследниках претендуют на это наследство и два нетрудоспособных иждивенца. В данном случае нетрудоспособные иждивенцы вправе претендовать не более чем на 100 тыс. руб. (одна четвертая от 400 тыс. руб.). Следовательно, каждый из них получит не более 50 тыс. руб. Наследники же по закону разделят между собой 300 тыс. руб.
К числу так называемых необходимых наследников законодательством отнесены и лица, имеющие право на обязательную долю. К ним относятся:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2) нетрудоспособный супруг наследодателя;
3) нетрудоспособные родители наследодателя (ст. 1064 ГК).
К несовершеннолетним относятся дети, не достигшие 18 лет, к нетрудоспособным - дети, не достигшие 16 лет, либо женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет, а также инвалиды всех групп, включая и инвалидов с детства.
Перечень указанных лиц исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Эти лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Эта гарантированная законом доля в размере не менее половины законной доли называется обязательной.
При определении обязательной доли следует исходить из стоимости всего наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной домашней утвари и обихода, а также стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Затем все наследственное имущество необходимо разделить на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы призваны к наследованию по закону. Это и будет составлять законную долю каждого из наследников. От установленной таким образом законной доли в стоимостном выражении вычитается одна вторая, и получается обязательная доля. Например, завещанное имущество было оценено в 200 тыс. руб. Завещатель распорядился, чтобы оно все было передано его брату, и ничего не было предусмотрено его нетрудоспособной супруге и совершеннолетним детям (двум дочерям и сыну). В данном случае законная доля супруги равна 50 тыс. руб., поскольку имеются четыре наследника первой очереди. Ее обязательная доля равна одной второй от ее законной доли, что составляет одну восьмую всего наследства, т.е. 25 тыс. руб.
К изложенному необходимо добавить, что рассматриваемая обязательная доля распространяется и на лиц, вступивших в брак до 18 лет, а также эмансипированных лиц, если к моменту открытия наследства им не исполнилось 18 лет. Как известно, в таких случаях закон наделяет их полной дееспособностью. Однако в данном случае речь идет о лицах, не достигших 18 лет.
Указанная обязательная доля должна составлять не менее половины законной доли лишенного ее несовершеннолетнего, нетрудоспособного наследника, следовательно, обязательная доля может быть и больше.
Наследование по праву представления. Законодательством определены лица, которые призываются к наследованию по праву представления. К ним относятся:
1) внуки наследодателя и их прямые потомки;
2) племянники и племянницы наследодателя;
3) двоюродные братья и сестры наследодателя.
При наследовании по праву представления доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит к
его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Например, семья состоит из четырех человек: муж, жена, сын и дочь. Внезапно умирает сын (условие - умирает до открытия наследства). У умершего (сына) осталось двое детей. Если, например, после смерти сына умирает его отец, то причитавшуюся долю сына, которую он должен был бы получить при жизни, наследуют его дети, которые по отношению к его умершему отцу являются внуками. В частности, наследство умершего составляет 300 тыс. руб. Если бы был жив его сын, то при наличии трех наследников каждый получил бы по 100 тыс. руб. Эту долю умершего отца внуки наследуют поровну, т.е. по 50 тыс. руб. каждый.
Такое наследование внуков, правнуков, племянников и племянниц наследодателя, двоюродных братьев и сестер наследодателя называется наследованием по праву представления, поскольку они представляют собой преемников наследственного права своего родителя.
Наследуя в порядке представления, внуки (правнуки) призываются к наследованию вместе с наследниками первой очереди, племянники и племянницы - с наследниками второй очереди, двоюродные братья и сестры - с наследниками четвертой очереди.
Не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, если об этом указано в завещании.
Потомки умершего до открытия наследства наследника, который мог быть отстранен в связи с составлением подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли, а также с тем, что иными умышленными противозаконными действиями способствовал призванию самого себя или близких ему лиц к наследованию либо увеличению причитающейся ему доли наследства, могут быть отстранены судом от наследования, если суд сочтет призвание их к наследованию противоречащим основам нравственности.
Это же правило распространяется и на родителей, которые были лишены родительских прав, а также граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.
В целях защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц нотариусом принимаются меры по охране наследства и управлению им. Эти меры принимаются как по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного управления и самоуправления, так и по инициативе нотариуса. Речь идет о выявлении состава наследства, об имеющихся вкладах, деньгах на счетах и т.п. О такого рода сведениях нотариус может сообщать лишь исполнителю завещания и наследникам.
Меры охраны включают составление описи имущества в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц, внесение наличных денег в депозит нотариуса, передачу валютных ценностей, изделий из драгоценных камней и металлов, ценных бумаг банку для хранения, а оружие - на хранение органам внутренних дел.
В акте описи должны быть указаны: фамилия, имя, отчество нотариуса, производившего опись; на основании чего производится эта опись (заявления или поручения о принятии мер по охране наследственного имущества); фамилии, имена, отчества лиц, участвовавших в описи, а также наследодателя; время его смерти; место нахождения описываемого имущества, характеристика предметов и их износа; было ли опечатано и находилось ли под замком помещение; не нарушены ли пломбы, печать; дата производства описи и др. В акте должна быть указана общая стоимость имущества.
Действующее законодательство в целях выявления состава наследства и его охраны предоставляет нотариусу право запрашивать банки и другие кредитные организации об имеющихся у них во вкладах, на счетах или переданных им на хранение деньгах (валюте) и иных ценностях, принадлежащих наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать лишь исполнителю завещания и наследникам (п. 3 ст. 1066 ГК).
При необходимости не только охранять имущество, но и управлять им (например, имеется предприятие) нотариус заключает договор доверительного управления этим имуществом. Условия договора, порядок его заключения и определение размера вознаграждения доверительному управляющему устанавливаются законодательством. Так, согласно ст. 1085 ГК за счет наследства, но в пределах его стоимости возмещаются необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью, расходы на
похороны наследодателя, а также расходы, связанные с охраной или управлением наследственным имуществом.
Дата публикования: 2014-10-29; Прочитано: 1806 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!