Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Ответственность должника по Законам XII таблиц



Пережитком родового строя является и сохранение долговой кабалы, которая в древнейшем римском праве существовала в очень суровой форме. Правовому регулированию ответственности должников посвящена целая таблицу - III, что отражает очень серьёзное отношение государства к проблеме утверждения договорной дисциплины. При этом само государство устраняется практически полностью от процедурной стороны защиты прав кредитора, перекладывая её на последнего. Неисполнение договорных обязательств должников влекло за собой смертную казнь или продажу в рабство. Завершается таблица III весьма устрашающе, разрешая кредитору на его выбор либо разрубить должника на части на базарной площади, либо продать его в рабство - «за Тибр».

Все другие вещи - пусть даже очень дорогие - переходили из рук в руки совершенно свободно. Потому и говорили о них: "вещи, не нуждающиеся в манципации" - "рее нек манципи".

Долговое рабство, узаконенное ХП таблицами, отмечалось крайней суровостью. Договор займа, по которому средством обеспечения являлись "мясо и кровь" должника, назывался в Риме nexurn - (нексум) "кабала". По способу заключения нексум походил на манципацию (свидетели, медь, формула). При просрочке платежа кредитор, пользуясь дозволением суда, "налагал на должника руку", что означало заточение в оковах. Помещенный в подвал дома кредитора должник трижды выводился на городскую площадь вымаливать помощь друзей и родственников. "В третий базарный день должники предавались смертной казни или поступали в продажу за границу", что означало рабство.

Когда у должника оказывалось несколько кредиторов, закон предписывал: "Пусть разрубят должника на части".

Не следует думать, впрочем, что подобные дикости были распространенным явлением. Чаще всего применялась продажа в рабство.

Признавалось вместе с тем, что по выплате долга гражданин возвращал себе свободное состояние.

Долговое рабство больше всего угрожало плебеям, лишенным той защиты и помощи, которую давали патрициям род и курия. Ликвидация долгового рабства стала вопросом острой борьбы.

16. Характеристика классического римского права. Изменения в постклассическом праве.

Законы 12 таблиц, принятые в V в. до н.э., когда уже практически складывалась новая — республиканская форма правления, очень быстро устарели и уже не могли выполнять роль правового регулятора новых экономических и социальных отношений. Однако римляне не стали отменять Законы 12 таблиц. В этом проявилось их уважение к традициям. Они нашли способы развития права в обход Законов. Поэтому формально Законы 12 таблиц действовали и в период республики, и в период монархии, однако в действительности они не применялись.

В первую очередь Законы 12 таблиц стали корректироваться преторскими эдиктами. Преторы - чиновники, осуществлявшие в Риме судебные полномочия. Вступая в должность, они издавали эдикты, в которых провозглашали, в первую очередь, о своих правомочиях, а, во-вторых - могли вводить в правоприменительную практику новые правовые нормы, которые отсутствовали в Законах 12 таблиц, но были уже востребованы жизнью. Преторы избирались на народных собраниях сроком на один год, что и обусловило возможность оперативного правового реагирования на изменяющиеся общественные отношения.

Среди других источников права данного периода следует отметить:

- законы, принимаемые на народных собраниях;

- постановления Сената и магистратур;

- правовые обычаи, сохранявшие своё значение;

- responsa - комментарии выдающихся римских юристов, получавшие силу закона. К числу юристов, чьи комментарии получили силу закона, император Валентин в IV в. н. э. причислил 5 юристов. Это - Папиниан, Ульпиан, Павел, Гай, Модестин. Те же юристы, на которых ссылались указанные юристы в своих трудах (например, Сцевола, Хризип, Юлиан, Марциан, Цельс и некоторые другие), также признавались респондёрами.

Таким образом, римское право после «царского» периода развивалось на основе широкого круга источников, и за всю дальнейшую тысячелетнюю историю больше ни разу не кодифицировалось.

Римское право периода республики достигает своего наивысшего развития. Право этого периода получило название «классического» и в дальнейшем приобрело всемирно-историческое значение. В чём же состоит выдающийся вклад римских юристов в развитие права, обеспечивший ему по истине бессмертие? По образному выражению «римляне трижды покорили мир: первый -своими легионами, создав великую империю; второй - христианством, распространившимся по всему миру и ставшему мировой религией, а третий раз - своим правом, пережившим Римскую империю и продолжающему жить, будучи воспринятым правовыми системами стран романо-германской правовой системы».

