Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приобретение, хранение имущества без достаточного правового основания



В соответствии со ст. 1212 ГК лицо, которое приобрело имуще­ство или хранило его у себя за счет иного лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано возвратить потерпевшему это имущество. Это отвечает общему положению ст. 387 ГК, которая предусматривает право собственника истребовать свое имущество от лица, которое незаконно, без соответствующего правового основания завладело им. Лицо обязано возвратить имущество и тогда, если основание, по ко­торому оно было приобретено, со временем отпало.

Обязанность лица возвратить безосновательно приобретенное имущество возникает при таких условиях:

— приобретение или хранение имущества происходит за счет ино­
го лица;

— приобретение или хранение имущества происходит без доста­
точного правового основания.

Для того, чтобы имущество считалось безосновательно приобре­тенным (хранящимся), необходимо наличие всех указанных условий в совокупности. При этом лицо обязано возвратить имущество неза­висимо от того, было ли безосновательное приобретение имущества результатом его поведения, поведения потерпевшего, третьих лиц или имело место вне их воли вследствие события (ч. 2 ст. 1212 ГК). Имуществом в контексте безосновательного приобретения, хра­нения считается как отдельная вещь, совокупность вещей, так и имущественные права и обязанности (ст. 190 ГК). Приобретение имущества означает увеличение его объема у одного лица и соответ­ствующее уменьшение его количества у другого. Хранение имуще­ства происходит в случаях, если лицо не тратит своего имущества, хотя оно и должно уменьшаться, за счет соответствующего умень­шения имущества пострадавшего; то есть хранение предусматрива­ет, что лицо должно было израсходовать свои средства (имущество), но не израсходовало их или получило имущественную выгоду за счет затрат иного лица или вследствие невыплаты последнему предусмот­ренного вознаграждения.

Положение законодательства, которое регулирует приобретение, хранение имущества без достаточных правовых оснований, приме­няется также к требованиям о:

— возвращении выполненного по недействительной сделке;

— истребовании имущества собственником из чужого незаконно­
го владения;

— возвращении выполненного одной из сторон в обязательстве;


— возмещении вреда лицом, которое незаконно приобрело иму­щество или хранило его у себя за счет иного лица.

Следует отметить, что безосновательное приобретение имущества может быть как неправомерным, так и не быть результатом неправо­мерного поведения. Например, приобретение имущества без достаточ­ного правового основания имеет место в случае ошибочного зачисле­ния средств на счет ненадлежащего получателя. Такие средства по требованиям п. 2.35 Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте должны возвращаться ненадлежащим полу­чателем в сроки, установленные законодательством Украины, за на­рушение которых ненадлежащий получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Украины. В соответствии с п. 35.1 ст. 35 Закона «О платежных системах и переводе средств в Украине» ненадлежащий получатель обязан на протяжении 3 рабочих дней с даты поступления сообщения банка-нарушителя об осуществлении ошибочного перевода инициировать перевод эквивалентной суммы средств банку-нарушителю, при условии получения сообщения этого банка об осуществлении ошибочного перевода.

Согласно ст. 1213 ГК приобретатель обязан возвратить потерпев­шему безосновательно приобретенное имущество в натуре. При этом приобретатель отвечает перед потерпевшим за ухудшение приобре­тенного или хранящегося имущества без достаточных правовых ос­нований со времени, с которого это лицо узнало или могло узнать о владении этим имуществом без достаточного правового основания. Кроме этого, с указанного времени приобретатель обязан возместить все доходы, которые он получил или мог получить от этого имуще­ства. В случае безосновательного получения или хранения денег на­числяются проценты за пользование ими.

В случае невозможности возвратить в натуре потерпевшему безос­новательно приобретенное имущество возмещается его стоимость, которая определяется на момент рассмотрения судом дела о возвра­щении имущества.

В свою очередь лицо, которое приобрело имущество или хранило его у себя без достаточного правового основания, имеет право требо-вать-возмещения понесенных им необходимых затрат на имущество со времени, с которого оно обязано возвратить доходы.

Согласно ст. 1215 ГК не подлежит возвращению безоснователь­но приобретенные:

— заработная плата и платежи, которые приравниваются к ней, пенсии, помощь, стипендии, возмещение вреда, причиненного уве­чьем, иным повреждением здоровья или смертью, алименты и про­чие денежные суммы, предоставленные физическому лицу как сред­ство к существованию, если их выплата проведена физическим или юридическим лицом добровольно, в случае отсутствия счетной ошиб­ки с его стороны и недобросовестности со стороны приобретателя;



— иное имущество, если это установлено законом. Так, ч. 5 ст. 29 Закона «О приватизации государственного имущества» пред­полагается, что в случае расторжения договора купли-продажи в связи с невыполнением условий договора относительно внесения ин­вестиций внесенные частично инвестиции не возвращаются; Законом Украины от 2 декабря 1997 г. «О торгово-промышленных палатах в Украине» в ст. 12 установлено, что в случае выхода или исключения согласно уставу из состава членов торгово-промышленной палаты уп­лаченные членские взносы не возвращаются и претензии на часть имущества торгово-промышленной палаты не удовлетворяются; в ч. 3 ст. 7 Закона «О концессиях» указано, что регистрационный взнос, уплаченный претендентами для регистрации их как участни­ков концессионного конкурса, используется на подготовку процеду­ры концессионного конкурса и возвращению не подлежит.


