Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Комментарий гражданского кодекса Республики Казахстан 36 страница



Понимая, что эти особые свойства являются важнейшим фактором спроса на конкретные товары, в целях защиты интересов потребителей в получении оригинального качественного товара введена правовая охрана наименований места происхождения товара. Суть ее заключается в том, что патентное ведомство регистрирует наименование места происхождения при обращении к нему первого из производителей, находящихся в конкретном географическом объекте, а также право данного субъекта пользоваться этим наименованием. Затем патентное ведомство предоставляет такое право использования наименования любому производителю, находящемуся в данном объекте и отказывает тем, кто производит аналогичный товар, но не находится в данном географическом объекте. Иными словами, производитель минеральной воды из Караганды никак не должен получить право использования наименования "Сарыагаш" на бутылках со своей продукцией.

Вместе с тем, ряд таких обозначений употребляются настолько долго, что в языке и сознании многих народов они ассоциируются с товарами определенного вида, например: чешское пиво, русская водка, швейцарский сыр, ткань болонья, ружье винчестер и пр. Такие обозначения не регистрируются в качестве наименований места происхождения и принадлежат всем, кто пожелает их использовать.

Наименования места происхождения товаров и товарный знак близки по сути выполняемых в товарном обороте функций и поэтому вся процедура подачи заявки на регистрацию, экспертизы, выдачи свидетельства о праве пользования, признания его недействительным определяется Законом о товарных знаках.

2. Наименование места происхождения является как бы объектом общего пользования для всех производителей конкретной продукции, находящихся в данном географическом объекте. Они могут объединиться и зарегистрировать свое право совместно, но могут сделать это и по отдельности (п.2 ст. 1034 ГК), суть и объем прав от этого не меняется. Следует отметить, что солидарность производителей оригинальных товаров по охране своего права на использование наименования места происхождения товара желательна для потребителей, так как является дополнительной гарантией от производства поддельных товаров (например, минеральной воды "типа Сарыагаш").

Объем исключительных прав обладателя свидетельства на наименование места происхождения товара более узок, чем у обладателя исключительного права на товарный знак. Полномочия в отношении наименования изложены в ст. 1034 ГК и ст. 37, 38 Закона о товарных знаках. Они сводятся к его использованию прежде всего на товарах и их упаковке, в рекламе и пр. Возможности отчуждения, совершения каких - либо иных сделок с наименованием места происхождения у правообладателя нет. В этом главная особенность режима использования наименования места происхождения и основное отличие от правомочий в отношении товарного знака.

У обладателя права пользования наименования места происхождения товаров нет обязанности использования наименования, как у владельца права на товарный знак. В этом отличие нового Закона о товарных знаках от ранее действовавшего Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров от 18 января 1993 г. В соответствии со ст. 24 прежнего Закона о товарных знаках любое заинтересованное лицо могло подать в патентное ведомство заявление об аннулировании регистрации права пользования наименованием места происхождения товара в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет. Такое заявление рассматривалось Апелляционным советом патентного ведомства, решение которого могло быть обжаловано в суд. Смысл изменения этого правила вполне понятен - степень монополии, и, следовательно, объем исключительных прав на пользование наименованием места происхождения товара гораздо меньше объема аналогичных правомочий владельца права на товарный знак. К тому же и правом на наименование места происхождения товара, как мы уже отметили, могут пользоваться одновременно несколько правообладателей.

Комментарий к Разделу VI.

"Наследственное право"

В регулировании наследственных правоотношений ГК установил ряд новых положений. Указанные отношения урегулированы ст.ст. 1038-1084 ГК (главы 57-60). При применении норм наследственного права возникают проблемы уяснения содержания рассматриваемых норм, связанные с новеллами в ГК и особенностями законодательства РК, оказывающими влияние на наследственные права субъектов правоотношений. Рассмотрим некоторые из них.

1. Общие положения о наследовании (глава 57)

1.1. Субъекты наследственных отношений

Наследование - это переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другому лицу (лицам) наследнику (наследникам). Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель и наследники. Наследодателями и наследниками по закону могут быть только физические лица, наследниками по завещанию могут быть любые субъекты гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица, государство.