Прежде всего, римские юристы преодолели казуистическую правовую технику и перешли к абстрактному изложению правовых норм. Более того, они смогли дать непревзойдённые, ставшие универсальными, классическими формулировки многих правовых институтов, регулирующих товарно-денежные отношения. В первую очередь, это понятия «собственности», «владения», «сервитута», «узуфрукта», «аренды», «свободы договора» и многих других.

Римляне впервые в истории права создали понятие системы права, правда, пока ещё только в области гражданского права. Гай в «Институциях» расположил нормы гражданского права в определённом порядке, получившем название «институтционной системы» (см. словарь терминов) и применяемой по настоящее время в странах с романской правовой традицией.

Римские юристы ввели деление права на «публичное» и «частное». К «публичному» праву они отнесли нормы, регулирующие отношения между государством и личностью, а к «частному» -правовые нормы, регулирующие отношения между частными субъектами права - гражданами и лицами, обладавшими другим правовым статусом. Такое деление также применяется в настоящее время в странах с романо-германской правовой системы.

Развитие правовой мысли в Риме достигло очень высокого развития. Римские юристы первыми поставили один из центральных вопросов современного правопонимания - «Что такое «право»? Каково его содержание?». В трудах великих римских юристов мы находим общепризнанный на сегодняшний день вывод о том, что невозможно дать одного общепринятого определения понятия «права». Римские юристы выделяли такие понятия, как «естественное право» и «позитивное право», «гражданское право», «семейное право», «преторское право», «международное право» и.д.

ВЕЩНОЕ право. Римское право различало понятия «владение» и «собственность».Под правом собственности римские юристы понимали совокупность трёх прав: владения, пользования и распоряжения. Право владения включало в себя только право пользования. Таким образом, римские юристы первыми выделили критерий, различающий институт владения и институт собственности - право распоряжения, под которым они понимали право «определять судьбу вещи».

Формой ограничения права собственности является институт сервитута, т. е. «право на чужую вещь». Римляне различали вещные и личные сервитуты. Право на проведение воды через чужой земельный участок может рассматриваться, как пример вещного сервитута. Под личным сервитутом («узуфрукт») понималось право вечного пользования чужой вещью при сохранении самой этой вещи (например, пожизненное пользование жилой комнатой в доме хозяина служанкой).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ право. Обязательственное право периода республики полностью освобождается от юридического формализма. Исчезает ритуал стипуляции и манципации.

Всякое обязательство возникает или из договора, или из деликта, т. е. из причинения вреда. Для действительности договора необходимо было: 1) согласие сторон; 2) соответствие его закону.

Таким образом, римские юристы в качестве важнейшего условия действительности договора первыми в истории права сформулировали принцип, по сегодняшний день продолжающий оставаться краеугольным камнем договорного права - принцип свободы договора.

Ещё одним достижением римского обязательственного права стала разработанная римскими юристами классификация, во многом не утратившая своего значения до настоящего времени. Римляне выделяли договоры вербальные (словесный договор) и литеральные (письменный договор); консессуальные (ответственность наступает с момента достижения сторонами соглашения, например - купля-продажа, аренда) и реальные (ответственность наступает с момента передачи вещи, например - дарение, хранение, займа).

Римскому праву известны практически большинство современных видов договоров: купли-продажи, займа и как его разновидность - ипотека недвижимости, хранение, залог, найм, дарение.

Договор мог быть прекращен:

1. в результате новации, состоявшей в перенесении долга в другое обязательство, заключенное теми же сторонами;

2. вследствие отказа кредитора от своего права требования;

3. по истечении срока исковой давности.

Под причинением вреда стали понимать имущественный ущерб, наступивший в результате чьих - либо действий; нарушение правового запрета или правового установления независимо от воли причинителя.

БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ право. Господствующей формой брака становится «sine manu». Брак сделался легко расторжимым, а, как следствие - непрочным. Был принят ряд мер, направленных на укрепление брака, но цель не была достигнута. Раздельность имущества супругов становится правилом. Власть отца над детьми ослабевает. Даже при жизни отца сыну может выделяться часть имущества пекулия.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ право. В наследственном праве происходят изменения - признается право на наследство и за когнатами. Наследовать могли до 6 колена, но ближайшая степень родства исключала последующую. Вводится принцип «обязательной доли» наследства. Завещание составлялось в письменном виде и в присутствии свидетелей.





Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 4551 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...