РАЗДЕЛ VII НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Глава 35 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

§4. §5.
§ 6. Особые случаи наследования

§ 1. Основные категории наследования § 2. Понятие наследования и права на наследование § 3. Виды наследования. Объекты наследования Открытие наследства




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. —
К., 2005 (312 с).

2. Зразки цивільно-правових документів: Науково-практичний
посібник / За ред. В.О. Кузнецова. — К., 2006 (768 с).

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України /
За ред. В.М. Коссака. — К., 2004.

4. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. —
К., 2005 (600 с).

5. Цивільне право України / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцо-
вої. — К., 1999.

6. Цивільне право України: Навчальний посібник / За ред. LA. Бірю-
кова, Ю.О. Заіки. — К., 2004.

7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар /
За ред. розробників проекту ЦК. — К., 2004.

8. Щербина В. Господарське право України: Навчальний по­
сібник. — К., 2002.


§ 1. Основные категории наследования

Наследственное право тесно связано со всеми другими видами имущественных прав. С одной стороны, после смерти определенного лица чаще всего остается имущество, которое находится на праве собственности и других вещных правах. Они являются объектом перехода по наследству после смерти их владельца. С другой сторо­ны, наследование — один из способов приобретения имущественных прав, который сближает его с обязательственным правом. Поэтому наследственное право является одной из важных подотраслей граж­данского права и занимает промежуточное место между вещным и обязательственным правом.

К основным понятиям наследственного права принадлежат соот­ветствующие категории, основные из которых приводятся ниже.

Наследование — переход имущества после смерти его владельца к другим субъектам по одному из двух оснований — по завещанию (тестаменту) или по закону.

Наследственное право — совокупность правовых норм, которые определяют основания и регулируют порядок перехода имущества умершего лица к другим субъектам гражданского права.

Право наследования в субъективном смысле — это право участ­ника гражданских отношений быть наследником после смерти фи­зического лица.

Право наследования в объективном смысле — совокупность пра­вовых норм, которые регламентируют отношения наследования (на­следственные отношения).

Наследодатель — человек (физическое лицо), после смерти кото­рого осталось имущество, относительно которого происходит насле­дование.

Наследники — участники гражданских отношений, к которым переходит в установленном порядке имущество наследодателя.



Наследственное имущество, наследственная масса, или наслед­ство, — это совокупность прав и обязанностей умершего.

Преемство при наследовании — переход прав и обязанностей от одного участника гражданских отношений к другим.

Универсальное преемство при наследовании — переход к наслед­никам всех прав и обязанностей наследодателя.

Сингулярное преемство при наследовании — переход к отдельным лицам только прав наследодателя, не обремененных обязанностями. Открытие наследства — возникновение у наследников права на приобретение наследства, которое происходит в день смерти насле­додателя.

Приобретение наследства — принятие его путем совершения предусмотренных залконом действий.

Завещание — распоряжение владельца своим имуществом на слу­чай смерти путем одностороннего волеизъявления (сделки), на осно­вании которой возникают права и обязанности у наследников.

Наследование по закону — наследование, которое наступает в порядке, установленном законом, при отсутствии завещания, при­знании его недействительным, а также в случае смерти наследников, указанных в завещании, до открытия наследства или их отказа от принятия наследства.

Очередь наследников по закону — определенные в законе лица, которые призываются к наследованию одновременно (на равных принципах).

Наследственная трансмиссия — переход права на принятие на­следства к наследникам лица-наследника, умершего после открытия наследства, но до его принятия.

Наследование по праву представления — передача при наследо­вании по закону наследственной доли умершего наследника указан­ным в законе лицам — внукам, дедам, бабкам и т.п. в случае, когда наследник умер до открытия наследства.

Завещательный отказ (легат) — распоряжение наследодателя в завещании о предоставлении имущественной выгоды за счет наслед­ственного имущества третьему лицу — отказополучателю.

Фидеикомис (поручение по совести) — поручение наследодателя наследнику выполнить что-то в пользу третьего лица, сделанное без соблюдения специальных формальностей.

Наследование по системе парантел — призыв к наследованию группы кровных родственников, которая образуется общим пращу­ром и его нисходящими. Первая парантела включает самого насле­додателя и его нисходящих, вторая — родителей наследодателя и их нисходящих и т.п. Применяется в законодательстве ряда стран цен-тральноевропейской системы частного права.

Договор о наследстве — договоренность о назначении наследни­ка или установлении легата. Сторонами такого договора являются


наследодатель и наследник или третье лицо (украинским гражданс­ким законодательством не предусмотренное). Следует отличать от наследственного договора.

Наследственный договор — договоренность, по которой одна сто­рона (приобретатель) обязывается выполнять распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право соб­ственности на имущество отчуждателя (глава 90 ГК).