Состояние гражданства физического лица и национальная принадлежность юридического лица влияют на наследственные права только в случаях, предусмотренных законодательными актами. В частности, иностранные граждане на территории Казахстана не могут иметь в собственности земельные участки для целей огородничества, садоводства и дачного строительства [ п.4 ст.33 Указа Президента, имеющего силу Закона, от 22 декабря 1995 г. "О земле" (далее Указ о земле")]. В связи с этим, если после гражданина Республики Казахстан в пользу иностранных граждан открывается наследство на земельные участки, предоставленные для указанных целей, наследники не могут приобрести право собственности на них. В данном случае потребуется оформление за ними других прав на земельные участки, предусмотренные законодательством. В настоящее время это может быть право временного долгосрочного землепользования, так как право постоянного землепользования предоставляется только для определенных целей, предусмотренных законодательством. Считаем также, что в указанных случаях, может быть применена норма, предусмотренная п.1 ст.252 ГК. В соответствии с указанной статьей, если по основаниям, допускаемым законодательными актами, в собственности лица оказалось имущество, которое не может ему принадлежать в силу законодательных актов, это имущество должно быть отчуждено собственником в течении одного года с момента возникновения права собственности на данное имущество, если иные сроки не предусмотрены законодательными актами. Исходя из изложенного, считаем, что, если наследники желают использовать земельные участки для целей огородничества, садоводства или дачного строительства, им необходимо переоформить право собственности на землю на право временного долгосрочного безвозмездного землепользования. При отчуждении в последующем указанных прав наследниками гражданам РК за последними следует признать право собственности на приобретенный земельный участок. В тех случаях, когда они принимают наследство с целью отчуждения указанного права, на наш взгляд, они могут получить земельный участок в собственность и в течение года заключить сделку об отчуждении права. При невыполнении наследниками указанных требований ст.252 ГК, права могут быть отчуждены в принудительном порядке или переоформлены во временное долгосрочное безвозмездное землепользование.

Возможность перехода по наследству права постоянного землепользования иностранным субъектам в других случаях, например при открытии наследства на имущество крестьянского хозяйства, решается с учетом следующих положений. Пунктом 2 ст. 40 Указа "О земле" предусмотрено, что иностранным землепользователям право постоянного землепользования не предоставляется. В соответствии с п.6 ст.37 Указа "О земле" право землепользования возникает на основе актов уполномоченных государственных органов, гражданско-правовых сделок и иных оснований, предусмотренных законодательством. В соответствии с п.1 ст.38 названного Указа предоставление права землепользования осуществляется уполномоченными государственными органами, выступающими от имени государства. Из изложенного следует, что иностранным землепользователям право постоянного землепользования не может быть предоставлено только государством. Если же происходит передача такого права в порядке наследования, иностранные субъекты могут стать обладателями права постоянного землепользования. Исходя из этого, если в имуществе крестьянского хозяйства открылось наследство в пользу иностранного гражданина или юридического лица, право постоянного землепользования может перейти к ним по наследству.

При нахождении в составе наследственной массы недвижимого имущества возможность его наследования иностранными государствами должна определяться в соответствии с законодательством места нахождения имущества, если международным договором не установлено иное. В частности, в соответствии со ст. 33 Указа "О земле" право частной собственности иностранных государств не может возникнуть на территории РК. В соответствии с п.6 ст. 38 данного Указа на основании международного договора иностранные государства могут приобрести на территории Республики Казахстан право землепользования.

В связи с изложенным, при оформлении наследственных прав иностранных субъектов (иностранные физические лица, юридические лица и государства) следует иметь ввиду, что принцип национального режима в наследственных правоотношениях применяется к ним за изъятиями, установленными законодательными актами. Такие изъятия установлены, в частности, при определении состава имущества, которое не может находиться в собственности или ином праве иностранных субъектов, при решении вопросов о переводе за границу полученного в наследство имущества и т.д.

1.2. Состав наследников

Состав наследников определяется по дате открытия наследства, которым признается день смерти наследодателя, кроме случаев, указанных в п. 2 ст. 1042 ГК. В связи с этим наследниками признаются лица, находившиеся в живых в день открытия наследства. Наследник, умерший на следующий день после открытия наследства, входит в состав наследников и право на принятие наследства переходит к его наследникам в силу наследственной трансмиссии. В тех случаях, когда лица, наследующие один после другого, умерли в один день, наследование открывается после каждого из них.