§ 2. Понятие наследования и права на наследование

Статья 1216 ГК определяет наследование как переход прав и обя­занностей (наследства) от физического лица, которое умерло (насле­додателя), к другим лицам (наследникам). Совокупность правовых норм, которые регулируют условия и порядок наследования, состав­ляет подотрасль^гражданского законодательства, которая именует­ся «наследственнымправом» или «правомнаследования».

Термин «право на наследование» может употребляться в несколь­ких значениях.

Во-первых, в наиболее общем виде право на наследование явля­ется элементом гражданской правоспособности. В таком смысле оно принадлежит всем субъектам гражданского права.

Во-вторых, право на наследование может употребляться в значе­нии «право (возможность) получить наследство по завещанию». Именно в таком смысле употребляется выражение «право на насле­дование» в ст. 1223 ГК, вследствие чего оно может быть охарактери­зовано как элемент дееспособности, то есть возможность определен­ного лица приобрести субъективное право на наследование после определенного лица. В этом смысле право на наследование является элементом гражданской дееспособности (иногда его именуют «пас­сивная тестаментоспособность»).

В-третьих, право на наследование может рассматриваться как субъективное право, которое возникает при наличии определенных юридических фактов: смерти лица или объявления его умершим (ст. 1220 ГК).

Близким по звучанию к «праву на наследование», но кое в чем отличающимся от него по значению является термин «право насле­дования». Разница между ними заключается в том, что последний охватывает не только субъективные, но и объективные элементы. В результате этого понятия «право наследование» можно рассматри­вать в двух значениях: объективном и субъективном.

Право наследования в объективном смысле — это совокупность правовых норм, которые регламентируют отношения наследования (наследственные отношения), в частности, определяют порядок и границы перехода прав и обязанностей от умершего лица к наслед-


никам и другим лицам; прекращение личных прав и обязанностей и т.п. По своей сути оно совпадает с понятием «наследственное право» Право наследования в субъективном смысле — это право участ­ника гражданских отношений быть наследником после смерти фи­зического лица. Это сложное субъективное право охватывает ряд правомочий, которые появляются у наследника в связи с открытием наследства (право на принятие наследства, право на раздел наслед­никами наследственной массы, право в подтверждение законности приобретения наследственного имущества и т.п.). По своей сути оно совпадает с понятием «право на наследование».

Статья 1224 ГК содержит ограничение в реализации права на

наследование.

В частности, не имеют права наследовать:

— те из наследников по закону или завещанию, которые умыш­
ленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из его наследни­
ков с целью получения наследства, покушались на их жизнь;

— лица, которые преднамеренно препятствовали наследодателю
составить завещание, внести в него изменения или отменить завеща­
ние и этим способствовали возникновению права на наследование у
них самих или у других лиц или способствовали увеличению их доли

в наследстве;

— родители после ребенка, в отношении которого они были ли­
шены родительских прав и их права не были восстановлены на мо­
мент открытия наследства, не наследуют по закону. Сюда относятся
родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные),
а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанно­
сти по содержанию наследодателя;

— одно после другого лица, брак между которыми является не­действительным или признан таким по решению суда. Но если брак был признан недействительным после смерти одного из супругов, то за вторым из супругов, который его пережил и не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли в том имуществе, принадлежащем умершему суп­ругу, которое было приобретено во время этого брака;

— лицо, уклонявшееся от предоставления помощи наследодате ■ лю, который вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии. Такие лица лишаются права наследования по закону.

Указанные обстоятельства подтверждаются представлением но­тариусу копии решения суда. Для каждого случая суд устанавлива­ет обстоятельства, препятствующие осуществлению права на насле­дование.

Положения ст. 1224 ГК распространяются на всех наследников. в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наслед­стве (но в отношении того наследства, которое превышает размер


обязательной доли), а также на лиц, в пользу которых сделан заве­щательный отказ.

Наследование тесно связано с правом собственности и в этом ас­пекте может рассматриваться как: 1) реализация физическим лицом одного из правомочий владельца (возможности-распоряжения сво­им имуществом); 2) одно из вторичных оснований возникновения права собственности.

Наследование порождает наследственные отношения, в которых имеются две стороны: наследодатель и наследник.

Наследодателями могут быть только физические лица — граж­дане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Не могут быть наследодателями юридические лица, поскольку в случаях прекраще­ния деятельности организаций порядок передачи их имущества дру­гим субъектам определяется не нормами о наследовании, а специаль­ными правилами о ликвидации или реорганизации юридических лиц. Наследник»— это указанные в завещании или законе лица, к кото­рым переходят гражданские права и обязанности наследодателя. На­следниками могут быть не только физические, но и юридические лица, а также государство и другие социально-публичные образования.

Наследование наступает в случае смерти физического лица или объявления его умершим в установленном законом порядке. С эти­ми юридическими фактами закон связывает появление у наслед­ников права на принятие наследства, а у всех других лиц — обязан­ности не препятствовать им в осуществлении этого права. После принятия наследства наследник становится участником тех же пра­воотношений, субъектом которых ранее был наследодатель, то есть происходит замена субъекта в правоотношениях, участником которых был наследодатель.

Права и обязанности наследодателя, которые входят в состав наследства, переходят к наследникам как единое целое, то есть име­ет место универсальное правопреемство. От универсального право­преемства отличают правопреемство сингулярное, по которому к наследнику переходит не вся совокупность прав и обязанностей на­следодателя, а лишь определенные его права (или обязанности). Например, если завещанием наследодатель возложил на наследни­ка обязанность передать какую-то из полученных в наследство ве­щей в пользование третьему лицу, именно третье лицо будет сингу­лярным правопреемником, которое получает соответствующие пра­ва не непосредственно от наследодателя, а через наследника.

§ 3. Виды наследования

Гражданское законодательство Украины различает два вида на­следования: 1) по завещанию; 2) по закону (ст. 1217 ГК).


       
 
 
   

 

Однако следует отметить, что, кроме наследования по завещанию и по закону, указанных в ст. 1217 ГК, существуют и другие виды наследования, предусмотренные отдельными нормами ГК.

В частности, согласно ст. 1277 ГК отдельным видом наследова­ния является наследование на основании решения суда, которое имеет место в случае так называемого «выморочного наследства», то есть существования наследства, которое не было унаследовано на протяжении установленного законом срока ни одним лицом.

В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, от­странения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также их отказа от его принятия, суд признает наследство вымо­рочным по заявлению соответствующего органа местного самоуправ­ления по месту открытия наследства. Такое заявление должно быть подано после истечения 1 года со времени открытия наследства. По решению суда наследство, признанное выморочным, переходит в соб­ственность территориальной громады по месту открытия наследства. Специфическим видом наследования можно также считать на­следственный договор, согласно которому одна сторона (приобрета­тель) обязывается выполнить распоряжение другой стороны (отчуж-дателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Такому договору посвящена глава 90 ГК. Потому при определении вида наследования следует обращаться не толь­ко к ст. 1217, но и к ст. 1277, и к главе 90 ГК.

Вышеизложенное дает основания сделать вывод, что отечествен­ное гражданское законодательство различает четыре вида наследо­вания: 1) по завещанию; 2) по закону; 3) по решению суда; 4) по до­говору.

Вместе с тем, основными, наиболее подробно урегулированными актами законодательства и наиболее распространенными на практи­ке являются приведенные в ст. 1217 ГК виды наследования по заве­щанию и по закону.

В случае наследования по завещанию воля наследодателя выра­жается в завещании. По своей правовой природе завещание являет­ся односторонней сделкой, поэтому регулируется не только нормами наследственного права, но также подчиняется общим правилам о совершении сделок и об их недействительности. Если относительно имущества составлено завещание, то приоритет предоставляется именно этому виду наследования.

 

Согласно ст. 1223 ГК прежде всего право на наследование имеют лица, определенные в завещании. Такое право у них возникает при наличии нескольких условий: 1) существует завещание; 2) наследо­датель определил определенное лицо своим наследником. Вместе с тем, это еще не субъективное право, поскольку возможность полу­чить наследство может возникнуть лишь после смерти наследодате­ля (объявления его умершим).


ГК предоставляет преимущество наследованию по завещанию. В завещании наследодатель может обнаружить свою волю распоря­диться своим имуществом в пользу любого лица.

Наследование по закону является вторичным относительно на­следования по завещанию, поскольку наступает лишь в случаях, четко определенных в законе, в частности, при условии, что:

1) завещания нет;

2) завещание признано недействительным;

3) по завещанию передается только часть имущества;

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства;

5) наследник по завещанию отказался от принятия наследства.

В таких случаях право на наследование приобретают лица, опре­деленные в стст. 1261 —1265 ГК: в первую очередь — дети наследо­дателя, в том числе зачатые при его жизни и рожденные после его смер­ти, тот из супругов, который его пережил, и родители; во вторую — родные братья и эестры наследодателя, его бабка и дед как со сторо­ны отца, так и со стороны матери; в третью — родные дядя и тетя наследодателя; в четвертую — лица, которые проживали с наследо­дателем одной семьей не менее 5 лет до времени открытия наследства; в пятую — другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи, и т.п.

Детальнее особенности разных видов наследования рассматрива­ются в соответствующих главах учебника.

§ 4. Объекты наследования

Объектами наследования являются гражданские права и обязан­ности наследодателя, которые могут (имеют способность) переходить по наследству.

Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что речь идет не о любых правах и обязанностях, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства, а лишь о тех, существование которых не пре­кращается смертью определенного физического лица (ст. 1218 ГК).

К объектам, имеющим имущественный характер, в частности, принадлежат: усадьбы, жилые дома, квартиры, дачи, садовые дома, предметы домашнего хозяйства, предметы личного пользования, земельные участки, средства производства, произведенная продук­ция, транспортные средства, денежные суммы, ценные бумаги, пае­вой взнос члена жилищно-, дачно-, гаражно-строительного коопе­ративов, общества садоводов, а также другое имущество потреби­тельского и производственного назначения.