Наследниками по завещанию и по наследству признаются также граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Если ребенок, зачатый при жизни наследодателя, умер после своего рождения, прожив хотя бы одну минуту, он считается родившимся живым и должен быть включен в состав наследников. Соответственно, на такого наследника должны быть оформлены документы о рождении и смерти.

При рождении ребенка в результате искусственного оплодотворения наследственные права ребенка должны определяться в соответствии со следующими положениями. При проведении искусственного оплодотворения до момента открытия наследства необходимо исходить из презумпции согласия умершего супруга. Указанная презумпция может быть опровергнута заинтересованными лицами при представлении доказательств, свидетельствующих об отсутствии согласия наследодателя на проведение искусственного оплодотворения. При рождении ребенка в результате искусственного оплодотворения, совершенного после открытия наследства, его также, на наш взгляд необходимо включить в круг наследников при условии, если будет доказано наличие согласия умершего на производство искусственного оплодотворения.

Гражданским кодексом устанавливается понятие недостойных наследников, которые при установлении обстоятельств, предусмотренных ст. 1046 ГК, устраняются от наследования. В соответствии с п. 1 указанной статьи устраняются от наследования лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь. Указанные обстоятельства должны быть установлены только вступившим в силу приговором суда, поскольку такие обстоятельства содержат признаки составов преступлений, предусмотренных УК РК.

В соответствии с п.2 ст. 1046 ГК не имеют права наследовать ни по завещанию, ни по закону также лица, которые умышленно препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства. Специального состава преступления, охватывающего указанные действия недостойного наследника, в УК РК нет. В связи с этим возникает вопрос, в рамках какого судопроизводства должны быть установлены такие действия наследника. Наследник может чинить препятствия наследодателю в выражении своей последней воли путем применения к нему насилия, угрозы, ограничения физической свободы, путем нанесения телесных повреждений, путем обмана и т. д. Указанные действия могут быть охвачены признаками составов преступлений, предусмотренных УК. В частности, препятствия могут быть созданы в результате причинения телесных повреждений или незаконного лишения свободы. В связи с этим, если действия наследника (или бездействие) подпадают под признаки одного из составов преступлений, предусмотренных УК, они должны быть установлены в порядке уголовного судопроизводства. Если поведение недостойного наследника не подпадает под признаки преступления, обстоятельства, являющиеся основанием для признания наследника недостойным наследником, могут быть установлены в порядке гражданского судопроизводства. В частности, если препятствия в изъявлении последней воли наследодателя состояли в обмане (например, сообщение о смерти предполагаемого наследника), такие обстоятельства устанавливаются в гражданском судопроизводстве. В тех случаях, когда препятствия чинились путем совершения административных правонарушений, которые рассматриваются в административном порядке, обстоятельства, являющиеся основаниями для признания наследника недостойным наследником, должны также устанавливаться в судебном порядке.

Правила, предусмотренные статьей 1046 ГК, применяется также к завещательному отказу и ко всем наследникам, в том числе и на имеющих право на обязательную долю.

1.3. Состав наследства

Имущество умершего лица переходит к наследникам на условиях универсального правопреемства. Наследство переходит как единое целое и в один тот же момент, если из правил, установленных ГК, не вытекает иного. В частности, как единое целое наследство переходит к наследникам по закону и к наследникам по завещанию, если в нем не указан состав имущества, передаваемого каждому наследнику или если наследником по завещанию является одно лицо. Если наследниками по завещанию являются несколько лиц и в завещании указан состав имущества, передаваемого каждому их них, наследство не может передаваться как единое целое, так как имущественные права каждого наследника обособлены друг от друга. Однако в указанных случаях возникает вопрос о переходе к наследникам обязанностей наследодателя. В соответствии со ст. 1082 ГК наследники несут солидарную ответственность перед кредиторами по долгам наследодателя. Солидарный характер ответственности для них установлен независимо от унаследованной доли в имуществе наследодателя. При удовлетворении требований кредиторов одним из наследников его отношения с остальными наследниками строятся по принципу регрессных обязательств.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. В п. 2 ст. 1041 ГК перечислены права, не входящие в состав наследства. Среди них: права членства в организациях, являющихся юридическими лицами; право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д. При применении указанных норм возникает ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них.

Права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, не входят в состав наследства, если иное не установлено законодательными актами или договором. Например, в соответствии с п. 2 ст. 18 Указа Президента, имеющего силу Закона, от 2.05.95 г. "О хозяйственных товариществах" для полных товариществ предусмотрено, что в случае смерти участника товарищества либо объявлении его умершим правопреемник (наследник) может с согласия всех остальных участников вступить в наследство. В товариществе с ограниченной ответственностью переход доли умершего участника происходит без согласия участников, если учредительными документами не предусмотрено, что переход такой доли допускается только с согласия остальных участников товарищества. Следует иметь в виду, что права наследников по отношению к юридическому лицу, членом которого являлся наследодатель, необходимо разделить на две категории: первое - это право на членство в указанной организации и второе - это право на получение доли имущества, причитающейся наследодателю. В приведенных статьях Указа "О хозяйственных товариществах" речь идет о переходе к наследникам права быть участником хозяйственного товарищества. Право на долю переходит только после выдела такой доли в натуре или путем денежной компенсации причитающейся наследодателю доли. До выдела такой доли за наследниками признается только право требования такой доли. Редакция указанного закона в определении наследственных прав наследников участника хозяйственного товарищества не совсем удачна.

К правам, не входящим в состав наследства, отнесено также право на возмещение вреда жизни или здоровью, право на получение алиментов, права на пенсии и другие выплаты на основании законодательных актов о труде и социальном обеспечении. При применении приведенных норм возникает вопрос о включении в состав наследства указанных средств, причитающихся наследодателю, но не выплаченных ему при его жизни. Считаем, что поскольку такие средства причитались наследодателю при его жизни, но не получены им, они должны войти в состав наследства. Кроме того, следует иметь в виду, что в связи с несвоевременностью выплаты указанных средств, необходимых для проживания наследодателя, расходы на его содержание могли нести другие лица, в том числе и наследники. При невключении таких средств в состав наследства на стороне лиц, обязанных выплачивать их, на наш взгляд, имеет место неосновательное обогащение.

Изменение пенсионной политики в Республике Казахстан также, на наш взгляд, потребует внесения изменений в нормы наследственного права. В частности, в соответствии со ст. 4 Закона РК от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" предусматриваются обязательные и добровольные пенсионные взносы. Юридические лица, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской и иной деятельностью без образования юридического лица, согласно закону о республиканском бюджете на соответствующий год отчисляют в Государственный центр по выплате пенсий взносы от размера фонда оплаты труда. Кроме того, работники в размере десяти процентов из дохода, выплачиваемого в виде оплаты труда работника, делают отчисления в накопительные пенсионные фонды на индивидуальные пенсионные счета. Остальные физические лица осуществляют уплату обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды по ставке пенсионных взносов в размере десяти процентов от дохода, принимаемого для исчисления пенсионных взносов. В соответствии с п.1 ст.1 Закона "О пенсионном обеспечении" получатель пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов пользуется всеми правами вкладчика. В этой связи в соответствии с п.3 ст. 25 и подпунктом 3 п.1 ст. 28 указанного Закона пенсионные накопления получателя в случае его смерти наследуются в установленном законодательством порядке и могут быть завещаны наследодателем. В связи с изложенным, к правам на пенсии, указанным в подпункте 4 п. 2 ст. 1041 ГК как имущество, не входящее в состав наследства, должны быть отнесены только выплаты, осуществляемые из Центра, в который отчисления осуществляются не из размера дохода, а из фонда оплаты труда. Остальные средства входят в состав наследства.

Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, также не входят в состав наследства. Указанные права не могут в силу неотделимости от личности наследодателя принадлежать наследникам, но к ним в порядке, установленном законодательством, переходит право на защиту таких прав. Указанные правомочия наследников сроком не ограничиваются. В частности, право на защиту права авторства, право на имя и право на защиту репутации автора осуществляется наследниками бессрочно (ст.ст. 28, 30 Закона РК от 10 июня 1996 г. "Об авторском праве и смежных правах").