К объектам неимущественного характера принадлежат некоторые права интеллектуальной собственности. Это авторские права, в том


числе право на опубликование и распространение произведений на­уки, литературы, искусства и получение вознаграждения; право на получение диплома умершего автора; право на открытие и вознаг­раждение при открытии, авторское свидетельство или патент на изоб­ретение, свидетельство на рационализаторское предложение, свиде­тельство или патент на промышленный образец, право на получение вознаграждения, а также исключительное право на изобретение, промышленный образец, основанное на патенте.

Совокупность указанных гражданских прав и обязанностей на­зывается наследством или наследственной массой (наследственным имуществом). В наследственном праве эти понятия используются в качестве равнозначных, хотя более точным и более соответствующим отечественной традиции частного права является термин «наслед­ство».

Кроме перехода к наследникам прав наследодателя (например, права собственности на имущество, права требовать от должников наследодателя возвращения долга), к ним также переходят и обязан­ности последнего (например, долги). При этом наследники не могут принять только права и отказаться от принятия обязанностей, по­скольку наследство должно приниматься не части, а в целом.

К наследникам переходят имущественные права и обязанности наследодателя за исключением тех, которые вообще не могут входить в состав наследства (ст. 1219 ГК). Например, поскольку в состав наследства входят только гражданские права и обязанности, то не переходят в наследство права и обязанности наследодателя в адми­нистративных, трудовых и других правоотношениях, если они не приобрели гражданско-правового имущественного содержания. Не переходят в наследство также гражданские права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1) личные неимущественные права физического лица (книга 2 ГК);

2)право на участие в обществах и право членства в объединениях
граждан, если иное не установлено законом или их учредительными
документами (глава 7 ГК);

3) право на возмещение вреда в связи с увечьем или другим повреж­
дением здоровья (стст. 1195—1208 ГК);

4)права на алименты, на пенсию, помощь или другие выплаты,
установленные законом. Такие выплаты имеют персональное на­
правленное, поскольку целью их установления является обеспечение
условий для существования конкретных лиц. Потому со смертью
уполномоченного лица прекращается и право на получение соответ­
ствующей выплаты;

5)права и обязанности лица как кредитора или должника, пред­
усмотренные ст. 608 ГК. Упомянутая норма различает два случая
прекращения обязательства смертью физического лица: а) прекра­
щение обязательства смертью должника, если это обязательство


^


неразрывно связано с его личностью и в связи с этим не может быть выполнено другим субъектом (например, смерть поверенного по до­говору поручения — п. 3 ч. 1 ст. 1008 ГК); б) прекращение обязатель­ства смертью кредитора, если это обязательство неразрывно связано с лицом кредитора (примером может быть смерть доверителя в том же договоре поручения —- п. 3 ч 1 ст. 1008 ГК).

§ 5. Открытие наследства

Согласно ст. 1220 ГК основаниями открытия наследства явля­ются смерть физического лица или объявление его умершим.

Таким образом, в ГК речь идет о двух разных видах юридических фактов:

1) смерть — это событие, то есть обстоятельство, которое не зави­
сит от воли субъектов права. При этом для самого возникновения
наследственных, правоотношений не имеет значения, что именно
было причиной смерти. Определяющим является факт смерти;

2) объявление физического лица умершим — становится основа­
нием возникновения наследственных правоотношений при наличии
решения суда, основанного на предположении, что физическое лицо
(наследодатель) умерло (ст. 46 ГК).

Момент открытия наследства определяется в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств является основанием воз­никновения наследственных правоотношений.

Если основанием возникновения наследственных правоотноше­ний является смерть наследодателя, то временем открытия наслед­ства признается день его смерти. Факт смерти наследодателя подтвер­ждается свидетельством о смерти, выданным органом РАГС.

Если основанием возникновения наследственных правоотноше­ний является объявление физического лица умершим, то время от­крытия наследства определяется в соответствии с правилами ч. 3 ст. 46 ГК, которая предусматривает, что физическое лицо объявля­ется умершим со дня вступления в законную силу решения суда об этом. Такое решение является основанием для регистрации органа­ми РАГС факта смерти и выдачи ими свидетельства о смерти.

Если физическое лицо пропало без вести при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью или дают основания допустить его гибель от конкретного несчастного случая или в связи с военными действиями, то оно может быть объявлено судом умершим и соот­ветственно наследство открывается со дня достоверной смерти этого лица.

Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только ме­сяц или год смерти, то временем открытия наследства следует счи­тать последний день указанного месяца или года.





В отношении лиц, которые умерли в один день, но в разные часы суток, время открытия наследства является одинаковым. Посколь­ку наследство после таких лиц открывается одновременно, то они не наследуют друг после друга, а вместо этого считаются отдельными наследодателями. Это объясняется тем, что временем открытия на­следства признают именно день, а не час смерти человека. Следова­тельно, лица, умершие в один день, хотя и в разное время суток, счи­таются умершими в одно время. Наследство после каждого из них открывается в тот же день, поэтому они не наследуют друг после дру­га. Это касается также лиц, умерших во время общей опасности (сти­хийного бедствия, аварии, катастрофы и т.п.). Наследство откры­вается одновременно и отдельно в отношении каждого из этих лиц.