Существуют также особенности наследования имущества, являющегося общей совместной собственностью. Для открытия наследства на имущество участника общей совместной собственности необходимо определение его доли и раздела имущества либо выдела из него доли умершего в порядке, установленном ст. 218 ГК. В этом случае наследство открывается на долю умершего участника в общем имуществе, а при невозможности раздела имущества в натуре, в отношении стоимости доли. При наличии нескольких наследников если имущество, входящее в состав наследства, неделимо, допускается несколько вариантов определения наследственных прав каждого из них. При переходе имущества одному из нескольких наследников остальным таким наследником компенсируется стоимость их долей. При наличии между ними разногласий о порядке определения наследственных прав, спор решается в судебном порядке. Возможно установление в отношении такого имущества режима общей долевой собственности. Если наследник не может иметь на имущество право собственности или иное право, входящее в состав наследства, ему остальными наследниками должна быть компенсирована доля. В тех случаях, когда в состав наследства входят права требования и раздел их между наследниками не был произведен, в отношении содолжника (содолжников) по одному обязательственному требованию наследников следует признать солидарными кредиторами. После удовлетворения требований наследников полученное имущество может быть распределено между ними по общим правилам.

При определении прав участника общей совместной собственности в случае смерти сособственника, являющегося участником хозяйственного товарищества или членом иного юридического лица, возникает ряд вопросов. В частности, если таким участником является один из супругов, следует иметь в виду, что на долю умершего супруга в имуществе хозяйственного товарищества или иного юридического лица после его выдела распространяется режим общей совместной собственности, если иное не установлено брачным контрактом. Однако это не означает, что у супруга умершего члена (участника) юридического лица есть приоритет перед другими наследниками на членство в юридическом лице. Участники хозяйственного товарищества и члены других юридических лиц не приобретают вещных прав на имущество юридического лица. Такие права у них возникают только после выдела доли. Поэтому режим общей совместной собственности устанавливается в отношении такого имущества только после выдела доли в натуре или компенсации стоимости. Доля пережившего супруга на такое имущество определяется только после выдела доли. При этом, считаем, что при определении состава имущества, составляющего долю пережившего супруга в общем имуществе, ему должен быть предоставлен приоритет. Такой же принцип необходимо соблюдать в других случаях определения доли имущества пережившего супруга в общем имуществе.

2. Наследование по завещанию (глава 58)

Существует два вида наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону наступает только в тех случаях, когда нет завещания, если оно признано недействительным, при отказе всех наследников по завещанию от наследства не в пользу наследников по завещанию или без указания лиц, в чью пользу совершен отказ, а также при устранении всех наследников по завещанию от наследства в случае признания их недостойными наследниками. Законодательство Казахстана допускает в одном наследственном деле наступление и наследования по закону и наследования по завещанию. Например, если в завещании наследодатель распорядился только частью принадлежащего имущества, остальная часть наследуется наследниками по закону. В законодательстве некоторых стран не допускается два вида наследования в одном случае. Если например, наследодатель в завещании распорядился частью имущества, другая часть также переходит наследникам по завещанию.

ГК установлен ряд новых правил по составлению и подписанию завещания. В частности, допускается составление завещания лично наследодателем или нотариусом со слов завещателя. В последнем случае необходимо присутствие свидетеля, данные которого вносятся в завещание. Пунктом 1 ст. 1052 ГК установлено правило, допускающее использование нотариусом при составлении завещания общепринятых технических средств (пишущих машинок, персональных компьютеров и т.д.). В связи с изложенным возникает вопрос, могут ли такие средства быть использованы при составлении завещания лично наследодателем. ГК предусмотрено требование, что завещание подписывается завещателем собственноручно (п.2 ст. 1051). Требования о том, что лично составленное завещание должно быть составлено собственноручно завещателем, в ГК нет. Однако, следует иметь ввиду, что процедура составления завещания отличается в зависимости от того, составлено оно завещателем или нотариусом с его слов. В тех случаях, когда завещание составлено завещателем лично, присутствия свидетеля не требуется. Он должен присутствовать только тогда, когда завещание составляется нотариусом со слов завещателя. Однако при применении технических средств в обоих случаях не ясно, составлено завещанием нотариусом или завещателем лично. На практике возможны случаи, когда завещание составляет нотариус с использованием указанных средств, но будет удостоверено как завещание, составленное лично завещателем. В связи с изложенным считаем, что во всех случаях в завещании необходимо делать отметку о том, составлено завещание лично или нотариусом со слов завещателя. Кроме того, при использовании компьютерной техники при составлении завещания могут возникнуть проблемы обеспечения тайны завещания. В связи с чем должны быть предусмотрены все меры для соблюдения такой тайны.