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место проживания наследодателя (ст. 1221 ГК). При этом под «мес­том открытия наследства» понимается не «место», как точка на ме­стности, конкретное помещение, дом, улица и т.п., а определенный населенный пункт (город, поселок, село и т.п.).

Место открытия наследства может не совпадать с местом смерти наследодателя. Например, если человек умер не в месте своего посто­янного проживания, а во время пребывания в командировке, сана­тории, местах лишения свободы, то местом открытия наследства считается тот населенный пункт, где умерший постоянно проживал.

Местом проживания физического лица, не достигшего 10-летне­го возраста, считается место проживания его родителей (усыновите­лей) или одного из них, с кем это лицо проживает, опекуна или мес­тонахождения учебного заведения, в котором оно проживает.

Местом проживания физических лиц в возрасте от 10 до 14 лет считается место проживания их родителей (усыновителей) или од­ного из них, с кем они проживают, опекуна или местонахождения учебного заведения, в котором эти лица проживают, если другое ме­сто проживания не установлено соглашением между ребенком и ро­дителями (усыновителями, опекуном) или организацией, которая выполняет по отношению к ребенку функции опекуна.

Физическое лицо, достигшее 14 лет, свободно избирает себе место проживания, за исключением ограничений, установленных законом.

Для недееспособных лиц местом их проживания считается место проживания их опекуна или местонахождение соответствующей орга­низации, которая выполняет по отношению к такому лицу функции опекуна.

Если место проживания наследодателя установить невозможно, то местом открытия наследства считается место, где находится не­движимое имущество или основная его часть (имущество большей стоимости). Если же умерший не имел недвижимости, то местом от­крытия наследства считается то место, где находится основная часть движимого имущества.


Место открытия наследства подтверждается соответствующими документами: свидетельством органов РАГС о смерти наследодателя, если его последнее постоянное место проживания и место смерти со­впадают; справками жилищно-эксплуатационной организации, вы­писками из трудовой книжки умершего и т.п. Если место проживания наследодателя установить невозможно, место открытия наследства подтверждается справкой исполнительного органа местного совета о местонахождении наследственного имущества или его части.

§ 6. Особые случаи наследования

Отечественное гражданское законодательство предусматривает ряд специальных случаев наследования, связанных, главным обра­зом, с учетом особенностей объектов наследования.

Далее остановимся на характеристике наиболее важных из них.

Право собственности на земельный участок переходит к наслед­никам на общих основаниях, с сохранением его целевого назначения (ст. 1225 ГК).

ЗК закрепляет право граждан Украины на получение в собствен­ность земельных участков для четко определенных целей: ведения фермерского хозяйства; ведения личного крестьянского хозяйства; строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зда­ний (приусадебный участок); садоводства; дачного и гаражного стро­ительства.

Целевое назначение земли указывается в Государственном акте на право собственности на землю. Оно сохраняется и для наследников.

К наследникам жилого дома, других зданий и сооружений пере­ходит право собственности или право пользования земельным учас­тком, на котором они размещены. Следовательно, наследование жилого дома, других зданий и сооружений независимо от специаль­ного упоминания об этом в завещании влечет возникновение для наследников указанной недвижимости права на земельный участок, на котором эта недвижимость находится.

Согласно ч. 3 ст. 1225 ГК, к наследникам жилого дома, других зданий и сооружений переходит право собственности или право пользования земельным участком, который необходим для их обслу­живания. Однако если другой размер такого участка определен заве­щанием, то преимущество имеют положения завещания. То есть если трое наследников унаследовали дом, каждому из них принадлежит треть в праве собственности (пользования) земельным участком воз­ле этого дома. Однако наследодатель в завещании может указать, что, хотя право на дом переходит к наследникам в равных долях, но один из них получает половину права на земельный участок, а двое дру­гих — лишь по одной четвертой части такого права.






Доля в праве общей совместной собственности согласно ст. 1226 ГК наследуется на общих основаниях.

Однако следует обратить внимание на то, что субъект права об­щей совместной собственности имеет право завещать свою долю до ее определения и выдела в натуре (ч. 2 ст. 1226 ГК). Следовательно, возможно распоряжение не только уже известной долей в праве об­щей совместной собственности, но и той долей, которая будет опре­делена в будущем, уже после смерти наследодателя. Практически это означает, что наследодатель может просто указать в завещании, что он завещает принадлежащую ему долю в праве общей совместной собственности определенному лицу. Конкретный размер доли в этом случае определяется уже после смерти наследодателя.

Таким образом, возможна ситуация, когда не сразу после смерти наследодателя, а только после определения размера доли в праве общей собственности наследник узнает о размере гражданских прав и обязанностей, которые он может получить (при условии принятия наследства) после смерти наследодателя. К тому же о составе конк­ретного наследственного имущества наследник в таких случаях мо­жет узнать лишь после выдела доли в натуре.

Особенности наследования сумм заработной платы, пенсии, сти­пендии, алиментов, помощи в связи с временной нетрудоспособнос­тью, возмещений в связи с увечьем или другим повреждением здоро­вья, других социальных выплат, которые принадлежали наследода­телю, но не были им получены при жизни, определяются ст. 1227 ГК.

Такие суммы, по общему правилу, не включаются в состав наслед­ственной массы, а передаются членам семьи наследодателя.

Однако в некоторых случаях такие суммы могут быть унаследо­ваны в общем порядке. Этот случай предусмотрен непосредственно ст. 1227 ГК, которая устанавливает, что при отсутствии членов се­мьи наследодателя указанные суммы входят в состав наследства.

Условия наследования сумм заработной платы, пенсии, стипен­дии, алиментов, помощи в связи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, других социальных выплат следующие: 1) наследодатель при жиз­ни имел право на их получение; 2) при жизни он не реализовал это право; 3) после смерти наследодателя отсутствуют члены его семьи (или их невозможно установить).

Наследование права на вклад в банке (финансовом учреждении) определяется по правилам ч. 1 ст. 1228 ГК. Эта норма предоставля­ет преимущество наследованию вклада по завещанию, указывая, что вкладчик имеет право распорядиться правом на вклад в банке (фи­нансовом учреждении), составив завещание или сделав соответству­ющее распоряжение банку (финансовому учреждению). Следователь­но, завещание и специальное распоряжение упоминаются как два возможных вида выражения воли наследодателя-вкладчика, но с предоставлением приоритета завещанию.


Приоритет завещания над распоряжением вкладчика, сделанным лм банку (финансовому учреждению), четко закрепляется также в ч. 3 ст. 1228 ГК, которая предусматривает, что завещание, составлен­ное после того, как было сделано распоряжение банку (финансовому учреждению), полностью или частично отменяет его, если в завеща­нии изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад, или если завещание касается всего имущества наследодателя.

Вместе с тем, завещание, составленное после того, как было сде­лано распоряжение банку (финансовому учреждению), не обязатель­но должно отменять такое распоряжение. Например, если в завеща­нии наследником вклада назначено то же лицо, которое упоминает­ся в распоряжении банку (финансовому учреждению), то завещание лишь дублирует упомянутое распоряжение. Потому хотя вид доку­мента, определяющий наследника вклада, и испытывает трансфор­мации, но фактически наследником остается то же лицо.

Следует подчеркнуть, что право на вклад в любом случае входит в состав наследства, независимо от способа распоряжения им. Этим соответствующая норма ГК существенно отличается от правила, вытекающего из содержания ст. 564 ГК 1963 г., в соответствии с которой при наличии специального распоряжения вкладчика вклад вообще не входил в состав наследственного имущества.

Наследование права на получение страховых выплат (страхово­го возмещения) происходит по ст. 1229 ГК. Обычно страховые вып­латы (страховое возмещение) наследуются на общих основаниях (стст. 1215—1224 ГК). Однако ч. 2 ст. 1229 ГК предусматривает ис­ключение из вышеупомянутого общего правила, устанавливая, что в случае, когда страхователь в договоре личного страхования назна­чил лицо, к которому должно перейти право на получение страховой суммы в случае его смерти, тогда оно не входит в состав наследства. Таким образом, исключение права на получение страховой суммы из состава наследства возможно лишь при наличии двух условий: а) речь идет о личном страховании; б) страхователь в договоре личного стра­хования назначил лицо, к которому должно перейти право на полу­чение страховой суммы в случае его смерти.

Наследование права наследодателя на возмещение ущерба, мо­рального вреда и уплату неустойки имеет нормативной основой по­ложения ст. 1230 ГК. Согласно ч. 1 этой статьи к наследнику пере­ходит право на возмещение ущерба, нанесенного наследодателю в Договорных обязательствах. Кроме того, в соответствии сч.2 ст.1230 ГК к наследнику переходит также право на взыскание неустойки (штра­фа, пени) в связи с невыполнением должником наследодателя своих Договорных обязанностей, которая была присуждена судом наследо­дателю при его жизни.

Стоит обратить внимание на отличия условий применения частей 1 и 2 ст. 1230 ГК. Если наследование права на возмещение ущерба,





нанесенного в результате невыполнения договорных обязательств, возникает независимо от совершения каких-то действий наследода­телем, то право на взыскание неустойки (штрафа, пени) в связи с невыполнением должником наследодателя своих договорных обяза­тельств переходит в наследство лишь при условии, что наследодатель обратился с соответствующим иском и уплата неустойки (штрафа, пени) была присуждена судом наследодателю при его жизни.

К наследнику переходит также право на возмещение морального вреда, которое было присуждено судом наследодателю при его жиз­ни. Размер морального вреда, который подлежит возмещению, оп­ределяется согласно правилам ст. 23 ГК.