Статьей 15 Закона РК от 11 июля 1997 г. "О языках" установлено, что все сделки физических и юридических лиц, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и русском языках с приложением в необходимых случаях перевода на других языках. Сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на приемлемом для сторон языке. Завещания являются односторонними сделками, в связи с чем установленные требования закона о языках должны также соблюдаться при их составлении. Тексты завещания, составленного на двух языках, могут противоречить друг другу. В связи с изложенным возникает проблема определения приоритета между ними для установления воли наследодателя. Поскольку завещание составляется на языке, которым владеет завещатель и воля изъявляется на этом языке, приоритет в случая спора должен быть отдан этому тексту, если иное не установлено в завещании. При отсутствии спора в толковании завещания, на наш взгляд, воля завещателя должна устанавливаться по завещанию, составленному на государственном или русском языках в зависимости от того, на каком из указанных языков выражалась воля завещателя. В тех случаях, когда иностранные субъекты удостоверяют завещания в нотариальных органах РК, воля наследодателя, по общему правилу, должна устанавливаться по тексту, составленному на государственном языке. Однако, при наличии спора приоритет, на наш взгляд, должен быть отдан завещанию, составленному на языке, на котором выражалась воля завещателя.

При составлении завещания на двух языках в ряде случаев участвует переводчик. Первоначальный текст завещания, как правило, составляется на языке, которым владеет завещатель. Второй текст является по существу переводом первоначально составленного завещания, в связи с чем такой перевод необходимо заверить, указать данные переводчика и на него также возложить ответственность за сохранность тайны завещания.

Пунктом 4 ст. 1051 ГК вводится понятие секретного завещания, новое для нашего законодательства. Содержание секретного завещания не становится известным ни нотариусам, ни свидетелям, в присутствии которых завещание заклеивается в конверт, на котором свидетели ставят свои подписи. При составлении такого завещания есть опасность, что в связи с несоответствием его содержания требованиям, установленным законом, оно в последующем может быть признано недействительным. В связи с изложенным, завещателю необходимо при составлении завещания строго соблюсти требования законодательства.

Требования к содержанию завещания предусмотрены ст.ст. 1047-1049, 1058-1060 ГК. Статьей 1047 устанавливается новая норма, в соответствии с которой завещатель вправе обусловить получение наследства определенными условиями относительно характера поведения наследника. Для уяснения содержания изложенной нормы ее необходимо соотнести с положениями ст.18 ГК, не допускающей ограничение правоспособности или дееспособности лица иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами. Нам представляется, что положение, предусмотренное п. 1 ст. 1047 ГК, не является случаем, когда законодательным актом устанавливается основание для ограничения правоспособности или дееспособности лица. В этой связи, если в завещании допускается такое ограничение, в этой части завещание должно быть признано недействительным. Условия, о которых идет речь в статье, могут относиться только к характеру поведения наследника (отказ от употребления спиртных напитков или наркотических веществ, от азартных игр и т.д.). К поведенческому аспекту могут быть отнесены также требования об отношении к людям (забота о родителях, детях, сестрах и братьях, надлежащее к ним отношение и т.д.) Такие условия, как заключение или расторжение брака, занятие определенным видом деятельности или профессией, рождение ребенка, проживание в определенном месте или с определенными людьми и т.д., на наш взгляд, входят в содержание правоспособности и дееспособности и не могут быть ограничены в завещании. В соответствии с п.7 ст. 1046 ГК наследодатель не вправе также возложить на лиц, назначенных им наследниками в завещании, обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти.





Дата публикования: 2015-02-22; Прочитано: 1044 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...