Существует принципиальная разница в подходах к определению принципов наследования права на возмещение вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, и наследования права наследодателя на возмещение ущерба, морального вреда и уплату неустойки. Право на возмещение вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья согласно п. 3 ч. 1 ст. 1219 ГК при­надлежит к личным правам наследодателя, которые не входят в со­став наследства и не переходят к наследникам. Но права наследода­теля на возмещение ущерба, возникшего в результате невыполнения договорных обязательств, морального вреда и уплату неустойки, присужденных судом, расцениваются как в меньшей мере связанные с личностью наследодателя, поэтому переходят к наследникам.

К наследнику переходит обязанность возместить имущественный вред (убытки), причиненный наследодателем. Поскольку ст. 1231 ГК не содержит каких-то специальных оговорок относительно вида вреда (убытков), подлежащего возмещению наследниками, то мож­но сделать вывод, что речь идет о наследовании обязанности возме­щения любого вреда (убытков): и того, который возник в результате ненадлежащего выполнения наследодателем договорных обяза­тельств, и того, который был причинен им другим лицам вследствие повреждения их имущества, увечья или смерти.

Кроме того, к наследникам переходит обязанность возмещения морального вреда, причиненного наследодателем, который был присужден судом при жизни наследодателя, а также обязанность уплатить неустойку (штраф, пеню), которая была присуждена судом кредитору с наследодателя при его жизни (части 2 и 3 ст. 1231 ГК).

Однако наследование упомянутых обязанностей возможно лишь при наличии двух дополнительных условий: 1) наличия решения суда о взыскании с наследодателя причиненного им морального вре­да или неуплаченной неустойки, вынесенного при его жизни; 2) не­выполнения наследодателем (независимо от причин) при жизни ре­шения суда о возмещении морального вреда или уплате неустойки.

Имущественный и моральный вред, причиненный наследодате­лем, возмещается наследниками в пределах стоимости имущества,


которое было получено ими в наследство. Хотя в ч. 4 ст. 1231 ГК речь идет о стоимости «движимого или недвижимого имущества», одна­ко это положение следует толковать в том смысле, что границы от­ветственности очерчиваются общей стоимостью всего унаследован­ного имущества — и движимого, и недвижимого. Стоимость имуще­ства, полученного в наследство, может быть или непосредственно указана в завещании, или подтверждена путем описания такого иму­щества, проведенного нотариусом.

По иску наследника суд может уменьшить размер неустойки (штрафа, пени), размер возмещения имущественного (убытков) и морального вреда и т.п.

Среди обязанностей, которые могут быть возложены на наслед­ников, ГК отдельно упоминает обязанность возместить затраты на содержание, уход, лечение и захоронение наследодателя. Услови­ями возмещения таких затрат являются: а) фактическое несение таких затрат; б) разумность этих затрат, то есть их оправданность обстоятельствами, при которых затраты были совершены. Как пра­вило, затраты, которые не осуществил бы при таких обстоятельствах наследник, возмещению не подлежат. Исключение составляют слу­чаи, когда лицом, которое осуществило такие затраты, в суде будет доказано, что, отказываясь от компенсации затрат, заинтересован­ное лицо ненадлежащим образом осуществляет гражданское право (например, не содержало нетрудоспособного, нуждающегося насле­додателя, не приняло элементарных мер к захоронению наследода­теля, не покупало жизненно необходимых для наследодателя ле­карств и т.п.), в результате чего ему может быть отказано в защите этого права (стст. 13,16 ГК).

Разумные затраты на содержание, досмотр, лечение наследодате­ля могут быть взысканы в пользу тех лиц, которые их фактически понесли, в полном объеме и за все время, когда они имели место, но не более чем за 3 года до смерти наследодателя. Такое решение осно­вано на том предположении, что если бы лицо, которое осуществля­ло такие затраты, имело намерение взыскать их с наследодателя при его жизни, то могло бы сделать это в пределах срока исковой давно­сти, то есть не более чем за 3 года (стст. 256—257, 261, 267 ГК).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Васильченко В.В. Римське спадкове право на тлі права сучас­
ного: Монографія. — Запоріжжя, 1999.

2. Дроников В.К. Наследственное право Украинской ССР. — К.,
1974 (160 с).

3. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні:
Монографія. — К., 2004 (280 с).



4. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навчальний посібник —
К., 2006 (216 с).

5. Зайцев О.Л. Право спадкування землі в Україні. Автореф. дис.
... канд. юрид. наук. — Харків, 2000 (20 с).

6. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесе
(Проблемы теории и практики). — Кишинев, 1973 (258 с).

7. Ромовська 3. Реформа спадкового права // Українське право. —
1997. — № 1. — С. 101 — 107.

8. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві.
Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — К., 2002 (20 с).

9. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права //
Серебровский В.И. Избранные труды. — М., 1997. — С. 32—250.

10. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика.
Навчальний посібник. — К., 2002 (496 с).

11. Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових право­
відносин // Право України. — 2003. — № 9. — С 115—120.

12. Шахрайчук І.А. Спадкове право України (ретроспективний
аналіз): Навчальний посібник. — Дніпропетровськ, 2000 (222 с).





Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 452 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.034 с)...